Diritto Giurispr

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Diritto giurisprudenziale Seminario 2008/09

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Diritto giurisprudenziale

Seminario 2008/09

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Norma giuridica

è una norma: coercibile astratta generale le altre norme sono sociali, religiose,

ecc. ma non giuridiche. Si rispettano solo se si desidera rispettarle. Dunque non sono obbligatorie

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Fonti del diritto

Consuetudine (ripetizione dei comportamenti nel tempo Opinio iuris ac necessitatis)

Legge (provvedimento del legislatore. Si dice diritto volontaristico perché proviene da un atto di volontà)

Dottrina (orientamento culturale dei giuristi ad es. i professori)

Giurisprudenza (orientamento delle decisioni giudiziarie)

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La giurisprudenza

Anche la giurisprudenza è stata [ed è in alcuni ordinamenti] fonte del diritto

Giurisprudenza intesa come orientamento delle decisioni giudiziarie, ossia delle corti di giustizia

Ha caratteristiche sia della legge, che della consuetudine.

Definito diritto giurisprudenziale

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Due categorie di fonti

Per schematizzare possiamo distinguere le fonti in :

Consuetudinarie (spontanee e naturali)

Legislative (volontaristiche e artificiali)

In qualche modo tutte le fonti rientrano in una di queste categorie

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Quali fonti ?

Ogni periodo storico vede prevalere alcune fonti sulle altre

Scelta culturale e politica Problema della gerarchia delle fonti Non esiste una fonte migliore delle

altri. Ogni fonte ha caratteristiche diverse, vantaggi e svantaggi

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Fonti nella storia

La consuetudine è la fonte storicamente più antica. Le società più semplici si basano sulla consuetudine

La legge si è progressivamente affermata nella società occidentale senza però eliminare le fonti consuetudinarie

Distinzione tra ordinamenti di civil law e di common law

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Trasformazione degli ordinamenti

la consuetudine è tendenzialmente conservatrice. Ripete se stessa. Difficilmente si modifica rapidamente in modo autonomo.

la legge può imporre cambiamenti nella società e nei suoi valori

la legge nasce proprio per modificare le consuetudini considerate inique

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La legge è lo strumento per modifi-care gli ordinamenti e per affermare nuovi valori perché frutto della volontà del legislatore, ossia del detentore del potere politico

La consuetudine non si può modificare da sola (se non in tempi molto lunghi)

Come affermare una volontà di cambiamento ?

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Conflitto legge / consuetudine

spesso si verifica un conflitto tra i due modi di produzione delle norme giuridiche, quando:la legge combatte la consuetudinela consuetudine combatte la legge

attraverso la violazione di essa si pensi ad es. al problema della

evasione fiscale, alle norme anti-evasione e alla resistenza della consuetudine

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Posizione della giurisprudenza La giurisprudenza si trova in una

posizione intermedia è una consuetudine nel giudicare

(perciò è vicina alla società, alla sua cultura e sensibilità)

costituisce l’applicazione della legge (frutto della volontà del legislatore ed è perciò vincolata ad essa)

Importanza della interpretazione giudiziale

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Statizzazione e uniformazione del diritto

Nella storia la giurisprudenza ha svolto un ruolo molto importante nel processo di statizzazione del diritto

Ha uniformato e razionalizzato il diritto Ruolo dei c.d. Grandi Tribunali, i

Tribunali supremi dei vari Stati Rote e Senati (ad es. Sacra Rota, Rota

fiorentina, Senato di Torino, Parlamento di Parigi)

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Diritto giurisprudenziale

Diritto giurisprudenziale, diritto creato dal giudice (Jugde-made law)

Problema degli effetti erga omnes delle sentenze oppure limitati inter partes

Costituisce un diritto concorrente alla legislazione. Un diritto che si può opporre alla legislazione

Giudici contro legislatore ?

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Come produce diritto la giurisprudenza?

effetti solo informali, formalmente essa non produce diritto nei sistemi di civil law (solo il legislatore può creare diritto)

effetti indiretti in quanto essa agisce sulla interpretazione della legge

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Funzione nomofilattica il compito di “garantire l’esatta osservanza e

l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale” art. 65 della legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n.12) affidato alla Corte di Cassazione (c.d. nomofilachia) – Importanza delle sentenze S.U.

la giurisprudenza (soprattutto della Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti) condiziona e uniforma il modo nel quale i giudici interpretano le leggi

giudici, avvocati e in generale l’opinione pubblica tenderanno ad adeguarsi all’orientamento della giurisprudenza

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Si può negare alla giurisprudenza il ruolo di fonte normativa ?

il diritto vive nella giurisprudenzanon si può impedire alla

giurisprudenza di interpretare il diritto

nella storia si è spesso verificato il tentativo di negare alla giurisprudenza funzione interpretative e creative

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Affermazione del primatodella legge

nell’età moderna affermazione progressiva del primato delle fonti legislative contro:

la consuetudine la dottrina la giurisprudenza

La legge come affermazione di un diritto razionale contro la tradizione

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Interpretatio e interpretazione

Nel diritto comune (sec. XII-XVIII) il giudice disponeva di un’ampia facoltà di interpretazione. Essa aveva un carattere creativo

Per interpretatio si intendeva una attività manipolativa e creativa delle norme

L’interpretazione nel diritto odierno è puramente l’attribuzione di un significato a un enunciato normativo

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Interpretatio non è sinonimo di interpretazione

Interpretatio nell’ordinamento di “diritto comune” era attività anche creativa della norma

“Interpretazione” nell’ordinamento contemporaneo è attribuzione di un significato a un enunciato normativo

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Costituzionalismo moderno

Costituzionalismo moderno come processo per l’affermazione di limiti giuridici al potere del Sovrano e per la garanzia dei diritti di libertà

Superamento dell’Assolutismo Origini nell’ordinamento inglese Sviluppo in America ed Europa fine

‘700 con le grandi Rivoluzioni

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Evoluzione schematica

– lo Stato assoluto, dei secoli XVI-XVIII, nelle sue versioni dell’assolutismo empirico (sec. XVI-XVII) e dell’assolutismo illuminato (sec. XVIII);

– lo Stato di diritto (o Stato di diritto formale), prevalentemente del secolo XIX

– lo Stato costituzionale (o Stato di diritto materiale) del secolo XX, caratterizzato dalla effettività dei diritti fondamentali, grazie al sistema di controllo della costituzionalità delle leggi

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Caratteri del costituzionalismo inglese I

carattere consuetudinario della costituzione

formazione per sedimentazione storica e la conseguente mancanza di un momento costituente

lenta evoluzione nella continuità attraverso la re-interpretazione dei medesimi principi

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Caratteri del costituzionalismo inglese II

centralità della difesa della proprietà quale strumento di garanzia delle libertà (liberty and property)

importanza di una serie di istituti posti a tutela della rappresentanza politica ai fini della legittimità dell’imposizione tributaria

la rilevanza degli istituti di garantismo giudiziario

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Common Law

Diritto inglese – Common Law - come diritto giurisprudenziale

Diritto casistico (Case Law ) nasce sulla base della soluzione di casi concreti fornita dalle Corti di giustizia

Principio dello Stare decisis ossia del precedente vincolante (il giudice è tenuto a rispettare i precedenti)

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Ratio decidendi

il principio giuridico sottostante applicato ai fatti che determina la decisione del giudice (ossia norma giuridica che deriva dalla sentenza in base alla quale è stata emanata la decisione)

La decisione è vincolante tra le parti La ratio decidendi (astratta) ha forza

di legge erga omnes

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Obiter dictum

Obiter dictum “detto incidentalmente” non costituisce il fondamento della decisione ma ne rappresenta una questione a latere

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Interpretazione giuridica Importanza dell’interpretazione giuridica Interpretazione e Applicazione Interpretazione presupposto

indispensabile per l’applicazione

Enunciato normativo Interpretazione giudiziale Applicazione alla fattispecie concreta

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Disposizioni sull’interpretazione

Art. 12 Disp. Prel. (Preleggi) cod. civ.: Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

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concezione “sillogistica” (attività esclusivamente conoscitiva, in quanto ogni testo normativo è dotato di un significato proprio, preesistente all’attività interpretativa, una sola int. corretta)

concezione “scettica” o “realistica” (non è attività soltanto conoscitiva, ma valutativa, decisionale e anche creativa, non esiste una sola interpretazione corretta)

Due concezioni dell’interpretazione

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Forme della interpretazione

Giudiziale (interpretatio iudicis) Dottrinale (interpretatio magistri) Autentica o legislativa (interpretatio

Principis) Nel diritto comune si contemplava

anche l’interpretazione consuetudinaria (interpretatio consuetudinis)

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Esistono testi chiari od oscuri ?

Si riteneva un tempo che alcuni enunciati (testi normativi) fossero talmente chiari da non richiedere interpretazione (In claris non fit interpretatio). Così l’interpretazione sarebbe stata riservata ai soli testi oscuri

E’ una prospettiva legata alla concezione sillogistica dell’interpretazione

Oggi si ritiene che non esistano testi chiari od oscuri e che ogni enunciato – anche il più semplice - richieda interpretazione

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Interpretatio – Interpretazione

Interpretatio nell’ordinamento di “diritto comune” era attività anche creativa della norma

“Interpretazione” nell’ordinamento contemporaneo è attribuzione di un significato a un enunciato normativo

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Interpretatio nella glossa

Glossa accursiana verbum interpretationis in proprio sensu

denotat vocabuli apertam significationem ... tamen largius ponitur pro correctione, arctatione, et prorogatione (gl. Interpretationem, in D. 1, 2, 1)

interpretor, id est corrigo ... item verbum apertius exprimo ... arcto, item prorogo ... sed econtra corrigo, id est, addo (gl. Interpretatione, in D. 38, 18, 1)

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Interpretatio secondo Alberico da Rosciate (XIV sec.)

aliquando ponitur pro aperta verbi significatione

aliquando interpretari apertius dicere aliquando interpretari verbi signum

extendere aliquando interpretari distinguere aliquando proprium significatum verborum

restringere, vel declarare aliquando interpretari corrigere

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Interpretatio era dunque

a) individuazione del significato di un enunciato normativo, anche attraverso il ricorso alla voluntas legislatoris : si trattava della declaratio o comprehensio legis;

b) adattamento del testo normativo alla fattispecie - per mezzo della restrictio o della extensio legis - limitando o ampliando il campo della sua applicabilità;

c) modificazione della norma, ossia la sua correctio

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In claris non fit interpretatio

Il brocardo «non era una banalità (come invece lo si considera oggi!), appunto perché la legge espressa e chiara sul caso costituiva un limite alla interpretatio ... mentre la mancanza di una simile legge rappresentava il punto limite della legge come ‘autorità necessaria’ o vincolante, e il punto di inizio della interpretatio»

(Gorla, I precedenti storici art. 12, p. 1879)

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Alcune citazioni

Su Interpretatio e interpretazione

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1. M. Sbriccoli, L’interpretazione dello statuto (1969), p. 86:

“mentre per noi ... interpretazione significa presa di coscienza del valore di una norma ai fini della sua applicazione, per i giuristi intermedi il concetto andava oltre: accanto al ‘conoscere per attuare’, essi comprendevano nella interpretatio quelle attività, sostanzialmente creative di nuovo diritto, volte alla elaborazione dei concetti e dei precetti giuridici ai fini del loro accrescimento”.

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2. G. Tarello, Orientamenti analitico-linguistici (1974), p. 379:

“nessun giurista oggi sembra credere che sia possibile ... applicare una legge senza interpretarla, cioè senza averle attribuito un significato: se le due operazioni non sono separate, allora la interpretazione si ritiene sia implicita nella applicazione o si ritiene che consista nella stessa applicazione. Nessuno oggi sembra credere, ad esempio, che vi siano leggi così chiare da non richiedere (per poterle applicare) una interpretazione”.

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3. G. Tarello, L’interpretazione della legge (1980), p. 34:

“gli scrittori di diritto comune chiamavano interpretatio il prodotto dell’attività di commento dei dottori e dell’attività di decisione dei tribunali, cui veniva riconosciuta autorità di diritto (oggettivo) in tutte le materie non direttamente disciplinate dalla lex, mentre per lex si intendeva il corpo del diritto romano-giustinianeo e - sempre più sovente - la produzione statutaria dei sovrani e di altri organi delegati: onde il principio in claris non fit interpretatio era un principio di gerarchia delle fonti, con cui veniva escluso il ricorso alla fonte del diritto interpretatio nei casi direttamente disciplinati dalla fonte del diritto lex”.

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4. R. Guastini, L’interpretazione (1989), p. 2:

“l’interpretazione è attività che si esercita su documenti normativi (disposizioni), traendone norme. Ma nessun documento normativo come tale può essere applicato: oggetto di applicazione sono appunto le norme da esso ricavate per via interpretativa. Dunque, l’applicazione (di norme) presuppone l’interpretazione (di disposizioni)”

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5. S. Caprioli, Interpretazione (1993), p. 13:

“l’interpretatio fu “in senso pieno determinazione di precetti, dati altri precetti ... [e] fenomeno compreso tra i fatti normativi”.

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6. P. Grossi, L’ordine giuridico medievale (II ed. 1996), p. 164:

l’interpretatio “non è riconducibile a un processo meramente ricognitivo, cioè meramente conoscitivo della norma. L’interpretatio dei medievali è anche un atto di volontà e di libertà dell’interprete”

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Interpretazione autentica e divieto di interpretatio

Ricorso a tali istituti nelle epoche storiche di profonda trasformazione.Imposizione attraverso la legge e il

monopolio interpretativo del legislatore di principi e valori nuovi

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Interpretazione autentica

Interpretazione autentica considerata tale perché emanata dal legislatore attraverso una legge interpretativa retroattiva (lex declaratoria)

Istituti collegati sono :a)il divieto di interpretatiob)l’obbligo di riferimento al legislatore

in caso di dubbio interpretativo o di lacuna legislativa

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Quando si ricorse al divieto di interpretatio e al riferimento al

legislatore ?a) epoca giustinianea

b) diritto canonico dopo Concilio di Trento (1545-1563)

c) diritto francese XVII sec. (Ordonnance Civile 1667)

d) riformismo illuministae) Rivoluzione francese (référé législatif)

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Illuminismo e interpretazione

Primato della legge (chiara e razionale) Polemica anti-giurisprudenziale Concezione “meccanica” della giurisdizione Condanna dell’interpretazione (intesa come

interpretatio) Applicazione senza interpretazione Applicazione sillogistica della legge alla fattispecie

concreta Interpretazione autentica unica ammessa perché

effettuata dal legislatore “Riferimento al legislatore” in caso di dubbio o lacuna

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1. L.A. Muratori, De’ difetti della giurisprudenza (1742)

“Sicché non è più vero, che s’abbia a ricorrere solamente al codice e ai digesti per mettere fine alle controversie forensi. Quello è divenuto un picciolo, picciolissimo paese. Un altro senza alcun paragone più vasto è quello della Giurisprudenza maneggiata dalle feconde e sottili menti de’ Giurisconsulti degl’ultimi secoli, i quali hanno anch’essi formato un altro sterminato corpo di leggi, secondoché è formato al loro intendimento. E chiamo leggi le loro opinioni perché a tenore di queste opinioni si regola il Foro, e si danno le sentenze, nella stessa guisa che si fa in vigore d’una vera legge di Giustiniano” (cap. IV)

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L.A. Muratori

«Tante di queste interpretazioni ... [meritano] più tosto il nome di corruzioni», (cap. V, p. 27)

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2. Montesquieu, De l’esprit des lois (1748 - lib. VI, cap. 11)

“Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur. Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est en quelque façon nulle. [...] en général la puissance de juger ne doive être unie à aucune partie de la législative”

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Montesquieu

Il n’y a point de citoyen contre qui on puisse interpréter une loi, quand il s’agit de ses biens, de son honneur, ou de sa vie

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3. Voltaire, Dict. Philos. Lois civiles et ecclésiastiques (1765):

“que toute loi soit claire, uniforme et précise: l’interpréter, c’est presque toujours la corrompre”.

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4. P. Verri, Sulla interpretazione delle leggi (1766):

“[la] libertà politica sarebbe annientata in una nazione in cui il giudice fosse legislatore [...] se il giudice diventa legislatore, la libertà politica è annichilita; il giudice diventa legislatore sì tosto che è lecito interpretar la legge [....] dunque si riduca [il giudice] ad esser mero esecutore della legge; dunque eseguisca la legge nel puro e stretto significato delle parole, e nella materiale disposizione della lettera”.

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Pietro Verri

Che il giudice, tosto che la legge è soggetta a interpretarsi più in un senso che in un altro, diventi legislatore, è cosa per sé evidente; basta per esserne convinto il riflettere che interpretare vuol dire sostituire se stesso al luogo di chi ha scritto la legge, e indagare cosa il legislatore avrebbe verisimilmente deciso nel tale o talaltro caso, su cui non parla chiaramente la legge. Interpretare significa far dire al legislatore più di quello che ha detto, e quel più è la misura della facoltà legislatrice che si arroga il giudice

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Pietro Verri

Dunque l’interpretar la legge fa diventare legislatore il giudice, e confonde le due persone del legislatore e del giudice, dalla assoluta separazione delle quali dipende essenzialmente la libertà politica d’una nazione. Dunque una nazione che cerchi la libertà politica, deve proibire ad ogni giudice ogni qualunque libertà d’interpretare le leggi

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5. C. Beccaria, De’ delitti e delle pene (1764):

“In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev’essere la legge generale, la minore l’azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all’incertezza.

Non v’è cosa più pericolosa di quell’assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni”.

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6. A. Genovesi, Diceosina (1766):

“Debb’egli il giudice interpretar la legge, ed è questo più utile allo stato, che l’eseguirla letteralmente? Rispondo essere impossibile, che un Giudice non interpreti per niente nessuna legge. Ogni legge è generale, e perciò risguarda una infinità di casi simili. Ora è troppo manifesto che due casi dello stesso genere, ancorché sembrino simili, possono nondimeno esser diversi per la moltiplicità delle circostanze”

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Antonio Genovesi

So, che si dice da alcuni dotti, a cui è in odio ogni interpretazione, che fa men male una legge eseguita sempre letteralmente …

[…] dove si suppongano i Giudici bastantemente savi ed onesti, è da temersi meno dalla interpretazione che dalla inflessibilità della legge

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7. G. Filangieri, Riflessioni politiche su l’ultima Legge del Sovrano (1774):

“se la volontà del Legislatore è una, e per conseguenza una la legge, da che poi deriva, che noi vediamo di continuo due Tribunali, che si contraddicono, e due sentenze, che a vicenda si annullano, e si distruggono? Io lo ripeto: è un errore egualmente in morale, che in politica il distinguere l’Equità dalla Giustizia. Quello che è giusto è equo, e quello che ingiusto non può mai divenire equo [...] Equità, interpretazione, arbitrio non sono altro, che voci sinonime”.

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Gaetano Filangieri

[tra i diritti] che competono al Sovrano come Legislatore, ci è particolarmente quello d’interpretare le leggi, tanto quelle, che egli stesso ha emanate, quanto le anteriori … [tale prerogativa] non si potrà trasferire a’ Magistrati, senza urtare la costituzione istessa del Governo, e senza ledere i dritti del Sovrano».

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Provvedimenti di riforma

in tema di interpretatio

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1. Ordonnance civile, Luigi XIV, 1667:

Art. 3 - Tit. I: ˝N’entendons toutefois empêcher que si par la suite du temps, usage et expérience, aucuns articles de la présente ordonnance se trouvoient contre l’utilité ou commodité publique, ou être sujets à interprétation, déclaration ou modération, nos cours ne puissent en tout temps nous représenter ce qu’elles jugeront à propos, sans que sous ce prétexte l’exécution en puisse être sursise˝.

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1. Ordonnance civile, Luigi XIV, 1667:

Art. 7 - Tit. I: “Si dans les jugemens des procès qui seront pendans en nos cours de parlement, et autres nos cours, il survient aucun doute ou difficulté sur l’exécution de quelques articles de nos ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes, nous leur défendons de les interpréter: mais voulons qu’en ce cas elles aient à se retirer pardevers nous, pour apprendre ce qui sera de notre intention”.

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2. Leggi e Costituzioni di S. M., Vittorio Amedeo II Re di Sardegna, 1729, lib. III, tit. 22, § 9:

“Volendo noi che per la decisione delle cause si osservino unicamente in primo luogo le nostre Costituzioni; in secondo luogo gli statuti locali, purché siano approvati da Noi o da nostri Predecessori, e si ritrovino in osservanza; terzo le decisioni dei nostri magistrati; ed in ultimo luogo il Testo della Legge comune, così proibiamo agli Avvocati di citare nelle loro Allegazioni veruno de’ Dottori nelle materie legali, ed a’ Giudici, tanto Supremi che Inferiori, di deferire all’opinione di essi, sotto pena tanto contro detti Giudici, che Avvocati della sospensione da’ loro uffizi, fino a che ne abbiano da noi riportata la grazia”.

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3. Leggi e Costituzioni di S. M. Carlo Emanuele III Re di Sardegna, 1770, Proemio, § 2:

“qualora si eccitasse qualche dubbio sulla intelligenza delle medesime [Costituzioni], li Magistrati ce ne rassegneranno le loro rappresentanze per ricevere le nostre determinazioni”.

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4. Project des Corporis Juris Fridericiani, Federico II di Prussia, 1749 [Samuel Cocceius]:

Art. 7, parte I, libro I: “Faisons défenses aux Juges de l’interpréter [la loi] dans les cas douteux et sous prétexte de l’intention de la Loi, ou d’une équité, qui n’a très-souvent que de fondement que dans leurs propres cervaux, de former à leur gré des exceptions, des limitations ou des amplifications. Bien entendu qu’ils sont autorisés à appliquer et étendre la Loi à tous les cas semblables, que l’esprit et la raison de la Loi a eu en vue, quoiqu’il n’ait pas été possible de rapporter tous les cas particuliers”

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4. Project des Corporis Juris Fridericiani, Federico II di Prussia, 1749 [Samuel Cocceius]:

Art. 8: “Voulons, que lorsque quelque point de ce Corps de Droit paraîtra aux Juges être douteux et avoir besoin d’éclaircissement, ils aient à s’addresser au Département des affaires de Justice, pour qu’il donne les éclaircissemens et supplémens nécessaires. Les doutes seront ainsi décidés, et nous ferons imprimer et publier ces décisions toutes les années”.

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5. Codice di Leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima, Francesco III Duca di Modena, 26 aprile 1771, Patente di promulgazione:

“E però accadendo mai nella molteplicità de’ casi contigibili di eccitarsi qualche ragionevole dubbio su la vera intelligenza di alcuna di queste Leggi, vogliamo, che il Nostro Supremo Consiglio di Giustizia ne sia l’Interprete, e che le di lui Dichiarazioni si dieno al fine di ciascun anno alle stampe, perché passino alla notizia del Pubblico, il quale dovrà osservarle, come se fossero fatte da Noi medesimi”

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6. Dispaccio reale, Ferdinando IV Re di Napoli, 23 settembre 1774 [opera di Bernardo Tanucci]:

“Vuole dunque la Maestà Sua, anche sullo esempio e sullo uso de’ Tribunali più rinomati, che in qualunque decisione, che riguardi o la causa principale, o gl’incidenti, fatta da qualunque Tribunale di Napoli, o Collegio, o Giunta, o altro Giudice della stessa Capitale, che abbia la facoltà di decidere, si spieghi la ragione di decidere, o sieno li motivi, su quali la decisione è appoggiata: incaricando Sua Maestà, per rimuovere quanto più si possa da’ giudizi lo arbitrio, ed allontanare da’ Giudici ogni sospetto di parzialità, che le decisioni si fondino non già sulle nude autorità de’ Dottori, che an [sic] pur troppo, colle loro opinioni, o alterato, o reso incerto ed arbitrario il diritto, ma sulle leggi espresse del Regno, o comuni. [...] quando non vi sia legge espressa per lo caso, di cui si tratta, e si abbia da ricorrere alla interpretazione o estensione della legge; vuole il Re che questo si faccia dal Giudice in maniera, che le due premesse dello argomento sieno sempre fondate sulle leggi espresse e letterali. E quando il caso sia tutto nuovo, o talmente dubbio, che non possa decidersi nè colla legge, nè collo argomento della legge; allora vuole il Re che si riferisca alla Maestà Sua, per attendere il sovrano oracolo”

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7. Dispaccio reale 26 novembre 1774, Ferdinando IV:

“Vuol dunque la Maestà Sua primieramente che il Consiglio abbia per massima: Che la Verità e la Giustizia, che li Popoli conoscono e vedono nelle decisioni de’ Giudici, è il vero decoro de’ Magistrati, non quello stilo di Oracoli, che non dubita di attribuirsi nella sua rappresentanza il Consiglio: essendo il Genere Umano pur troppo portato a sospettare e maledire quello, che non intenda facilmente.Che la legislazione è tutta della Sovranità.Che il Consiglio non è che un Giudice; e che i Giudici sono esecutori delle leggi, e non autori.Che il Diritto ha da essere certo e definito, e non arbitrario.Che la sua Regal Mente è stata di frenare col dispaccio de’ 23 Settembre lo arbitrio nel giudicare”.