Università degli Studi di Napoli « Federico II » – Facoltà di Giurisprudenza
Université de Neuchâtel – Faculté de Droit
Dottorato in “Filosofia del diritto, diritti dell’Uomo e della Libertà religiosa”- XIX ciclo
Tesi in co-tutela
26 febbraio 2007
La « costruzione giudiziaria » del fatto
La « construction judiciaire » du fait juridique
Candidata Coordinatore del Dottorato
Flora Di Donato
Prof. Antonio Punzi Tutor Co-tutor
Prof. Angelo Abignente
Prof. Pascal Mahon Commissari
Prof. Vincenzo Ferrari Prof. Robert Kolb
Anno accademico 2005-2006
Keywords: IT: Fatto Giuridico, Caso Giurisprudenziale, Interpretazione e costruzione, Cultura e Diritto. EN: Fact in Law, Case Law, Interpretation and Construction, Culture and Law.
alle persone che ho “incontrato” lungo questo percorso e a quelle che incontrerò
[Talché per tutte queste cose] il Vico benedisse non aver lui avuto maestro nelle cui parole avesse egli giurato, e ringraziò quelle selve fralle quali dal suo buon genio guidato aveva fatto il maggior corso dei suoi studi senza niun affetto di setta, e non nella città nella quale, come mode di vesti, si cangiava ogni due o tre anni gusto di lettere… da “Vita di Giambattista Vico scritta da sé medesimo”.
Vorrei poter dedicare pagine di ringraziamenti a tutte le persone che ho
incontrato durante questo affascinante "percorso" di ricerca e di "esperienze
umane".
Mi piacerebbe raccontare dell’emozione provata prima di ogni incontro,
della gioia della scoperta e della sensazione successiva che si sarebbe trattato di
incontri destinati a durare nel tempo.
Naturalmente non posso che limitarmi, in questa sede, a citare le persone
che hanno "stimolato" e "creduto" in quest’idea di ricerca e soprattutto ne hanno
reso più direttamente possibile la concreta realizzazione.
Innanzitutto un particolare ringraziamento va ai miei direttori di tesi, il prof.
Angelo Abignente dell’Università di Napoli «Federico II » ed il prof. Pascal
Mahon dell’Université de Neuchâtel. Senza il loro supporto non avrei potuto
intraprendere questo percorso di dottorato italo-svizzero. In particolare sono in
debito con il prof. Mahon per avermi consentito un’esperienza di piena
integrazione presso l’Istituzione straniera che rappresenta.
Ringrazio poi, in ordine di “apparizione” nel mio percorso formativo, la
prof.ssa Pina Boggi Cavallo dell’Università di Salerno, che per prima ha reso per
me possibile il contatto con le "scienze sociali".
Ringrazio la prof.ssa Anne-Nelly Perret-Clermont dell’Université de
Neuchâtel, che qualche anno fa ha adottato una "giurista" presso il suo Institut de
Psychologie, facendola sentire "a casa". Alla prof.ssa Perret-Clermont sono
particolarmente riconoscente per essere stata "levatrice socratica" in un percorso
finalizzato a realizzare un connubio tra diritto e scienze sociali.
Analogo riconoscimento va al prof. Antonio Punzi dell’Università di Napoli,
che sin dal principio mi ha aiutato a "tradurre" nel diritto un’idea che trova
ispirazione altrove…
Ringrazio il prof. Robert Kolb dell’Université de Neuchâtel, che ha
spontaneamente deciso di seguire questo progetto, al momento della sua
approvazione in seno al Consiglio di Facoltà dell’Université de Neuchâtel. Lo
ringrazio inoltre per le critiche, talvolta severe, che hanno senz’altro stimolato il
miglioramento del lavoro.
Ringrazio il prof. Michele Taruffo dell’Università di Pavia, che non ha
esitato ad accettare di incontrare una “giovane” dottoranda, consigliandola e
mettendola talvolta in guardia da “fascinazioni disciplinari extragiuridiche”.
La mia profonda gratitudine va al prof. Ferrari, che ho incontrato nel bel
mezzo di questo percorso. Gli sono grata per aver contribuito ad ampliare, coi
suoi insegnamenti, le mie prospettive scientifiche di partenza. Lo ringrazio inoltre
per aver messo a mia disposizione la sua esperienza di studioso, tutta l’"umanità"
di cui è dotato e la sua enorme pazienza.
Ringrazio poi il prof. Jerome Bruner per avermi accolta alla NYU - School
of Law, rendendo così possibile la realizzazione di un "sogno scientifico". Lo
ringrazio per avermi aiutato a capire “che cos’è la realtà”, per aver riempito la
mia memoria di un “secolo di aneddoti”, per avermi messo in contatto col suo
interesse profondo per gli “Human Beings”.
Ringrazio anche il prof. Antony Amsterdam, della stessa Università, per i
preziosissimi suggerimenti bibliografici.
Ringrazio ancora il prof. Angelo Abignente, nella sua qualità di avvocato,
per avermi permesso di analizzare un caso trattato presso il suo studio
professionale e per avermi "illuminata" sul "ruolo" dell’avvocato.
Analogo ringraziamento va al prof. avv. Giorgio Fontana, dell’università di
Reggio Calabria, che ha messo a disposizione del mio lavoro casi seguiti presso il
suo studio legale consentendomi di incontrare ed intervistare i suoi "clienti". Lo
ringrazio inoltre per l’attenzione prestata, sin dall’inizio, alla mia "ricerca".
Ringrazio i clienti intervistati: Marina, Nancy, Stefania, Franco, Luciano.
Uno speciale ringraziamento va al dott. PierFrancesco Savona, amico
“paziente”.
Introduzione
8
Introduzione
1. Per un’esquisse della “costruzione giudiziaria” del fatto
Da più parti, anche nella dottrina italiana, si proclama il superamento della
concezione dell’autosufficienza del diritto come ordinamento e del modello
sillogistico come forma “perfetta” di ragionamento giudiziario.
Si diffondono, in parziale alternativa, modelli ermeneutici di ragionamento:
si parla di dimensione interpretativa del diritto, di “creatività del giudice”, di
“comunità interpretativa”; si fa riferimento alla necessità di considerare i contesti
di applicazione e produzione del diritto; si invocano criteri di “coerenza” tra le
norme ed il sistema giuridico ai fini della decisione del caso, si ricorre ai modelli
dell’interpretazione letteraria, paragonando, talvolta con metafore estreme, il
giudice ad un “poeta”, etc. Per finire si annuncia, da qualche parte, la nascita di
“nuovi paradigmi” che sostituirebbero all’idea di sistemi chiusi ed autosufficienti
di produzione del diritto, a modelli c.d. piramidali, sistemi di comunicazione e di
interazione tra poteri, tra sistemi normativi, parafrasando in parte quell’idea di
realtà “socialmente costruita”, precedentemente messa a fuoco dalle correnti
costruzioniste sia sociologiche che psicologiche.
Tuttavia, nonostante lo sforzo di elaborare modelli teorici maggiormente tesi
a captare la complessità del fenomeno giuridico come espressione più ampia del
fenomeno sociale o comunque con esso interagente, si è ancora piuttosto lontani
dall’immaginare un paradigma di lettura che consenta sia ai teorici del diritto che
ai giuristi di guardare al di là delle “mere norme” o della “mera prassi”,
integrando al suo interno parametri di analisi che consentano di cogliere i
meccanismi “fondamentali” della “costruzione della realtà giudiziaria”, nel caso
specifico.
La tendenza è ancora, soprattutto nei sistemi continentali, al di là delle prassi
in vigore nei singoli ordinamenti, nel senso di teorizzazioni o meta-teorizzazioni
del diritto che talvolta tendono a prescindere dall’osservazione di fenomeni reali.
Soltanto in area anglo-americana si registrano negli ultimi decenni, nel quadro di
Introduzione
9
correnti post-moderne del diritto, la nascita e la codifica di orientamenti dottrinali
tesi ad integrare approcci filosofici, sociologici, psicologici, antropologici con
l’osservazione delle prassi giudiziarie.
È proprio dall’esempio di questi approcci, relativamente nuovi, del
fenomeno giuridico che muove il lavoro di tesi in oggetto. La pretesa non sarà
senz’altro quella di pervenire all’elaborazione di un modello nuovo o compiuto di
lettura della realtà giudiziaria ma lo sforzo è piuttosto quello di provare a costruire
un ragionamento filosofico intorno a “prassi giudiziarie” con l’apporto e l’ausilio
di discipline, quali la psicologia, la sociologia, la teoria del diritto.
Il tentativo è quello di andare al di là dei prodotti “dati”, al di là della
verifica di una corretta ed attualizzata operazione di interpretazione e di
applicazione delle norme generali al caso particolare, secondo i canoni
ermeneutici ed i parametri tipici dell’interpretazione giudiziale. Si tratterà in
qualche modo di mettere a fuoco elementi “fondamentali” dei processi di
“conoscenza” e “costruzione” della realtà giudiziaria che caratterizzano gli attori
giudiziari in interazione tra loro.
Di qui il necessario ricorso a paradigmi psicologici oltre che sociologici per
comprendere come si struttura la conoscenza degli individui – naturalmente il
riferimento è solo ad alcuni degli attori giudiziari – che agiscono in relazione gli
uni con gli altri in una data “cultura”. Ed a questo scopo, altresì l’utilizzazione di
“strumenti” di analisi, tipicamente diffusi nelle scienze sociali ma ancora poco o
niente utilizzati dai teorici del diritto.
L’attenzione della ricerca è rivolta in particolare al momento fattuale della
costruzione del caso, all’individuazione dei c.d. fatti della causa. A dispetto
dell’enorme letteratura su come i giudici e gli avvocati interpretano la legge,
molta poca attenzione infatti è stata dedicata, soprattutto nei contesti di civil law,
alla letteratura giurisprudenziale rispetto a come i giudici e gli avvocati
interpretano i fatti.
L’ipotesi scientifica di partenza è che il “fatto”, individuato e qualificato
giuridicamente all’esito del processo, sia il prodotto di una “costruzione
giudiziaria”, cui concorrono gli attori della “comunità processuale”.
Introduzione
10
L’indagine empirica muove da “scontate quotidianità”, elementi tipici delle
prassi professionali, momenti tipici del procedimento giudiziario, con l’obiettivo
di “rendere strano il familiare”, nel tentativo di far emergere, attraverso l’analisi,
caratteristiche tipiche delle routines professionali nelle quali gli operatori sono
quotidianamente immersi e di cui raramente hanno coscienza.
Capita spesso, ad esempio, che si affermi che il giudice riproduca, nella
decisione, la narrazione della parte vittoriosa, riprendendone tanto il ragionamento
in fatto quanto in diritto. Affermazione “vera” e probabilmente non scontata, ma è
di sicuro interesse chiedersi che cosa implichi una tale attitudine del giudice
nell’economia della decisione. Potrebbe significare ad esempio che il giudice,
oltre ad avvantaggiarsi della costruzione del caso, così come realizzata
dall’avvocato ne ritenga “attendibile” la narrazione perché “culturalmente
coerente”?
E ancora, sulla base di quale verificabile ragionamento il giudice sceglie tra
più testimonianze, tutte apparentemente credibili, quella più idonea a giustificare
la propria decisione?
Oppure, per far riferimento al ragionamento dell’avvocato, in che misura
l’avvocato ha la possibilità di costruire, nella maniera più strumentale possibile
alla difesa del suo cliente, nessi tra elementi comunemente definibili “oggettivi”,
quali date, luoghi, etc?
Infine, rispetto al ruolo del cliente, in che misura egli può essere
protagonista, insieme all’avvocato, della costruzione del suo caso? A partire dalle
simmetrie/asimmetrie che caratterizzano relazioni fondate sulle competenze
tecniche di uno solo dei due interagenti, che possibilità ha il cliente di narrare la
propria storia, senza correre il rischio che l’avvocato cerchi di far entrare il caso in
una specifica routine professionale, senza correre il rischio che “quella” storia
divenga la storia di un cliente qualunque convenzionalmente narrata in giudizio?
Questi sono solo alcuni degli interrogativi, concernenti le pratiche legali e
giudiziarie in cui gli attori sono quotidianamente immersi e attorno ai quali è in
parte costruita l’indagine in oggetto. L’analisi verterà sulle narrazioni scritte di
cliente, avvocato e giudice (sentenze, atti ufficiali, scambi di corrispondenza, note
redatte dai clienti, etc.) nonché sulle “storie” raccontate da clienti e avvocati nel
Introduzione
11
corso di un’intervista, secondo le metodologie di alcune delle correnti più recenti
del movimento Law & Literature.
2. Piano del lavoro e stato dell’arte.
La ricerca è strutturata in tre parti, la prima a carattere prettamente teorico-
ricostruttivo la seconda di tipo analitico-interpretativo, la terza propone una
“prima lettura” dei risultati ottenuti.
■■■
La prima parte è articolata in tre capitoli:
1. Il primo capitolo delinea il passaggio dalla concezione “oggettiva”
kantiana della conoscenza a quella intersoggettiva bruneriana, tenendo conto
soprattutto del contributo fondamentale di alcune teorie epistemologiche sulla
struttura delle c.d. rivoluzioni scientifiche degli inizi degli anni ’70. Una parte
specifica è dedicata alla ricostruzione della concezione bruneriana della
“costruzione narrativa della realtà” con l’obiettivo fondamentale di un’analisi più
o meno approfondita sulla genesi, la funzione e le caratteristiche della narrazione.
2. Il secondo capitolo mostra l’influenza della concezione bruneriana nel
panorama delle correnti pluridisciplinari postmoderne, in particolare rispetto alla
nascita del recente movimento di teoria del diritto, c.d. di lawyering theory. I
topics di questo movimento hanno a che fare col rifiuto della concezione di una
“realtà oggettiva fissa ed immutabile”, con il richiamo al contesto ed alle
situazioni locali nell’applicazione del diritto, con l’affermazione che l’indagine
fattuale merita tanta attenzione quanto quella legale.
3. Il terzo capitolo è dedicato alla letteratura scientifica in materia di “fatto
giuridico” ed all’importanza ad esso accordato dalla dottrina nei differenti contesti
di civil law e di common law. In particolare sono state ricostruite le principali
posizioni della dottrina italiana sul problema del fatto nell’ambito del giudizio.
Introduzione
12
Tra queste, uno specifico riferimento alla concezione della “costruzione degli
enunciati fattuali” di Michele Taruffo.
■■■
La seconda parte è articolata in capitoli aventi ad oggetto l’analisi empirica 1 di alcuni casi per i quali è stata pronunciata sentenza di primo grado 2.
Sono stati analizzati i documenti ufficiali del primo grado di giudizio.
L’analisi dei documenti è affiancata da interviste ad un gruppo di clienti e
avvocati sul “fatto”. L’interesse è quello di comprendere l’agentività sia del
cliente che dell’avvocato nella costruzione del fatto.
L’obiettivo dell’analisi empirica è più specificamente quello di analizzare
come si articola e che tipo di interdipendenza esiste tra questi attori giudiziari
nella costruzione del fatto. I soggetti del procedimento presi in considerazione
sono, come già accennato, il cliente, l’avvocato ed il giudice.
L’analisi è stata svolta proprio a partire dall’ipotesi che ciascun ruolo si
costruisca nell’interdipendenza con gli altri. Si sono cercate dunque le tracce di
questa interazione non solo nei prodotti, nei documenti ufficiali (atti dell’avvocato
e del giudice), ma anche nelle trascrizioni delle interviste fatte a clienti e avvocati
sul “fatto”, nonché in “note” scritte dello stesso cliente .
1. Il primo capitolo di questa seconda parte è dedicato innanzitutto alla
storia del cliente. Il primo obiettivo è stato quello di analizzare la struttura della
storia, raccolta attraverso l’intervista, allo scopo di comprendere da cosa ha
origine il c.d. trouble. Quale particolare interazione tra gli elementi della Pentade
(agente, azione, scena, scopo, ricevente), individuati al capitolo primo e
costituenti elementi di ogni trama narrativa, determina l’insorgenza del trouble e
come il fatto trova strutturazione all’interno della storia. Come il cliente
rappresenta a se stesso l’insorgenza del trouble ed in che misura è necessario
1 Ci si è avvalsi di un metodo di indagine c.d. qualitativa, consistente nell’analisi narrativa del contenuto degli atti ufficiali del giudizio e delle trascrizioni delle interviste fatte a clienti e avvocati sui casi. 2 I casi analizzati sono tutti di diritto del lavoro.
Introduzione
13
l’intervento dell’avvocato affinché il cliente colleghi l’insorgenza del trouble
all’agentività di un terzo (ad es. il proprio datore di lavoro).
La seconda parte del capitolo è dedicata all’analisi della relazione cliente-
avvocato, a partire non solo da note scritte in cui il cliente narra “il fatto” ma
anche da lettere, e-mails, scambi di corrispondenza in senso lato tra cliente e
avvocato. In particolare l’analisi è stata condotta nella prospettiva delle c.d.
iniziative del cliente (contesting, alleging, correcting, explaining, giving
information, stating) a partire dalla letteratura psico-sociologica esistente, allo
scopo di comprendere quale sia l’atteggiamento più frequente del cliente:
attivo/passivo, cooperativo? (Quando si tratta di iniziative capaci di incidere sul
modo in cui la disputa è stata discussa, suggerendo nuovi topics o mettendo fine a
dei vecchi, si parla di expanding, enlarging, questioning, restricting).
2. Il secondo capitolo di questa seconda parte è dedicato alla descrizione dei
lawyers as storytellers. Si ipotizza che il lavoro dell’avvocato consista nel
“tradurre” una storia comune in una storia legale canonica.
La funzione dell’avvocato è di rendere infatti la storia “accettabile e
convenzionalmente legale nonché difficilmente controvertibile dall’altra parte” .
Nel far ciò l’avvocato si avvale di mezzi di prova e di nessi causali e temporali,
impiegati in modo strumentale per dar “significato” agli avvenimenti.
Si propone anche qui un’analisi della storia dell’avvocato non solo per
analizzare in che modo gli elementi della Pentade vi trovano articolazione, ma
soprattutto per comparare la storia dell’avvocato con quella del cliente con
l’obiettivo finale di comprendere come il fatto è costruito nell’atto ufficiale
introduttivo del giudizio, come gli objective constraints trovano articolazione
nella narrazione, secondo quali nessi di causalità/temporalità, e che utilizzo viene
fatto delle prove, soprattutto come sono interpretate le risultanze probatorie.
Inoltre si è cercato di verificare, a partire dai documenti in nostro possesso, che
ruolo occupa la retorica nella narrazione e se tende a prevalere nelle
argomentazioni in fatto o piuttosto in quelle in diritto. Ci si è infine chiesto quali
livelli di realtà consideri l’avvocato nella costruzione delle sue argomentazioni: la
posizione individuale del cliente, la sua collocazione sociale, il contesto culturale
Introduzione
14
in cui il fatto è narrato? L’avvocato tiene conto anche del tipo di giudice che
deciderà il caso?
3. L’ultimo capitolo è dedicato alla costruzione del fatto nel contesto della
decisione. L’analisi teorico-ricostruttiva che si proporrà in questa sede verte sulla
fisionomia della sentenza (italiana) ed in particolare sulla motivazione, considerata
appunto come contesto del ragionamento del giudice. L’obiettivo di ricerca è la
verifica delle seguenti ipotesi:
a) la sentenza del giudice è leggibile anch’essa come una “storia”, sia pur
caratterizzata da una struttura normativamente definita;
b) la sentenza del giudice tende a riprodurre la narrazione della parte che
ha ragione;
c) la decisione del giudice è fondata su un’interpretazione delle risultanze
probatorie che risponde a criteri che più che essere ascrivibili alla
categoria della “verità” sono riconducibili a categorie di “coerenza
culturale”.
■■■
La terza parte è articolata in un unico capitolo contenente una prima
proposta di riflessione sui risultati ottenuti e le conclusioni.
15
Parte I
La costruzione narrativa della realtà giudiziaria
16
Capitolo I
Dalla conoscenza oggettiva della realtà alla conoscenza
narrativamente costruita
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
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1. Premessa. Il “fatto giuridico” e la “realtà”
La finalità principale di questa tesi di dottorato è quella di mettere in rilievo
alcune modalità attraverso le quali gli attori coinvolti in un procedimento
giudiziario definiscono il c.d. fatto.
Dal punto di vista delle scienze dell’uomo, il “fatto” oggetto di un processo
giudiziario costituisce, a sua volta, un elemento che rimanda alla più ampia
categoria della costruzione sociale della realtà. Questo lavoro dunque non può che
prendere le mosse da un breve excursus delle prospettive epistemologiche che si
sono occupate di che cos’è la realtà.
Naturalmente non è prerogativa di questa indagine immaginare di poter
fornire un qualche tipo di risposta ad una questione tanto complessa da avere a
che fare col “mistero” stesso dell’esistenza del “mondo” e tanto antica quanto la
tradizione del pensiero filosofico, dai pre-socratici ai c.d. postmoderni. Si ritiene
tuttavia che l’interrogarsi su che cosa sia la realtà possa essere più concretamente
declinato nell’interrogarsi su come si conosce la realtà.
È in gran parte merito della ricerca condotta dalle scienze dell’uomo, nel
corso del novecento, l’aver mostrato la straordinaria importanza di studiare le
modalità attraverso le quali la realtà venga costruita, da quanti la abitano, in un
processo che poco o nulla ha a che fare con la passiva acquisizione di
informazioni. Secoli di filosofia sono stati necessari per sfatare quel realismo
ingenuo che ci fa credere che la realtà sia indipendente dall’atto stesso del
percepirla.
Quando poi si tratta di “fatti giuridici”, cioè elementi della realtà costituenti
oggetto di accurata codifica e descrizione (almeno in apparenza), la sensazione di
potervi accedere senza considerarne la natura socialmente costruita dà luogo a
semplificazioni ancora più marcate.
In effetti la gran parte degli studiosi di diritto sarebbe disponibile ad
attribuire al fatto giuridico, in varia misura, una dimensione costruzionista. In
particolare i teorici che si occupano di sistemi caratterizzati da modalità operative
più pragmatiche non dubitano che il fatto giuridico emerga dal confronto di
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
18
prospettive diverse ed argomentazioni divergenti. Tuttavia, anche in questi
sistemi, questo dato apparentemente scontato è ben lungi dall’essere espressione
di posizioni scientifiche e filosofiche adeguatamente codificate.
Senza una approfondita dimensione di indagine scientifica, un sistema
pragmaticamente orientato, pur prestando ovviamente maggiore attenzione alle
prassi rispetto a sistemi più formalizzati, può essere solo limitatamente
consapevole della natura dei processi di costruzione che regolano l’emergere del
“fatto giuridico”.
A tal fine si sceglie di condurre l’indagine a partire da alcune posizioni
filosofiche classiche per poi giungere agli studi più recenti sulla mente, tenendo
conto del contributo fondamentale delle teorie epistemologiche sulla struttura
delle c.d. rivoluzioni scientifiche degli anni ‘70.
2. Che cos’è la “realtà”?
È senz’altro preliminare, rispetto allo svolgimento della ricerca più
compiutamente descritta in premessa (omissis) ed ai fini della ricostruzione di un
quadro teorico-concettuale in cui collocare l’indagine in senso più specifico,
ricordare alcune delle posizioni fondamentali sul rapporto fra soggetto →
conoscenza → mondo.
A voler tentare una minima “rassegna”, un essenziale riferimento è a
Descartes che si era posto il problema di come un soggetto isolato potesse
raggiungere l’assoluta certezza del mondo. Descartes aveva sintetizzato il
rapporto tra soggetto e mondo attraverso la pretesa razionalistica di cercare i
principi della corretta ragione all’interno della struttura della mente stessa.
L’assoluta certezza che esigeva Descartes aveva a che fare con ciò che Latour
sintetizza con un’efficacissima massima: l’“esprit-dans-un-bocal” 3 . La
rappresentazione è quella di una mente che si relaziona ad un mondo che gli è
completamente “esterno”. Il mondo è “esterno” e “trovato” da qualche parte. È
come se la mente immaginata da Descartes appartenesse ad un habitat artificiale: 3 “La mente in un boccale”. Cfr. B. Latour, L’espoir de Pandore. Pour une version réaliste de l’activité scientifique, Paris, La Découverte, 2001, pp. 7-31.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
19
una mente che osserva il mondo esterno a partire dalla propria interiorità, legata
all’esterno solo dalla fragile connessione del suo sguardo. Una mente con un
legame “debole” col mondo che Descartes rende ragionevolmente certo col
ricorso a Dio. Credere dunque alla realtà per Descartes significa credere in Dio.
La realtà finisce per identificarsi dunque con Dio sia pure sotto la forma di “idee
chiare e distinte” che sono innate: le idee derivano logicamente mediante il
dubbio metodico sia pur ancorato alle idee chiare e distinte che sono innate 4.
Gli empiristi, a loro volta, cercheranno una via d’accesso al mondo più
diretta rispetto a quella del ricorso a Dio: le idee provengono dall’esperienza che
l’uomo fa del mondo. L’attenzione è concentrata sull’interazione della mente con
un mondo naturale esterno, allo scopo di trovarne la chiave nell’associazione di
sensazioni e di idee. Essi tenteranno di concepire questa mente come capace di
riconoscere dei motivi e delle regolarità. Tuttavia anche questo tipo di mente
risulterà “déconnectée” proprio come la mente concepita da Descartes:
“bombardata da un mondo ridotto a stimoli privi di senso essa è supposta in grado
di attingere tutto ciò di cui ha bisogno per ricomporne le forme e le storie” 5. In
questo modo Dio è “fuori gioco” ma viene meno l’assoluta certezza di stampo
cartesiano. Ad ogni modo le “connessioni sensoriali” con un mondo sbalzato
sempre più verso l’esterno si rivelano troppo fragili e troppo limitate.
“Poiché le reti neuronali associative degli empiristi si mostrano incapaci di rilasciare delle
immagini nette del mondo perduto, questo prova, dicono, che la mente (sempre prigioniera del suo
boccale) attinga essa stessa tutto ciò che è necessario a comporre forme e storie; tutto, tranne, certo,
la realtà stessa” 6.
Sarà poi Kant, secondo Jerome Bruner 7, ad inaugurare e sviluppare una
forma di “costruttivismo”, secondo cui ciò che esiste è un prodotto di ciò che si
4 A tal proposito cfr. A. Damasio, L'errore di Cartesio, Milano, Adelphi, 1995. Damasio dimostra l’indispensabilità della considerazione del rapporto mente-corpo nel processo di conoscenza. Lo scienziato infatti, a partire dall'osservazione di diversi casi clinici, ritiene che il cervello non possa essere studiato senza tener conto dell'organismo a cui appartiene e dei suoi rapporti con l'ambiente. Secondo Damasio lo studio delle funzioni cognitive e in particolare della coscienza è stato a lungo influenzato dalla tradizione filosofica risalente a Cartesio. La concezione cartesiana infatti proponeva una separazione netta tra mente e corpo, attribuendo alla mente addirittura un fondamento non materiale. L'errore di Cartesio è stato, secondo Damasio, quello di non capire che la natura ha costruito l'apparato della razionalità non solo al di sopra di quello della regolazione biologica ma anche a partire da esso e al suo stesso interno. 5 Traduzione nostra. B. Latour, L’espoir…, cit. , p. 11. 6 Traduzione nostra. Ibidem, p. 12. 7 J. Bruner, La mente a piừ dimensioni, Roma - Bari, Economica Laterza, 2005, p. 119.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
20
pensa. Kant a sua volta aveva attribuito la propria intuizione alla scoperta di
Hume che nel mondo certe relazioni – l’esempio prototipico è la relazione di
causa-effetto – più che essere attribuibili agli eventi sono piuttosto “costruzioni
mentali proiettate su un mondo oggettivo”. Hume aveva cioè visto nel rapporto di
causa-effetto il prodotto di una costruzione mentale imposta ad una sequenza di
eventi. Tuttavia nella concezione kantiana, secondo la critica che ne fa Latour, “la
mente nel boccale” costruisce tutto “a partire da se stessa” sia pure prendendo in
considerazione il necessario confronto con la realtà che, tuttavia, svolge nella
concezione kantiana un ruolo passivo. Ciò che la mente apprende a partire da se
stessa deve essere universale ma non può aspirare alla verità se non attraverso il
contatto empirico con la realtà esterna, una realtà ridotta al minimo ma
nondimeno presente.
Kant insomma, nell’obiettivo di scoprire “in che modo cogliamo la realtà”,
media tra la tradizione razionalista e quella empirista del pensiero moderno
proponendo la distinzione tra conoscenza pura e conoscenza empirica e
precisando che “ogni nostra conoscenza incomincia con l’esperienza” ma non
esclusivamente sull’esperienza 8:
“[…] l’esperienza stessa è una specie di conoscenza, che rende necessario l’intelletto: la
regola di questo debbo presupporla in me, prima ancora che mi siano dati degli oggetti, quindi a
priori, e tale regola viene espressa in concetti a priori, ai quali dunque si conformano
necessariamente tutti gli oggetti dell’esperienza, e con i quali essi debbono accordarsi. Riguardo
agli oggetti, in quanto sono soltanto pensati, e invero necessariamente, dalla ragione, ma non
possono affatto essere dati nella esperienza (almeno così come li pensa la ragione), certo i tentativi
di pensarli (poiché debbono pure lasciarsi pensare) forniranno poi un prezioso banco di prova per
ciò che noi adottiamo come una trasformazione del metodo di pensare, ossia per il fatto che delle
cose conosciamo a priori soltanto ciò che noi stessi poniamo in esse” 9.
L’esperienza dunque consente l’accesso a quei dati sensoriali senza cui non
è possibile nessuna conoscenza, ma l’esperienza non è la sola fonte della
conoscenza. La novità è l’introduzione di un altro elemento che consente la
8 F. Restaino, Storia della filosofia, Torino, Utet, 1999, p. 151. 9 I. Kant, Critica della ragion pura, Milano, Adelphi Edizioni, 1976, Edizione I Classici del Pensiero Fabbri Editore, Milano, 1996, pp. 24-25.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
21
conoscenza: le c.d. forme pure o a priori, non derivanti dall’esperienza ed
indipendenti da essa 10:
“La conoscenza di un oggetto è possibile soltanto sotto due condizioni: anzitutto
l’intuizione mediante cui l’oggetto è dato, soltanto però come apparenza, e in secondo luogo il
concetto mediante cui viene pensato un oggetto, che corrisponde a questa intuizione delle
categorie. […] La validità oggettiva delle categorie come concetti a priori si fonderà per
conseguenza sul fatto che l’esperienza (secondo la forma del pensiero) è possibile soltanto
attraverso di esse. In effetti, le categorie si riferiranno allora necessariamente e a priori ad oggetti
dell’esperienza, poiché solo mediante esse può essere pensato, in generale, qualsiasi oggetto
dell’esperienza” 11.
Tuttavia, abbandonato l’ideale dell’assoluta certezza, Kant rivendicherà la
possibilità di salvaguardare il concetto di universalità a condizione di restare nel
dominio della scienza, un dominio al quale il mondo esterno dà un contributo
minimo ma decisivo.
La morale costituisce un’altra certezza a priori che l’io trascendentale
attinge da se stesso. Tuttavia in una fase successiva, come osserva Latour, Kant
sostituirà all’io trascendentale, spirito mitico che definisce la realtà, la ritaglia e la
ordina, la società. In tal modo sono i pregiudizi, le categorie ed i paradigmi di un
gruppo di persone che vivono insieme a determinare le rappresentazioni che
ciascuno possiede. Una concezione della società comunque considerata come una
sorta di somma delle singole menti. “Se i prigionieri non erano più in celle isolate
essi venivano così confinati nello stesso dormitorio e nella stessa mentalità
collettiva” 12.
L’ideale della scienza quale attività conoscitiva per eccellenza, con il
compito essenziale di indagare come è fatto il mondo, come è strutturato, oltre a
caratterizzare il filone illuministico settecentesco e quello positivistico
ottocentesco continuerà ad essere oggetto di rivendicazione del movimento
neopositivistico o neoempiristico del XX secolo.
10 Si ricorda che secondo gli empiristi i concetti di spazio e tempo erano derivati anch’essi all’esperienza. 11 I. Kant, Critica …, cit, p. 148. 12 Traduzione nostra: “Si les prisonniers n’etaient plus dans des cellules isolées, ils étaient à présent confinés dans le même dortoir, dans la même mentalité collective”. B. Latour, L’espoir…, cit. , p. 13.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
22
È nei primi del ‘900 che si mette in crisi la concezione ottocentesca della
scienza come organismo di sapere omogeneo, fondato su sistemi “oggettivi” di
organizzazione e connessione di “dati” del conoscere. Infatti col principio di
indeterminazione di Eisenberg e la relatività di Einstein concetti come il tempo e
lo spazio, considerati fondanti delle scienze fisiche, sono dimostrati essere
relativi.
Ad aprire una nuova era 13 nel dibattito epistemologico sarà l’opera di Kuhn
del 1962 14, secondo cui la scienza non ha il compito di spiegare il mondo, di
fornirci leggi sul suo funzionamento. La scienza è considerata come un’attività
che si svolge nell’ambito di tradizioni e comunità, diretta a risolvere rompicapi e
le teorie scientifiche non sono considerate dal punto di vista della maggiore o
minore conoscenza fornita ma dal punto di vista della maggiore o minore efficacia
nell’offerta di strumenti per risolvere rompicapi 15. Grazie alle ricerche di Kuhn
(ed in seguito in modo molto più radicale di Feyerabend) 16 si capisce che
l’oggetto della ricerca non è più un dato di fatto che il ricercatore scopre ma è
costruito attraverso gli strumenti tecnologici che il ricercatore usa e per la
mediazione delle sue particolari conoscenze 17 .
Kuhn dimostrerà, infatti, che i modelli scientifici stessi sono “interpretazioni
parziali, basati sulle prospettive e le convenzioni disciplinari degli osservatori
scientifici”. La scienza è “una ricerca stabilmente fondata su uno o più risultati
raggiunti dalla scienza del passato, ai quali una particolare comunità scientifica,
per un certo periodo di tempo, riconosce la capacità di costituire il fondamento
della sua prassi ulteriore” 18. Tali risultati che prendono il nome di paradigma
sono condivisi da tutti i membri della comunità scientifica e sono essenziali alla
genesi ed al mantenimento di una particolare tradizione di ricerca. Secondo Kuhn
è la persuasività la condizione indispensabile perché una nuova teoria, in 13 Oggi invece il processo di “scientifizzazione” del sapere sembra non poter prescindere da una concezione costruttivista ed interpretativa della verità come processo di ricerca, col rifiuto sia del fondazionalismo sia del coerentismo, del convenzionalismo, del fisicalismo, dello scientismo positivista e neo-positivista otto-novecentesco, ancora legati ad una concezione “oggettivistica” della realtà e della conoscenza del reale. 14 T.S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Tr. It, Torino, Einaudi, 1976. 15 F. Restaino, L’epistemologia post-positivistica, in Storia della filosofia, a cura di Nicola Abbagnano, Roma, Gruppo Editoriale l’Espresso, 2006, vol. VII, pp. 438-439. 16 P.K. Feyerabend, Contro il metodo, tr. it., Milano, Lampugnani Nigri Editore, 1973. 17 G. Mantovani, Metodi qualitativi in psicologia, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 25. 18 T.S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni…, cit. , p. 29.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
23
competizione con le altre, prevalga e divenga il nuovo paradigma di una nuova
scienza normale:
“Per venire accettata come paradigma una teoria deve sembrare migliore delle altre in lizza,
ma non deve necessariamente spiegare tutti i fatti con i quali ha a che fare e di fatto non li spiega
mai tutti. […] Sia la raccolta di fatti che l’articolazione della teoria diventarono attività altamente
orientate, crebbe di conseguenza l’efficacia delle ricerche” 19.
Il ricorso alle categorie della persuasività e del consenso contribuiscono
senz’altro a segnare la distanza di Kuhn rispetto alla tradizione positivistica e
neopositivistica e a delineare una posizione che nei termini delle scienze umane
contemporanee potrebbe essere definita in un certo senso culturalista ed
ermeneutico-costruttivista 20.
Il rifiuto è di una teoria della conoscenza intesa come accumulazione di dati
e come raggiungimento della verità nel senso di realtà vera. Si chiede infatti
Kuhn:
“Non è possibile render conto sia dell’esistenza della scienza che del suo successo in
termini di evoluzione a partire dallo stato delle conoscenze possedute dalla comunità ad ogni dato
periodo di tempo? È veramente d’aiuto immaginare che esista qualche completa, oggettiva, vera
spiegazione della natura e che la misura appropriata della conquista scientifica è la misura in cui
essa si avvicina a questo scopo finale?” 21
Inoltre il filosofo della scienza dubiterà che gli scienziati “naturali” abbiano
“risposte definitive” (su questioni concernenti la natura dei problemi e dei metodi
scientifici) più degli scienziati “sociali”. Secondo Kuhn nessuna storia naturale
può essere interpretata in assenza di un insieme anche implicito di credenze
metodologiche e teoretiche intrecciate tra loro, che permetta la scelta, la
valutazione e la critica.
“Se questo corpo di credenze non è già implicito nella raccolta di fatti – nel qual caso
abbiamo a disposizione qualcosa di più di ‘meri fatti’ – esso deve essere fornito dall’esterno, forse
da parte di una metafisica di moda, o da parte di un’altra scienza, oppure dai casi storici e
personali. Non fa dunque meraviglia che, nelle prime fasi di sviluppo di ogni scienza, uomini
19 Ibidem, pp. 37-38. 20 Le scienze sociali sono sempre più consapevoli della funzione di mediazione della cultura e comprendono che non è possibile studiare gli individui come atomi isolati dalle comunità di cui fanno parte né generalizzare a tutte le società umane i risultati di ricerche che si riferiscono ad individui e gruppi di una particolare cultura, in particolari luoghi e momenti. G. Mantovani, Metodi…, cit. , 2003, p. 17. 21 T.S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni…, cit, , p. 205.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
24
diversi, trovandosi di fronte la stessa gamma di fenomeni, ma non di solito tutti gli stessi fenomeni
particolari, li descrivano e li interpretino in maniere diverse ” 22.
Ciò che sorprende, a giudizio di Kuhn, e che forse si ritrova, in questa
misura, soltanto nei campi c.d. scientifici è che tali divergenze iniziali debbano in
gran parte scomparire. La conclusione è che esse scompaiono ma la loro
scomparsa è di solito causata dal trionfo di una di quelle scuole già formatesi a
causa delle credenze e dei preconcetti che le caratterizzavano.
Lo stesso Popper nell’opera del 1972 sulla “Conoscenza oggettiva” mette in
discussione l’ideale positivistico della scienza come struttura “chiusa, definita,
che non può crescere se non per accumulo, per giustapposizione”, sostenendo la
concezione della scienza come “processo dinamico, cioè come struttura
perennemente rivedibile, modificantesi” 23.
La teoria della conoscenza scientifica intesa da Popper come teoria della
conoscenza in generale ha a che fare con un ideale congetturale e della fallibilità
della conoscenza umana. Secondo Popper “noi siamo cercatori e non possessori
della verità” 24. La teoria della falsificabilità (proposta da Popper nell’opera del
1959) contrapposta alla verificabilità dei positivisti mette bene in luce come
“la scienza così come viene codificata e divulgata, non assegna spazio di sorta al
resoconto di come le ipotesi si sono formate, se non nella misura in cui tale processo può essere
ridotto da un lato all’induzione e dall’altro al metodo ipotetico-deduttivo. Le riviste scientifiche
non ospitano divagazioni nella metafora, né riferiscono i processi mediante i quali noi attingiamo
idee degne di essere messe alla prova (ossia, che è lo stesso, degne di essere falsificate). Eppure gli
scienziati spendono gran parte del loro tempo proprio in tali divagazioni” 25.
Come osserva del resto Jerome Bruner, la visione popperiana della scienza
mette in luce non solo la capacità di creare ipotesi ma anche di “accettare per
buone le nostre ipotesi, grazie alla selettività dei nostri sensi, della nostra mente e
del nostro linguaggio. Noi abbiamo una propensione straordinaria a prestar fede a
conclusioni tratte da un solo caso esemplificativo” 26.
22 Ibidem, pp. 36-37. 23 A. Rossi, Introduzione in K. Popper, Conoscenza oggettiva. Un punto di vista evoluzionistico, Armando Editore, 2002, p. 9. 24 N. Abbagnano, Storia della filosofia, vol. VII, p. 153. 25 J. Bruner, La mente…, cit. , p. 64. 26 Ibidem, p. 65.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
25
Si affaccia dunque una concezione della mente che costruisce di volta in
volta teorie scientifiche, spiegazioni storiche, interpretazioni dell’esperienza
mediante specifiche forme di costruzione del mondo. La discussione si sposta dal
piano dei prodotti della ricerca scientifica ed umanistica al piano dei processi della
ricerca stessa. Non è più netta la distinzione tra i dati oggettivi della ricerca
“scientifica” ed i risultati delle scienze c.d. umane.
La visione della mente come strumento di costruzione del mondo sarà
teorizzata dal noto filosofo di Harvard, Nelson Goodman. In Vedere e costruire il
mondo e poi in Of Mind and Other Matters Goodman attribuisce alla mente un
ruolo attivo nella creazione del mondo 27.
“Ciò che viene assunto come “dato” all’inizio della nostra costruzione non è né una realtà
di base esterna a noi né una realtà a priori: è sempre un’altra versione di una costruzione del
mondo che noi abbiamo assunto come dato in vista di certi obiettivi. Ogni versione del mondo
precedentemente costruita può venire assunta come dato per costruzioni successive, così di fatto
ogni costruzione del mondo comporta la trasformazione di mondi e di versioni del mondo
precedentemente elaborate” 28.
Goodman ripartendo da Kant, con questa concezione, sostituisce dunque
all’a priori un processo che vede elaborarsi nuove versioni del mondo da versioni
precedenti. Egli propone un concetto di mente come strumento per la produzione
di mondi. Non esiste un unico mondo reale che preesista e che sia indipendente
dall’attività mentale e dal linguaggio simbolico umano. I mondi possono essere
creati dall’attività cognitiva dell’artista (es. l’Ulisse di Joyce), da quella degli
scienziati (es. le teorie geocentriche) o dalla vita di tutti i giorni (il senso comune,
fatto di treni, di patate, etc.). Tutti questi mondi sono costruiti ma sulla scorta di
dati che abbiamo accettato da altri 29.
Ciò rende la riflessione di Goodman estremamente interessante dal momento
che lascia tramontare l’idea di un mondo immutabile e definitivo sostituendovi
una concezione che egli definisce “stipulazione”, cioè un processo di elaborazione
all’interno di un sistema simbolico. Ciò consentirà a Goodman di rendere conto
27 N. Goodman, Vedere e costruire il mondo, tr. it., Bari, Laterza, 1988; Id., Of Mind and Other Matters, Cambridge, MA, Harvard UP, 1984. 28 J. Bruner, La mente, … cit , pp. 119-120. 29 Ibidem, p. 118.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
26
della straordinaria varietà di forme che la realtà può assumere, compresa quella
offerta dalla scienza.
Più radicale la posizione dello psicologo Jerome Bruner, considerato uno dei
“padri” della psicologia del ‘900. Bruner riconosce a Goodman il merito
fondamentale di aver contribuito ad introdurre un concetto di “mente” intesa come
strumento di produzione di mondi, “costringendo” in tal modo la stessa psicologia
a studiare:
“come avviene che la mente ed i suoi processi trasformino il mondo fisico mediante
operazioni sui propri input. Una volta tramontata l’idea che “il mondo” è là immutabilmente e
definitivamente, per far posto all’idea che quello che noi consideriamo come tale è anch’esso, né
più né meno, una “stipulazione” elaborata all’interno del sistema simbolico, il panorama della
disciplina muta in modo radicale. E, finalmente, siamo in grado di affrontare la miriade di forme
che la realtà può assumere e, tra queste, le realtà create dalla storia non meno che quelle create
dalla scienza” 30.
Bruner tuttavia non crede in una realtà originaria con la quale confrontare i
mondi possibili che creano gli esseri umani. Critica lo stesso Piaget 31 che pur
proponendo una teoria epistemologica di tipo costruzionistico, la teoria del c.d.
sviluppo logico dell’intelligenza del bambino, riteneva che le costruzioni della
mente fossero pur sempre “rappresentazioni di un mondo reale a sé stante a cui il
bambino, crescendo, deve adattarsi o accomodarsi”. Piaget resterebbe legato,
secondo la critica che ne propone Bruner, ad “un ingenuo realismo di fondo”.
Bruner ritiene invece che per comprendere la condizione umana è
“scarsamente utile” lo studio ontologico dei “mondi prodotti”. Il problema è
piuttosto di capire, attraverso la ricerca, come gli esseri umani producono tali
mondi e come fanno a sperimentarli come mondi reali in domini
straordinariamente diversi come la scienza, la storia, la letteratura, il diritto, etc.
30 Ibidem, pp. 129-130. 31 J. Piaget, L’epistemologia genetica, tr. it., Roma-Bari, Laterza, 1983.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
27
3. Mente, Realtà, Cultura
“La mente è lo strumento di costruzione della realtà: la realtà non è
semplicemente là, da qualche parte, ma è cercata (searched for)” 32.
Costruire la realtà per Bruner significa dunque che essa non è conoscibile,
non esiste una realtà originaria esterna a noi: la realtà è creata come prodotto della
trasformazione di una precedente realtà, assunta come dato. Si tratta di una realtà
costruita sulla scorta di intenzioni diverse, sulla scorta di esperienze percettive
diverse (ad es. la stessa esperienza sensoriale) oppure sulla scorta di forme di
esperienza mediate, quelle tipiche dei rapporti sociali. È possibile inoltre
immaginare anche un’esperienza attraverso la stessa lettura che costituisce una
forma di mediazione ancora più complessa e astratta.
La concezione della costruzione del mondo così come immaginata anche da
Goodman considera come punto di partenza la versione del mondo da cui inizia la
nostra ricostruzione. Non si tratta di una concezione relativista: “se ci sono
significati “incarnati” nel mondo, noi li trasformiamo nell’atto stesso di integrarli
nel nostro mondo trasformato, il quale peraltro diviene poi il mondo da cui
partono altre persone o il mondo che noi offriamo loro” 33.
Una filosofia costruttivista della mente
“non priva la persona del necessario riferimento ontologico o etico. Le interpretazioni, siano
esse relative ad un testo o all’esperienza del mondo, possono essere giudicate in base alla loro
correttezza. La loro correttezza, però, non si misura secondo il criterio della corrispondenza con un
originario mondo “reale esterno”, perché tale “mondo reale” è non solo epistemologicamente
indeterminato, ma anche inconsistente e vuoto come oggetto di un atto di fede. Piuttosto, il
significato (o la “realtà”, dato che in fin dei conti le due cose non si possono distinguere l’una
dall’altra) è il risultato di un’impresa che riflette l’intenzionalità umana, e la sua correttezza non
può essere giudicata indipendentemente da tale intenzionalità” 34.
La concezione bruneriana si colloca dunque in posizione critica rispetto a
quella psicologia di stampo positivistico (o scientifico) secondo cui “la mente è lo
32 J. Bruner, Seminario “Mind, Culture and Law”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Giurisprudenza, Dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto, 10/07/2006. 33 Bruner, La mente…, cit. , p. 192. 34 Ibidem.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
28
specchio della natura”. Bruner è critico rispetto alla possibilità di ridurre i risultati
delle osservazioni del comportamento umano a leggi generali sull’uomo
considerato come organismo naturale. Lo scopo degli psicologi positivisti è dare
un’aria di stabilità, di universalità alla concezione dell’uomo. Ogni scienza è
senz’altro una sorta di paradigma, come lo definisce Kuhn, che ci aiuta a rendere
le cose più chiare per certi fini. Tuttavia per molti fini una spiegazione scientifico-
naturalistica è secondo Bruner insufficiente.
A partire dunque dalla centralità della considerazione che gli esseri umani
vivono in una storia 35 ed in una cultura e che essi agiscono sulla base di
significati che attribuiscono agli eventi o alle azioni delle persone, l’attenzione
dell’illustre studioso è piuttosto rivolta a come le persone costruiscono il mondo o
su cosa esse credano che sia la realtà, è cioè rivolta alla c.d. costruzione di
significato.
Bruner non nega l’esistenza della realtà, nega piuttosto la certezza di poter
accedere alla conoscenza della realtà in modo oggettivo. I modi possibili per
leggere la realtà sono svariati: il punto è scegliere una modalità che sia più
efficace di un’altra 36. Il che non ha a che fare con una concezione relativista,
precisa l’Autore 37.
La mente umana non può essere studiata “come se si trovasse in una
bottiglia”. I nostri atti mentali sono situati in un mondo sociale. La natura del
35 Bruner rinviene i prodromi del pensiero costruttivista in Vico: “Giambattista Vico ha iniziato noi tutti ad un patto interpretativo/costruttivista”. Comunicazione personale dell’Autore, 6/9/04. Ed ancora ne La fabbrica delle storie Bruner scrive: “Vico è stato forse il primo costruttivista radicale, sia pure protetto da un razionalismo che lo metteva al riparo dallo scetticismo che è di norma associato a tale posizione radicale”. Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 86. Vico in effetti estende il criterio del verum-factum alla realtà storica, lo utilizza per comprendere quel mondo che è opera e costruzione dell’uomo. L’uomo non è spettatore passivo del mondo ma può conoscerlo dall’interno dal momento che egli stesso è attore e protagonista in questo mondo. La posizione di Vico può in qualche modo considerarsi isolata: è l’unico filosofo che tra ‘600 e ‘700 critica sia gli empiristi che i razionalisti. Secondo il filosofo di Vatolla l’individuo è sempre dentro la storia, è la storia che produce la conoscenza. Vico critica l’isolamento di storia e conoscenza: anche le scienze naturali sono un prodotto della natura storica dell’uomo. G.B. Vico, La scienza nuova, Milano, Edizione Rizzoli, 1977; G.B. Vico, Vita e Scienza Nuova, Pagine scelte da Augusto Guzzo, Napoli, Loffredo, 1935. Cfr. K. Löwith, Significato e fine della Storia, Milano, Il Saggiatore, 1989; S. Otto, Gian Battista Vico. Lineamenti della sua filosofia, Milano, Guida, 1992. 36 Che renda possibile l’adozione di una tale concezione nel codice civile o penale, ad esempio. 37 J. Bruner, Comunicazione personale, Avellino, 12/07/06.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
29
pensiero non può essere intesa se non comprendendo il modo in cui esso è
formato e strutturato dal contesto di una cultura 38.
Ad una concezione della conoscenza intesa come “necessaria”, del tipo “una
cosa non può essere A e non A”, a categorie considerate vie d’accesso necessarie
al mondo, secondo la visione kantiana, si sostituiscono altri modi di dar senso al
mondo. Alla domanda da dove provengono le categorie? la risposta costruttivista
bruneriana è: dall’immaginazione umana, un’immaginazione culturalmente
formata, attraverso teorie, storie o “normative” sulla realtà. È la cultura a fornirci
le “regole” mediante le quali costruiamo la nostra conoscenza della realtà. Le
categorie 39 sono il prodotto di una “costruzione culturale” ed a loro volta sono il
principale strumento di costruzione della realtà: rappresentano il nostro modo di
teorizzare sulla realtà in una modalità che risulti verificabile (lo stesso vale, come
si vedrà più avanti per il processo di narrativizzazione) 40.
“Messa a confronto con la tenace tradizione del razionalismo illuminista il costruttivismo
rappresenta una dottrina radicale. Il suo principio fondamentale è che la” realtà” non è
semplicemente e fermamente collocata “là, in qualche mondo reale”, che gli esseri umani possono
solo osservare sebbene in modo imperfetto. Piuttosto la realtà è un costrutto, una concezione
forgiata dal potere della mente umana (come Kant mise in risalto molto tempo fa), ma anche in
conformità con le credenze trasmesse storicamente che sono alla base di qualsiasi cultura umana”
41.
Alla domanda che cos’è la realtà più compiutamente Bruner risponde:
“La realtà, ora preferiamo dire, è il prodotto di un’immaginazione disciplinata, formata e
guidata da convenzioni per selezionare, organizzare e testare l’esperienza contro criteri su cui ci si
è accordati. Come nella scienza, la realtà è considerata ora come figlia di un’ipotesi probabile
derivata da qualche concezione paradigmatica del mondo, l’ipotesi probabile (provabile) che
accorda fiducia al paradigma dal quale è derivata” 42.
38 J. Bruner, A Psychologist and the law, N.Y.L. Sc. L. Rev., n. 37, pp. 173-174, 1992. 39 Sulla costruzione delle categorie cfr. A. Amsterdam, J. Bruner, Minding the Law. How Courts Rely on Storytelling, and How their Stories Change the Ways we Understand the Law - and ourselves. Harvard: Harvard University Press, 2000, pp. 18-53; cfr. F. Di Donato, R. Rosciano, La costruzione giudiziaria tra categorie legali e culturali, pp. 240-242, in Quaderni del Dipartimento di Filosofia dei Diritti dell’Uomo e della Libertà di Religione, Napoli, Jovene Editore, 2004. 40 J. Bruner, Seminario “Mind, Culture”, cit. 41 J.Bruner, Introduzione, in Smorti, A., La psicologia culturale. Roma, Carocci, 2003, p. 13. 42 Traduzione nostra: “Reality, we now prefer to say, is a product of disciplined imagination, shaped and guided by conventions for selecting, organizing, and testing experience, against agreed-upon criteria. As in science, “reality”, is now taken to be a child of a provable hypothesis derived from some paradigmatic conception of the “world”, the provable hypothesis lending
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
30
Realtà e significato sono creati, entro l’orizzonte di sfondo storico-culturale,
non scoperti. Attraverso la negoziazione gli individui creano significati nuovi, che
regolano i loro reciproci rapporti. L’uomo non è “un’isola completa in se stessa”
ma un membro della cultura che eredita e poi ricrea. Le menti, secondo Bruner,
non possono operare in isolamento: necessariamente la mente riflette ed agisce in
interazione con le altre menti. Ciò che è cruciale per ogni cultura è un certo grado
di intersoggettività: il che è richiesto da una certa necessità di scambi (di
informazioni, di servizi, di rispetto, etc.). Gli esseri umani non sono costruiti in sé
ma in interazione con gli altri 43.
Le versioni della realtà che generiamo non sono soltanto versioni conformi
alla cultura, canoniche e congruenti con credenze consolidate circa la realtà, ma
versioni del mondo che potrebbero esistere, che forse esistono o che potremmo
auspicare. La stessa cultura umana, come si vedrà, è il prodotto di una dialettica
tra modi a volte contrastanti di “costruire la realtà”.
Nella prospettiva culturalista-interazionista il “mondo” dunque non è dato
una volta per tutte, ma è costruito, o meglio, co-costruito dagli esseri umani nel
corso delle loro relazioni. In tal senso viene definito mondo non la realtà tout
court, ma il significato che gli esseri umani le attribuiscono. Si tratta di un
processo non individuale che si realizza all’interno di una comunità i cui membri
possono comunicare ed agire insieme presupponendo un terreno d’intesa comune
che emerge dagli scambi sociali 44.
Anche nella prospettiva di Berger e Luckmann la percezione e la conoscenza
di ciò che è “reale” variano da società a società e sono prodotte, trasmesse e
conservate attraverso processi sociali: “Ciò che è “reale” per un medico tibetano
può non esserlo per un uomo d’affari americano” 45.
credence to the paradigm from which it was derived”. J. Bruner, The Reality of Fiction, Comunicazione a Le Monde Annual Forum, Parigi, 10 Aprile 2004. 43 Ma la cultura e l’intersoggettività consentono la richiesta di una concezione di base di “attività umana”, la sua natura, le sue componenti e le sue cause. E la forma universale di comprensione e rappresentazione dell’umana azione/interazione è, come si vedrà più avanti, la narrazione umana. Bruner, Seminario “Mind, Culture”, cit. 44 Allo stesso tempo però, come puntualizza Matusov, la costruzione di intersoggettività non comporta né omogeneizzazione né annientamento dell’individualità e delle differenze. E. Matusov, Intersubjectivity without Agreement. Mind, culture and activity, 3 (1), 1996 . 45 P. Berger, T. Luckmann, The Social Construction of Reality, Garden City, New York, Doubleday and Co., 1966, tr. it., La realtà come costruzione sociale, Bologna, Il Mulino, 1969, p. 15. Berger e Luckmann hanno dato un contributo notevole alla sociologia della conoscenza. La
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
31
A partire allora da queste diverse visioni della “realtà come costruzione
sociale”, il problema diventa quello di capire come gli individui riescano a
condividere le visioni del mondo che hanno costruito e a vivere in una dimensione
comune 46.
Nella prospettiva psicologica, individuo e società si strutturano
reciprocamente e simultaneamente: l’individuo si forma a partire dalla
partecipazione ad un mondo di pratiche sociali che gli preesistono, ma a loro volta
tali pratiche vengono rinegoziate, ridefinite, ricreate, nell’atto stesso di tale
partecipazione. L’attività cognitiva individuale è inseparabile dall’ambiente
sociale nel quale si realizza 47 . Ciò implica che l’unità minima di analisi
dell’attività cognitiva non possa più essere l’individuo preso isolatamente, ma
l’individuo in relazione: le numerose forme di incontri interpersonali all’interno
dei quali egli costruisce gli elementi delle sue strutture concettuali ed i saperi
trasmessi.
Nella prospettiva sociologica di Berger e Luckmann analogamente vi è un
rapporto di circolarità tra individuo come “prodotto sociale” e società come
“prodotto umano”. Ad “oggettivare” la realtà un ruolo determinante è tuttavia
attribuito alle istituzioni 48 . Le istituzioni nascono e sono precedute dalle
consuetudini che cristallizzano le nostre azioni. Più specificamente le istituzioni
nascono quando dei gruppi tipizzano reciprocamente delle azioni
consuetudinarie49.
Sia nella prospettiva psicologica che in quella sociologica, sopra illustrate,
c’è dunque una sorta di rapporto circolare e dinamico tra “sociale” ed “attività realtà come costruzione sociale è basato sull’argomentazione che i mondi in cui viviamo non sono là fuori, non sono fenomeni oggettivi, ma sono costruiti da un intero insieme di adattamenti e pratiche sociali. La stessa costruzione del fatto è uno degli punti topici di questo lavoro. Cfr. anche J. Potter, Representing Reality. Discourse, Rhetoric and Social Construction, London, Thousands Oaks, New Delhi, 1996. 46 J. Bruner, “Introduzione”, cit. , p. 13. 47 A. Iannaccone, A.N. Perret-Clermont, Qu'est-ce que s'apprend? Qu'est-ce que se développe? In: J. Wassmann & P.R. Dasen (a cura di), Les savoirs quotidiens, Universitätsverlag, Freiburg (CH), 1993, pp. 235-260. 48 “È importante tenere a mente che l’oggettività del mondo istituzionale, per quanto massiccia possa apparire all’individuo, è un’oggettività umanamente prodotta e costruita”. Cfr. P.L. Berger, T. Luckmann, La realtà come costruzione…, cit. , p. 92. 49 Perché si possa parlare di istituzione occorre inoltre che le tipizzazioni di comportamenti abbiano uno sviluppo storico e che forniscano dei modelli, in modo da consentire un controllo della condotta individuale. L'istituzionalizzazione è dunque incipiente in ogni durevole rapporto sociale. Cfr. ibidem, pp. 82-132.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
32
cognitiva individuale”. Il sociale struttura l’attività cognitiva individuale, da una
parte costituendo la dimensione del confronto tra punti di vista differenti e tra
esperienze differenti; dall’altra, fornendo all’individuo una sorta di “repertorio di
risposte sociali” che possono entrare in conflitto con le sue risposte cognitive.
L’individuo, a sua volta, struttura il sociale “attribuendogli dei significati” 50 :
l’individuo contribuisce alla continua costruzione del sistema simbolico-culturale
d’appartenenza attraverso l’interazione sociale con gli altri individui e la
negoziazione di significati. Come sottolinea Rijsman 51, nel ripercorrere le tappe
storiche che hanno portato le scienze ad affermare la dimensione sociale della
conoscenza in luogo di quella individuale 52, questo rapporto tra individuo e
società non va letto nei termini di un’influenza esterna, quanto piuttosto nel senso
di “ontologia sociale del pensiero”. La tesi è che la condizione della conoscenza
risieda nella sua dimensione sociale. Il rapporto tra individuo e società è
d’intrinseca co-appartenenza al punto che l’uno modula l’altro, dall’interno,
fornendogli la possibilità e la condizione di esistenza.
È la cultura a fornire gli strumenti necessari per l’interpretazione e la
conoscenza del mondo. Cultura, qui intesa, come la rete di significati costruiti e
condivisi in modo relativamente durevole da una società, l’insieme degli elementi
che caratterizzano il modo di vivere di una comunità, trasmessi e rinnovati di
generazione in generazione.
In conclusione, alla luce delle posizioni sopra esposte, la definizione di
realtà per cui si opta, è di “costruzione mentale intersoggettiva, culturalmente
negoziata”.
50 A. Iannaccone, A-N. Perret-Clermont, “Qu'est-ce que s'apprend? ”, cit. 51 J. Rijsman, Le panorama intellectuel et technologique de la scène piagétienne, in J.M. Barrelet et A.-N. Perret-Clermont, Piaget et Neuchâtel. L’apprenti et le savant, Lausanne: Editions Payot, 1996. 52 “Si opera una transizione da una dimensione individuale ad una dimensione sociale della conoscenza: tutto ciò che noi sappiamo sulle stelle (o su ogni altro oggetto) non è in definitiva che un racconto comune, una modalità di discorso collettivo che coordina i differenti punti di vista esposti”. Traduzione nostra. J. Rijsman, “Le panorama intellectuel”, cit. , p. 148.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
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4. Cultura come “conoscenza locale” ed “implicita”
Non esiste una mente al di fuori di una cultura. È questa la “massima” che
la prospettiva costruttivo-culturalista fa propria a partire dall’insegnamento di
Clifford Geertz. Secondo l’antropologo americano senza il ruolo formativo della
cultura non saremmo che “mostri inservibili, animali incompleti o incompiuti che
si completano e si compiono attraverso la cultura” 53 . Ed ancora “non esiste
qualcosa come una natura umana indipendente dalla cultura” 54.
Pur nella consapevolezza dell’impossibilità del compito, prima di introdurre
questa concezione, appare preliminare chiedersi che cosa sia la cultura o, almeno,
quale concezione della cultura possa essere posta a base di questo lavoro. Una
prima immediata risposta è che, nel 1952, Kroeber e Kluckhohn ne hanno censito
almeno centocinquanta diverse definizioni. Il che testimonia la complessità e la
polisemicità del concetto 55.
A titolo esemplificativo ci si può naturalmente limitare a richiamare alcune
rilevanti posizioni condivise da un certo numero di antropologi e di psicologi
sociali. Camilleri, ad esempio, definisce la cultura come “l’insieme di quei
significati maggiormente persistenti e condivisi, acquisiti dai membri di un
gruppo, attraverso la loro affiliazione” 56.
Mead definisce la cultura come “l’insieme di forme acquisite di
comportamenti di un gruppo di individui, uniti da una tradizione comune […]” 57.
Gli stessi Kroeber e Kluckhon ritengono che
“il nucleo essenziale della cultura consiste di idee tradizionali (ad esempio storicamente
derivate e selezionate) e soprattutto dei valori ad essi connessi; i sistemi culturali possono da una
parte essere considerati come prodotti di azioni, dall’altra come elementi condizionanti di
successive azioni” 58.
53 C. Geertz, Local Knowledge, Basic Books, USA, 1983. 54 Ibidem. 55 Per una panoramica più ampia sulla definizione di cultura cfr. A. Iannaccone, F. Di Donato, Educazione alla convivenza multiculturale, in Lineamenti di psicologia scolastica. Percorsi educativi dalla prescuola alla scuola dell’obbligo, Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 313-321. 56 C. Camilleri, M. Cohen-Emerique, Chocs de cultures: concepts e enjeux pratique de l’interculturel, Paris, L’Harmattan, 1989. 57 G.H. Mead, Mind, self and society, Chicago, University of Chicago Press, 1934. 58 Traduzione nostra: “The essential core of culture consists of traditional (i.e. storically derived and selected) ideas and especially their attached values; culture systems may, on the one hand, be considered as pproducts of action, on the other as conditioning elements of further actions”. A.L.
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A voler tentare una sintesi, la definizione di cultura che emerge da queste
posizioni potrebbe essere la seguente: “cultura come insieme di idee tradizionali,
valori, significati condivisi in un gruppo sociale che provengono dagli stessi
membri del gruppo che tende a trasmetterli per via non genetica”.
Si tratta di concezioni che segnano un forte mutamento di tendenza: si passa
infatti da una concezione statica della cultura, come insieme di regole
interconnesse da cui gli individui desumerebbero comportamenti particolari
confacenti alle particolarità delle situazioni, ad una concezione della cultura intesa
come “un insieme di conoscenze del mondo implicite e solo parzialmente
interconnesse, a partire dalle quali le persone, per “negoziazione”, arrivano a
mettere a punto soddisfacenti modi di agire nei vari contesti” 59.
Geertz enfatizzerà la dimensione “locale” dei significati, parlerà più
esattamente di “conoscenza locale” 60 . In particolare, l’antropologo culturale
americano propone, in un modo che può definirsi rivoluzionario (soprattutto dal
punto di vista dell’influenza che eserciterà nell’approccio allo studio del diritto 61,
come si vedrà), una concezione che descrive cultura e significato come processi di
apprendimento interpretativo che si svolgono in situ. La svolta interpretativa è
caratterizzata dallo sforzo di comprendere il particolare, di mettere in relazione
astratto e conoscenza concreta, universale e particolare, con l’obiettivo della
contestualizzazione. “Non esiste un’unica mente per tutte le culture” 62 . La
diversità è la caratteristica inerente alla condizione umana. Non c’è un’essenza
universale alla base della natura umana, che determina il comportamento umano.
Anzi, dice Geertz, “abbiamo bisogno di qualcosa di più della conoscenza locale.
Abbiamo bisogno di trasformare le sue varietà in commentari dell’una sull’altra,
l’una illuminante ciò che l’altra rende oscuro” 63.
Kroeber, C. Kluchorn, Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions, New York, Vintage Books, 1952, p. 357. 59 J. Bruner, La mente…, cit., p. 81. 60 C. Geertz, Local Knowledge…, cit. 61 Cfr. il saggio “Local Knowledge: Fact and Law in Comparative Perspective”, in Local Knowledge…, cit., pp. 167-235. 62 C. Geertz, Local Knowledge …, cit., p. 197. 63 Ibidem, p. 167, p. 233. Per una prospettiva di tipo comparativo sui sistemi giuridici cfr. O. Chase, Law, Culture, and Ritual, New York, New York University Press, 2005.
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A partire dunque soprattutto dall’influenza di Geertz, lo stesso Bruner
concluderà che “la cultura dà forma alle nostre menti” 64:
“le nostre menti sono modellate in una misura notevole dalle banalità completamente
accettate dei mondi che ci circondano – le realtà degli scambi conversazionali, dei mass media,
delle abitudini professionali, etc. Le nostre dinamiche psicologiche, infatti, sono probabilmente in
agguato sullo sfondo – come qualche “necessità di conformarsi”. Ma il modellamento delle nostre
“realtà psichiche”, per effetto di tutto ciò, sono largamente dall’esterno verso l’interno, in una
dimensione pubblica, nonché culturale in origine e con un minimo di resistenza” 65.
Sono, dunque, le storie quotidiane che ascoltiamo, che narriamo e che
leggiamo, vere o false, a formare le nostre menti. Diventiamo attivi partecipanti
della nostra cultura solo attraverso le narrazioni che condividiamo rispetto a ciò
che contribuisce a dare un senso agli accadimenti che si verificano intorno a noi,
rispetto a ciò che è accaduto e che potrebbe accadere. Modelliamo dunque le
nostre realtà sulla base di queste narrazioni. Si tratta di una sorta di attitudine,
messa in pratica sin dalla nascita, secondo Bruner. Il nostro destino sembra essere
quello di vivere la nostra vita in un universo narrativo 66.
Come veniamo in contatto con la cultura? Non apprendiamo la cultura
semplicemente seguendo delle routines, sebbene questo sia parte della storia, né
attraverso un metodo di tipo matematico, né, come vorrebbero gli antropologi,
procedendo sempre per connessioni ed ipotizzando che ogni cosa sia
presumibilmente collegata ad ogni altra.
Il problema è che i processi culturali sono molto più impliciti che espliciti; la
metafora privilegiata da Bruner è che “conosciamo la nostra cultura proprio come
il pesce conosce l’acqua”. Cosicché, se e quando finalmente diventiamo
“consapevoli” in generale della nostra cultura, subiamo una sorta di “choc da
riconoscimento”: è come se avessimo all’improvviso riconosciuto in modo più
esplicito qualcosa che in realtà conosciamo da sempre. Probabilmente prima di
conoscere la cultura in un modo più ideale ne veniamo a conoscenza, secondo 64 J. Bruner, La ricerca del significato. Per una psicologia culturale, tr. it., Torino, Bollati Boringhieri, 1992. 65 Traduzione nostra: “[…] Our minds are shaped in a remarkable degree by the widely accepted banalities of the worlds around us – the “realities” of conversational exchange, mass media, occupational habits, and the like. Our psychodynamics, indeed, probably lurk in the background - like some sort of “need to conform”. But then shaping of our “psychic realities”, for all that, are largely from the outside in, strikingly public, and cultural in origin and with minimum resistance”. J. Bruner, Culture, Mind, and Narrative, scritto non pubblicato, p. 2. 66 Ibidem, p. 3.
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Bruner, con modalità ordinarie addirittura banali. Le culture ci coinvolgono
facendo sembrare le realtà quotidiane come delle routines.
Ma le culture hanno anche la funzione di far sembrare le inevitabili ed
occasionali violazioni delle aspettative culturali (customary) come ordinarie 67. La
cultura è implicita proprio nel senso che è caratterizzata da aspettative canoniche:
nel momento in cui tali aspettative vengono violate prendiamo coscienza della
nostra cultura.
Bruner ritiene che sia la narrazione, come si vedrà più avanti, a svolgere
questa funzione di rendere possibile la coesione culturale, attraverso
l’addomesticamento delle violazioni, prima ancora del ricorso al diritto. La
narrazione ha la funzione di rendere accettabile e familiare la violazione di forme
canoniche.
Ed uno dei modi in cui la narrazione realizza questa funzione è proprio
attraverso il ricorso alle “particolarità”. A partire dunque dalla nozione di “cultura
locale” di Geertz e di habitus di Bourdieu, con regole e norme uniche, (l’habitus
del cameriere, dell’avvocato, della madre, del newyorkese, etc.), si mette in luce
la tensione esistente tra individualità e collettività. In ogni cultura c’è una
dimensione di universalità e particolarità. Il problema allora è come trattare tale
tensione?
In questo senso ci viene in aiuto la dimensione della intersoggettività, che
Bruner definisce come “il dono di conoscersi gli uni gli altri”. La trasparenza
interpersonale o almeno l’illusione di essa è realizzata piuttosto attraverso la
condivisione di concezioni implicite culturalmente inculcate sulla realtà, una
realtà che a sua volta è culturalmente costruita. Senza l’intersoggettività la cultura
umana non avrebbe mai avuto luogo, non esistono altre specie al mondo che
possano vantare lo stesso dono 68 . Ed a rendere possibile l’intersoggettività è
ancora una volta il linguaggio, che funge da elemento di coesione tra individuo e
67 Bruner rileva che, secondo Malinowsky, gli esseri umani sono “pronti” a convivere con le sorprese, le rotture e le posizioni individuali confliggenti. È un modo questo per mantenere la loro apparente singolarità a dispetto della quotidianità delle loro pratiche. B. Malinowski, Crime and Custom in Savage Society, New York, Harcourt Brace, 1932, cit. in Bruner, Culture, Mind…, cit. 68 Ibidem, pp. 3-7.
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cultura 69. Il linguaggio inteso come “forme narrative” che rendono possibile la
condivisione di storie. Le forme narrative, sebbene dotate di strutture universali,
sono a loro volta convenzionali e culturali, dotate dunque di personaggi
riconoscibili, contesti riconoscibili, occasioni riconoscibili di narrazione.
Ogni cultura è dotata di proprie credenze (ad es. una propria concezione
della biologia, del matrimonio, etc.) e propri sistemi che talvolta entrano in
conflitto. È pertanto necessario conoscere quali siano le aspettative convenzionali
per costruire narrazioni che siano conformi ad esse e che siano in grado di
ricostituire la violazione di queste convenzioni.
In questo senso la narrazione svolge una funzione cruciale, che è dunque
quella di snaturare i conflitti banalizzandoli e mettendoli in un genere accettabile.
La narrativa fornisce i significati per banalizzare le discordanze che sono inerenti
ai potenziali conflitti tra i modi differenti di scambio di una cultura.
In conclusione, secondo Bruner, sebbene l’attitudine alla narrazione sia
universale ed innata le storie sono profondamente ancorate ad una realtà
culturalmente “vincolante”.
5. Il linguaggio fa da cerniera tra individuo e cultura
La cultura dunque plasma l’individuo attraverso lo strumento del linguaggio:
il linguaggio non si limita a trasmettere, esso crea o costituisce la conoscenza e la
realtà:
“Il modo principale in cui le nostre menti, le nostre realtà sono formate dai modelli
quotidiani di vita è rappresentato dalle storie che raccontiamo, che ascoltiamo e leggiamo-vere o
false. Diventiamo attivi partecipanti della nostra cultura soprattutto attraverso le narrazioni che
condividiamo, che assolvono alla funzione di dar senso a ciò che accade intorno a noi, a ciò che è
accaduto, a ciò che potrebbe accadere. Modelliamo le nostre realtà sulla base di queste narrazioni
69 “To be sure, we ‘know’ Other Minds locally by dint of speaking a shared language – though a common language can also divide. But as important as a shared language may be for achieving workable intersubjectivity, equally important is the the narrative gift, the ability to share stories. As with language, it is made possible by a universal, surprisingly complex gift. But just as the universal gift of language expresses itself in different ‘surface’ languages, so the narrative gift finds expression in different narrative conventions – ‘our’ conventions of story telling, with recognizable characters, recognizable settings, recognizable occasions for telling”. Ibidem, p. 7.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
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[…]” 70 . Bruner considera il linguaggio come “il mezzo più potente di
organizzazione dell’esperienza”. Esso ha una natura costitutiva nel senso di
conferire “un’apparente realtà ontologica esterna” ai concetti racchiusi dalle
parole: è il tipico caso del diritto 71.
Bruner fa risalire a Vygostky 72 ed alla scuola storico-culturale l’intuizione
del nesso tra linguaggio, pensiero e socializzazione. Senza avere la pretesa di
addentrarsi in questa concezione si può affermare che, per lo psicologo sovietico,
il linguaggio non si limita a svolgere la funzione di trasmettere la storia culturale
né a svolgere la funzione comunicativa che tradizionalmente gli viene attribuita. Il
linguaggio è un modo per mettere ordine tra i propri pensieri riguardanti la realtà
ed il pensiero, è un modo di organizzare la percezione e l’azione: “ il linguaggio
ha il potere di modificare i poteri del pensiero dandogli i mezzi nuovi per spiegare
il mondo. A sua volta, il linguaggio diviene il depositario dei nuovi pensieri via
via che vengono messi a punto” 73 . In sintesi, pensiero e linguaggio sono
strumenti per programmare e per dar corso all’azione e, nel corso dello sviluppo
ontogenetico, la forma specializzata del linguaggio precede e dà forma al
pensiero, che ne rappresenta una sorta di interiorizzazione.
Il linguaggio, considerato come istituzione, funge, nella prospettiva di
Berger e Luckmann, da fattore di mediazione culturale nella costruzione sociale
della realtà. Il linguaggio infatti nasce nella vita quotidiana ma ha anche la
capacità di trascenderla e rendere presenti realtà lontane. Esso opera dunque come
sistema di rappresentazioni simboliche ed elemento di collegamento tra sfere di
realtà differenti. Inoltre il linguaggio ha la funzione di orientare l’azione
dell’individuo nel senso di restringerne in qualche modo le scelte aperte dinanzi a
lui nella sua veste di decisore 74.
La dimensione sociale della comunicazione è anche l’approccio di J. Austin
e dei teorici degli atti linguistici 75 . La svolta determinata dai pragmatici del
linguaggio è significativa in quanto si passa da una concezione del linguaggio
70 Ibidem, pp. 2-3. 71 J. Bruner, La mente…, cit., pp. 80-81. 72 L. S. Vygostky, Pensiero e linguaggio, tr. it., Roma-Bari, Laterza, 1990. 73 J. Bruner, La mente…, cit., p.175. 74 Cfr. P.L. Berger, T. Luckmann, La realtà come costruzione…, cit., pp. 57-71. 75 J. L. Austin, Come fare cose con le parole, tr. it., Genova, Casa editrice Marietti S.p.A., 1987.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
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come neutrale ed avalutativo e soprattutto inteso come rappresentazione ad una
concezione del linguaggio come azione. Secondo Austin dire è sempre anche fare 76. Le parole non hanno solo la funzione di descrivere il vero o il falso ma anche
di promettere, minacciare, sposare, dichiarare guerra.
L’intuizione di base di Austin è cioè che la maggior parte delle cose che un
soggetto comunica ad un altro sono incomprensibili alla luce delle sole regole di
grammatica, definizioni di dizionari e codici di logica formale. La loro
comprensione è piuttosto il prodotto di un’attività interpretativa condizionata dalla
natura e dalle specifiche circostanze del setting comunicativo 77 . Questa
concezione nasce in posizione critica rispetto alle pretese del positivismo logico di
specificare un set di condizioni cosicché ogni “pronuncia umana” potesse essere
giudicata vera, falsa o senza senso. Secondo Austin in base a questi criteri una
gran parte dei discorsi sarebbe senza senso.
Austin ed i teorici degli atti linguistici che seguiranno (in particolare
Searle)78 distingueranno tre dimensioni di ogni espressione. Secondo la prima di
queste, ogni atto linguistico ha una dimensione locutoria (afferma il modo in cui
stanno le cose -Tizio beve un gin al giorno) e perlocutoria (è diretta ad incidere
sul soggetto e, per suo tramite, sul mondo). In base alla seconda, ogni
proposizione è “contesto-dipendente”, nel senso che non può essere compresa al
di fuori del contesto in cui è concepita e pronunciata (ad es. affermare che Tizio
beve produce effetti differenti a seconda che l’uditore sia la moglie di Tizio o che
invece si tratti di una confessione tra amici in pieno deserto). Infine, per la terza
dimensione, illocutoria, il senso di qualsiasi discorso è intersoggettivo, non
appartiene cioè all’enunciatore e alla sua intenzione per essere in seguito
trasmesso ad un destinatario, ma si costruisce contestualmente, nell’hic et nunc
della relazione comunicativa. La comunicazione è interpretata a partire dalla
situazione nella quale ci si trova, assegnando un significato alla relazione
specifica, al compito che si svolge, e a cosa è considerato rilevante ed opportuno
nella circostanza determinata.
76 Cfr. C. Bianchi e N. Vassallo, Filosofia della Comunicazione, Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 50 e ss. 77 A. Amsterdam, J. Bruner, Minding the Law…, cit. , p. 167. 78 J. Searle, Atti linguistici, tr. it., Torino, Bollati Boringhieri, 1976.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
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Al centro degli interessi di Austin e Searle è l’atto illocutorio: l’espressione
ti spedirò una lettera può avere effetti diversi a seconda che si tratti di una
promessa, di una minaccia, o di una semplice affermazione. Non è semplice capire
il tipo di atto illocutorio compiuto; esistono degli indicatori, ad esempio il tono di
voce, il modo dei verbi, un lessico particolare, oppure nel caso di un testo scritto,
come vedremo, conteranno la punteggiatura, l’ordine sequenziale delle parole.
Importante inoltre il comportamento non verbale (gesti, posture, movimenti del
capo o del corpo). Infine occorre tener conto del contesto in cui le frasi sono
pronunciate, delle relazioni esistenti tra gli interlocutori (es. relazioni di potere),
dei rapporti di potere, delle aspettative, della volontà 79.
Sotto la spinta dei teorici dell’atto linguistico gli studiosi della mente
concentrano così il loro sforzo sul tentativo di riportare il contesto comunicativo
all’interno della trattazione del concetto di significato. Il linguaggio non è più
considerato indipendente da qualunque senso particolare o privato 80. Si passa da
una concezione del linguaggio come trasparente e neutrale ad una concezione del
linguaggio come campo di azione 81.
È una vera e propria transizione da una concezione del linguaggio come
descrizione della realtà e della conoscenza come “rispecchiamento” ad una
concezione costruttivista appunto (post-analitica) che fa propria la tesi del
linguaggio come pratica sociale. In questo caso la metafora è la mente non come
specchio ma “riflettore”: ogni descrizione della realtà presuppone un’assunzione
di carattere valutativo da parte dello studioso. Secondo Rorty la conoscenza
riguarda sempre una “realtà per noi” e non una “realtà in sé” 82.
Lo studioso deve scegliere sempre un angolo visuale dal quale descrivere la
realtà ed il risultato di questa attività conoscitiva dipenderà da questa scelta
iniziale. 79 F. Emiliani, B. Zani, Elementi di psicologia sociale, Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 203 e ss.; A. Amsterdam e J. Bruner, Minding the Law…, cit., p. 167 e ss. 80 J. Bruner, La ricerca del significato…, cit. 81 James Boyd White, iniziatore della corrente americana “diritto e letteratura”, come si vedrà, considera il linguaggio non come trasparente e neutrale ma come una forza in sé di costruire il mondo. Il linguaggio contribuisce a formare sia il nostro modo di essere sia il modo in cui conosciamo e costruiamo il mondo. Il linguaggio non è un set di proposizioni ma un repertorio di forme di azione e di vita; le azioni, gli scopi non hanno una realtà pre-linguistica ma sono costruite nel linguaggio. J.B. White, Justice as Translation. An Essay in Cultural and Legal Criticism, Chicago, The University of Chicago Press, 1990. 82 R. Rorty, La filosofia e lo specchio della natura, tr. it., Bompiani, Milano, 2004.
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6. La narrazione come “costruzione di significato”
Il linguaggio è un mezzo di costruzione della realtà, è un mezzo di
costruzione di “mondi possibili”. Il rapporto di conoscenza tra soggetto e oggetto,
tra soggetto e mondo, è mediato dal linguaggio nel senso che la narrazione
organizza l’esperienza, la struttura creando, attraverso il linguaggio, un nesso tra
gli avvenimenti. “Non è il linguaggio in sé che crea la realtà ma piuttosto un
particolare potere che il linguaggio rende possibile, il potere della narrazione, il
potere di creare e comprendere le storie” 83. La narrativa dà forma al mondo reale:
il racconto modella l’esperienza quotidiana, conferisce un titolo alla realtà. Eventi,
persone, oggetti non sono collocati in un mondo “indifferente” ma in un mondo
narrativo: eroi cui si conferisce qualche medaglia, contratti violati per la
mancanza di buona fede di una delle parti, etc. L’idea più radicale è che la
narrazione modelli non solo un mondo ma anche le menti che tentano di dargli i
suoi significati, si pensi ad esempio all’avvocato che racconta storie giudiziarie 84.
La narrazione, insomma, sulla scorta degli studi bruneriani 85 è da
considerare un principio organizzatore di esperienza e conoscenza: “Narrare una
storia equivale non già ad essere come essa è, ma a vedere il mondo così come si
incarna nella storia” 86. Del resto la stessa etimologia di narrare, evidenzia Bruner,
proviene sia dal latino narrare sia da gnarus “chi sa in un particolare modo”, per
dedurne che il raccontare implica sia un modo di conoscere sia un modo di narrare,
“in una mescolanza inestricabile” 87.
83 Traduzione nostra: “it is just not language per se that is “reality creating”, but rather one particular power that language makes possible – the power of narrative that, the power to create and comprehend stories […]”. J. Bruner, “The reality”, cit., p. 56. 84 J. Bruner, La fabbrica …, cit., pp. 7 e 8. 85 In una prospettiva analoga Hayden White aveva considerato la narrazione come un modo di conoscere deviante dall’azione. La narrazione potrebbe essere considerate secondo White la chiave del problema di come trasformare la conoscenza nel racconto: “Ogni narrativa verosimilmente completa è costruita sulla base di un set di eventi che potrebbero essere stati inclusi o lasciati fuori; e questo è vero tanto per la narrativa immaginaria quanto per quella realistica”. Traduzione nostra. H. White, The Value of Narrativity in the Representation of Reality, in W.J.T. Mitchell, On Narrative, Chicago, The University of Chicago Press, 1980-1981, p. 10. 86 J. Bruner, La fabbrica…, cit., p. 29. 87 Ibidem, p. 31.
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Bruner quindi non considera la narrazione come un modo di rispecchiare o
rappresentare significati che già esistono, quanto un modo di costruire e far
emergere significati inediti 88 . Concetto basilare della psicologia umana è la
ricerca del significato, inteso come principio strutturale dei processi e delle
vicissitudini umane.
La concezione di psicologia culturale bruneriana
“non intende tuttavia sottovalutare la dimensione biologica della condizione umana e le sue
implicazioni di ordine fisiologico, etologico e computazionale; esso mira soprattutto a porre in
risalto una sinergia per cui la vita della mente rappresenta un’espressione non solo della
condizione biologica ma anche e soprattutto delle vicissitudini storiche e culturali” 89.
Secondo la prospettiva culturalista bruneriana, cioè, qualunque spiegazione
causale del comportamento umano non può essere sufficientemente plausibile se
non risulti interpretabile nell’ambito dell’orizzonte simbolico della cultura.
L’interesse principale dunque di questo tipo di psicologia è “la natura ed il
modellamento culturale della costruzione di significato, e il ruolo centrale del
significato nell’azione umana” 90 . L’interesse è per il modo in cui l’uomo
costruisce i suoi significati e le sue realtà, per il modo in cui la storia e la cultura
contribuiscono a formare la mente 91.
Si passa dunque da una concezione in cui i sistemi simbolici (intesi come
insieme di strumenti di cui la comunità dispone) sono già “lì” , da una concezione
innata del linguaggio ad una concezione in cui la cultura diviene il fattore
principale “nel dar forma alla mente di coloro che vivono nell’ambito della sua
influenza. La cultura, come prodotto della storia più che della natura, divenne
88 È simile la posizione di Polkinghorne che definisce la narrazione come lo schema fondamentale per collegare gli eventi e le azioni umane in aspetti correlati di un tutto comprensibile ed il significato come l’operazione mentale di stabilire una connessione tra due cose rispetto ad un’altra. Cfr. D.P. Polkinghorne, Narrative Knowing and the Human Sciences, New York, State University of New York Press, 1998. 89 G. Corradi Fiumara, Presentazione, in J. Bruner, La ricerca..., cit. 90 J.Bruner, La ricerca…, cit., p.15. 91 A partire dall’interesse tipico della psicologia e delle scienze sociali per i bisogni della società e più specificamente per la ridefinizione dell’uomo e della sua mente alla luce di nuove esigenze sociali, Bruner ed i colleghi della Harvard University (Kluckhohn, Allport, Parsons, etc.) a partire dalla metà degli anni ’50 danno vita ad un programma scientifico a carattere pluridisciplinare sulla base del convincimento che "per conoscere l’uomo è necessario considerarlo sullo sfondo del regno animale dal quale ha avuto origine, nel contesto della cultura e del linguaggio che gli forniscono il mondo simbolico in cui vive, e alla luce dei processi di crescita che portano a un’integrazione di queste due potenti forze". Ibidem, p. 17.
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allora - precisa Bruner - il mondo a cui adattarsi, ma anche l’insieme degli
strumenti per farlo” 92.
Dunque è la cultura, attraverso i suoi sistemi simbolici, quali il linguaggio,
la spiegazione narrativa e non la biologia “a plasmare la vita e la mente dell’uomo,
a dare significato all’azione inserendo gli stati intenzionali profondi in un sistema
interpretativo” 93.
Se dunque non è più possibile pensare in termini di mente naturale e di
individuo isolato ma di individuo immerso in una cultura, a partire dal ruolo
formativo che Geertz ascrive alla cultura, allora l’attenzione è incentrata su quei
processi di formulazione e uso del significato che collegano l’individuo alla
cultura. La partecipazione alla cultura non implica soggettivismo ma significato
pubblico e condiviso:
“il nostro modo di vivere adattandoci alla cultura dipende da significati e da concetti
condivisi, e nello stesso modo dipende dalle modalità del discorso, altrettanto condivise, che
servono a negoziare le differenze di significato e di interpretazione […] La nostra vita è una vita
pubblica, basata su significati pubblici e procedure condivise di interpretazione e negoziazione” 94.
Prende dunque forma l’idea che le varie “realtà” siano il risultato di lunghi
ed elaborati processi di costruzione e di negoziazione, profondamente radicati
nella cultura e l’assunto costruttivista secondo cui “la conoscenza è giusta o
errata, alla luce della prospettiva culturale che si è scelta” 95.
Il principale strumento di costruzione di significato è dunque la narrazione
costruita attorno ad aspettative prefissate o canoniche di una cultura ed
all’elaborazione mentale delle devianze da tali aspettative. La “validità” di una
cultura consiste nella sua capacità di risolvere i conflitti, di comprendere le
differenze, rinegoziare i significati sociali:
92 Ibidem, p. 28 93 Ibidem, p. 47. 94 Ibidem, p. 29. 95 In realtà ciò corrisponde a quella che i post-moderni definiscono nella giurisprudenza come “la svolta interpretativa”. Lo stesso Rorty dirà che l’approccio interpretativo fa parte di un profondo movimento per spogliare la filosofia del suo statuto “fondazionale”. R. Rorty, Conseguenze del pragmatismo, tr. it., Feltrinelli, Milano 1986.
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“La negoziazione dei significati, che gli antropologi sociali o gli storici della cultura
considerano essenziale per mantenere viva una cultura, può avvenire grazie alle strutture della
narrazione deputate a trattare simultaneamente le categorie della canonicità e dell’eccezionalità”96.
Secondo Bruner non è possibile sottovalutare la circostanza che il racconto
dello storico ed il racconto del romanziere, i c.d. fatti ed i racconti di fantasia,
condividano la stessa forma narrativa. Si chiede l’autore allora in che modo la
narrazione acquisisce la propria forma?
Il rimando alla tradizione sull’esempio, tra gli altri, di Paul Ricoeur non
convince del tutto Bruner, anche se riconosce che le varie forme della narrazione
risultano essere “residui sedimentati di modi tradizionali di raccontare” e che la
consuetudine e la tradizione hanno un ruolo importante nel fornire alla narrazione
le sue strutture. Non condivide tuttavia le forme di “tradizionalismo
intransigente”. Avanza piuttosto l’ipotesi di un’attitudine o predisposizione a
organizzare l’esperienza in forma narrativa, in strutture di intrecci, etc., sia intesa
in senso kantiano di “arte nascosta nell’anima umana”, sia come nostra capacità di
linguaggio o capacità psicologica simile alla nostra attitudine a convertire il
mondo dell’input visivo in “figura a sfondo”.
Bruner giustifica dunque la prospettiva narrativista nei termini seguenti:
“Il talento narrativo sembra che sia “il nostro modo “naturale” di usare il linguaggio per
caratterizzare quelle onnipresenti deviazioni dallo stato di cose previsto che contraddistingue la
vita di una cultura umana. Nessuno di noi conosce la precisa storia evolutiva della sua origine e
sopravvivenza. Ma quel che sappiamo di certo è che questo talento è irresistibile, in quanto mezzo
per comprendere l’interazione fra gli uomini” 97
.
Secondo lo psicologo americano dunque c’è una naturale tendenza 98 ad
organizzare gli eventi narrativamente: “Senza quel dono della narrativa, senza
qualche accesso virtualmente innato ad esso non c’è realtà della finzione” 99.
96 Una cultura infatti, oltre a disporre di un insieme di norme, deve disporre di un sistema di procedure interpretative le quali, in caso di scostamenti dalle norme, possano assegnare loro dei significati secondo determinati canoni di credenze: “I racconti acquisiscono i loro significati in quanto spiegano in forma comprensibile le deviazioni dall’usuale”. J. Bruner, La ricerca…, cit., p. 58. 97 J.Bruner, La fabbrica…, cit., p. 98.
99 Traduzione nostra: "Without that gift of narrative, without some virtually innate access for it for shaping the world, there is no reality of fiction”. J. Bruner, “The reality”, cit., p. 56.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
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Bruner proporrà addirittura una distinzione tra pensiero paradigmatico o
scientifico e pensiero narrativo. Il primo, quello scientifico, tende a costituire
l’ideale di un sistema di descrizione formale o matematico. Esso si fonda sulla
logica e sostiene discipline come la matematica e le scienze. Il pensiero narrativo
invece sarebbe focalizzato più sull’intuizione e meno sulla logica. Esso consiste
nell’impiegare gli strumenti più sofisticati della narrazione, attraverso la
costruzione di storie non necessariamente “logiche” ma coerenti con quanto si sta
svolgendo, ad esempio, in una vicenda giudiziaria e con quanto gli attori coinvolti
si attendono. Mentre la logica ragiona sulla base di un principio di causa-effetto,
gli eventi umani sono caratterizzati da intenzioni e responsabilità non
riconducibili ad un ragionamento “logico”.
Più precisamente, se in un primo momento100 Bruner propone la distinzione
tra i due tipi di pensiero ritenendo che il pensiero scientifico dovesse “domare”
quello narrativo, facendone delle ipotesi verificabili e sottoponendole ad esame,
successivamente riterrà che la distinzione fosse in qualche modo sbagliata.
“Sì, esiste un pensiero paradigmatico che si affida alla verifica di ipotesi ben formulate su
come le cose sono. Sì ne esiste uno narrativo, diretto anch’esso verso il mondo, ma non su come le
cose sono, bensì su come potrebbero essere o essere state. Il modo paradigmatico è esistenziale e
indicativo: c’è un x che ha la proprietà y per cui la sua orbita ha la proprietà z. La narrativa è
normativa, il suo modo è il congiuntivo: Creonte avrebbe dovuto permettere di dare sepoltura a
Polinice, e la sua proibizione ha causato l’inenarrabile rovina di tutti, compresi i suoi più cari.
Come possiamo tradurre l’un modo nell’altro?” 101
7. Le caratteristiche del racconto: le storie si creano non si trovano nel
mondo 102
In una serie di contributi successivi Bruner formalizzerà le caratteristiche
della narrazione precisando in primo luogo che rispetto alla narrazione non si può
parlare in termini di verità o falsità, ma solo di verosimiglianza 103. I racconti sono
100 J. Bruner, La mente…, cit., pp. 15 e ss. 101 J. Bruner, La fabbrica…, cit., p. 115.
103 Per una sintesi critica delle caratteristiche della narrazione cfr. Smorti, Il pensiero narrativo. Costruzione di storie e sviluppo della conoscenza sociale, Firenze, Giunti, 1994.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
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una versione della realtà la cui accettabilità è governata dalla convenzione e dalla
necessità narrativa anziché dalla verifica empirica e dalla correttezza logica.
In particolare ne “La costruzione narrativa della realtà” Bruner individua le
seguenti dieci caratteristiche:
1. Diacronicità narrativa: il racconto è un’esposizione di eventi che
ricorrono nel tempo ed ha per sua natura una durata 104 . Il tempo del
racconto non è il tempo astratto dell’orologio, è un tempo a cui danno
significato gli eventi e la loro collocazione nella trama. Ogni storia ha un
inizio (prima) uno sviluppo (durante) ed un epilogo (dopo). Che cosa
rappresenta l’inizio, la parte centrale e la fine è definito dalla storia stessa 105 . L’ordine dei fatti e degli eventi non esiste in natura ma è creato
attraverso il racconto, è il risultato della nostra attività di ricostruzione di
104 L’evento è considerato da Ricoeur come una componente narrativa. L’unità narrativa più rilevante è il c.d. plot: l’intelligibile tutto che governa gli eventi in un una storia. “Una storia è fatta di eventi al punto che il plot crea gli eventi in una storia. Il plot dunque ci colloca al punto di incrocio tra temporalità e narratività: per essere storico un evento deve essere qualcosa di più che una singola ricorrenza, un unico accadimento”. Cfr. P. Ricoeur, Narrative Time, in W.J.T. Mitchell, On Narrative, Chicago, The University of Chicago Press, 1980, 1981, pp. 164 e ss. Ricoeur aveva parlato di tempo narrativo. La temporalità è considerata come la struttura dell’esistenza che raccoglie il linguaggio nella narratività e la narratività è considerata come la struttura del linguaggio che ha la temporalità come ultimo referente. Secondo Ricoeur cioè il carattere comune dell’esperienza umana che è espresso mediante l’atto di raccontare è il suo carattere temporale. Non è spiegabile l’esperienza del tempo senza un riferimento alla narrativa. “Tutto ciò che viene raccontato accade nel tempo, occupa tempo, si svolge temporalmente; e ciò che si svolge temporalmente può essere raccontato. Si può forse dire che ogni processo temporale è riconosciuto come tale solo nella misura in cui è, in un modo o nell’altro, raccontabile. Questa supposta reciprocità tra narratività e temporalità è il tema di Tempo e Racconto”. Cfr. P. Ricoeur, Dell’interpretazione, in Dal testo all’azione. Saggi di ermeneutica, trad. it., Jaca Book, p. 12, 1989; P. Ricoeur, Il tempo raccontato, vol. III, tr. it., Milano, Jaca Book, 1988. 105 Ne La ricerca del significato Bruner individua la principale caratteristica della narrazione nella sua estrinseca consequenzialità: una narrazione è composta da una particolare sequenza di eventi, stati mentali, avvenimenti che coinvolgono gli esseri umani come personaggi o come attori. Queste sono le sue componenti. Ma tali componenti non hanno, beninteso, una vita o un significato propri. Il significato scaturisce dalla loro ubicazione nell’ambito generale dell’intera sequenza, la trama o la fabula. L’atto di comprendere una narrazione è quindi duplice: l’interprete deve coglierne la trama portante per poter capire il senso delle sue componenti, per metterlo poi in relazione con la trama. Ma la forma della trama deve, a sua volta, venire astratta dalla successione degli eventi. Paul Ricoeur (citato da Bruner) così sintetizza la questione: “Un racconto descrive una sequenza di azioni e di esperienze di un certo numero di personaggi, reali o immaginari. Questi personaggi vengono rappresentati in situazioni che cambiano […] verso le quali essi reagiscono. Tali cambiamenti, a loro volta, rivelano aspetti nascosti delle situazioni e dei personaggi, dando origine a una nuova situazione che richiede l’intervento del pensiero, dell’azione o di entrambi. La risposta a questa questione conduce alla conclusione del racconto”. J. Bruner, La ricerca…, cit., pp. 56-57.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
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senso, adattato alle richieste del nostro racconto 106 . Il tempo della
narrativa contrasta un modo di pensare del tipo “se p allora q”;
2. Particolarità: un racconto si costruisce calando un tipo nel particolare. La
narrazione tratta di avvenimenti e questioni non generali o astratte ma
specifiche, riguardanti le persone;
3. Riferimento necessario a stati intenzionali: questa caratteristica è connessa
alla precedente. I racconti hanno a che fare con le azioni umane e quindi
con le intenzioni delle persone che operano in una situazione; le cose che
accadono loro devono essere pertinenti agli stati intenzionali che hanno
nella situazione in cui operano, ossia alle loro credenze, ai loro desideri,
alle loro teorie, ai loro valori;
4. Componibilità ermeneutica: gli eventi che compongono una storia
possono essere compresi solo in rapporto al contesto. Protagonisti ed
eventi che costituiscono un racconto sono selezionati e plasmati come
ingredienti di una storia potenziale o di un intreccio che li contenga. Il
tutto non può venir costruito senza le parti adatte in un rapporto di
circolarità parti-tutto. È questa proprietà ermeneutica a rendere la narrativa
suscettibile di interpretazione sia nella sua costruzione che nella sua
comprensione. Le storie non esistono in qualche mondo reale in attesa di
venire veridicamente rispecchiate in un testo. L’atto con cui si costruisce
un racconto è qualcosa di più complesso della selezione di eventi e della
loro collocazione in un ordine appropriato. La conseguenza è che ogni
testo è suscettibile di interpretazione anche quando sembra non presentare
caratteristiche di ambiguità.
5. Canonicità e violazione: non ogni sequenza di eventi dà luogo ad un testo
narrativo. Occorre infatti che oggetto del racconto sia il modo in cui un
copione canonico 107 implicito è stato violato o deviato, il c.d. trouble o
106 A. Amsterdam, J. Bruner, Minding the Law..., cit., 2000, pp. 124-127. 107 L’altra caratteristica essenziale della narrazione è dunque la sua capacità di stabilire legami tra l’eccezionale e l’ordinario. L’ordinario è per Bruner ciò che le persone danno per scontato rispetto a ciò che accade attorno a loro. Per questa nozione egli rinvia a Barker secondo cui si tratta di una regola sociale in base alla quale ci si aspetta che le persone si comportino “secondo le situazioni” quali siano i loro ruoli, le loro opinioni politiche, etc. Quando una persona si reca all’ufficio postale tiene un comportamento “da ufficio postale”. R.G. Barker, Habitats, Environments, and Human Behaviour, San Francisco, Jossey-Bass, 1978.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
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evento precipitante. Si tratta di trasgressioni molto spesso a loro volta
convenzionali: la moglie tradita, l’innocente spogliato di tutti i beni.
Spesso tuttavia i copioni forniscono elementi di innovazione, es. il
criminale in guanti bianchi, etc..
6. Referenzialità: nella narrazione il realismo va inteso come una
convenzione letteraria. Nel giudicare la verità ci si basa, come già
accennato, sulla verosimiglianza non sulla verificabilità: la narrativa
costruisce la realtà.
7. Appartenenza ad un genere: il genere è sia una caratteristica che
appartiene ad un testo sia un modo di intendere il racconto; il genere
narrativo, oltre a rappresentare un modo di costruire situazioni umane, ci
fornisce anche una guida per l’uso della mente e ciò in quanto l’uso della
mente, come accennato, è guidato dall’uso del linguaggio che lo rende
possibile.
8. Normatività: la narrativa è necessariamente normativa 108 . La
raccontabilità come forma di discorso poggia sulla violazione di
un’aspettativa convenzionale, ovvero sulla violazione della legittimità.
Una violazione presuppone una norma. Nei termini della Pentade di Burke
La c.d. regola situazionale è valida sia per il comportamento verbale che per quello che si esplica nelle azioni. È adeguato in questo senso il c.d. principio della cooperazione, formulato da Grice. Questi individua quattro regole che dovrebbero caratterizzare la conversazione: qualità, quantità, forma e relazione. Cioè le risposte che ci indirizzano l’un l’altro dovrebbero essere brevi, chiare, pertinenti e veritiere. Se ci si allontana da tali modalità si incorre in un surplus di significato stimolando così la ricerca del significato nel campo dell’eccezionale, si verifica quella che Grice definisce “implicature conversazionali”. Quando il comportamento avviene secondo le modalità degli scambi conversazionali non ci si interroga su di esso, viene dato per scontato, è vissuto come canonico, autoesplicativo. E se ne chiedessimo spiegazione, ad es. chiedessimo perché all’ufficio postale si tiene un comportamento da ufficio postale riceveremmo delle risposte del tipo “tutti fanno così”. La spiegazione servirà a dare la dimensione dell’appropriatezza del contesto in cui è situata l’azione. Se invece si tiene un comportamento eccezionale rispetto alla norma, ad es. nell’ufficio postale qualcuno comincia a sventolare una bandiera, allora si comincerà ad ipotizzare una serie di spiegazioni possibili. Una serie di versioni “fabbricate” apposta per conferire a quel comportamento eccezionale “che implichi sia uno stato intenzionale del protagonista (credenza o desiderio), sia alcuni elementi canonici della cultura (festa nazionale, sostenitore, nazionalismo, estremista). Cfr. H.P. Grice, Studies in the Way of Words, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1989. “La funzione del racconto è quella di trovare uno stato intenzionale che mitighi o almeno renda comprensibile una deviazione rispetto ad un modello culturale canonico ”. È questo che conferisce verosimiglianza al racconto. J. Bruner, La ricerca…, cit, pp. 58-59. 108 Il rapporto tra nomos e narrative sarà oggetto di specifico approfondimento nel Capitolo II.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
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109 il motore del dramma è lo squilibrio tra uno degli elementi della
Pentade stessa;
9. Sensibilità al contesto e negoziabilità: la narrazione è uno strumento di
negoziazione nella vita di ogni giorno. Questo interagire di prospettive
narrative induce Rorty, ad esempio, ad abbandonare concezioni
verificazionistiche a favore di concezioni pragmatistiche;
10. L’accumulazione narrativa: l’accumulazione narrativa non è basilare
secondo Bruner come lo è per la scienza. In ogni caso essa si verifica e
prende il nome di “cultura”, “storia”, “tradizione”. Ad esempio il ricorso ai
precedenti nel diritto. Tuttavia ci sono principi istituzionali come lo stare
decisis che garantiscono una tradizione imponendo che una volta che un
“caso” sia stato interpretato in un certo modo eventuali altri casi simili o
uguali al primo vengano decisi allo stesso modo. Si potrebbe in questo
caso dire che il sistema giuridico impone un processo di accumulazione
narrativa regolare.
Se la finalità di questa catalogazione delle caratteristiche della narrazione 110 è
di tratteggiare “la mappa delle realtà narrative”, la finalità successiva sarà, con
Bruner, quella di tentare di descrivere come in sistuazioni particolari, come quella
della costruzione del diritto, la narrativa organizzi la forma dell’esperienza umana
e legale.
8. Una definizione “austera” di narrazione
Un ultimo passaggio resta ancora da compiere, per poter proseguire nelle
tappe successive della ricerca: dare una definizione di narrazione. La domanda-
chiave è come si costruisce una storia?
Secondo Amsterdam e Bruner, posto che
109 La Pentade è costituita da agente, azione, scena, scopo, strumento. L’equilibrio appropriato di questi elementi è definito come una ratio determinata dalla convenzione culturale. Quando questa ratio viene squilibrata, l’aspettativa violata, si creano dei disordini. Bruner, La costruzione narrativa…, cit. , p. 32. V. amplius infra, par. 7. 110 Ibidem, p. 38.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
50
“una narrativa può far riferimento sia ad una fiction che ad un racconto reale di eventi,
senza necessità di specificazioni, essa necessita di un cast di personaggi umani, consapevoli delle
proprie azioni, dotati di intenzioni, desideri, credenze, sentimenti. Essa necessita inoltre di una
trama con un inizio, uno sviluppo ed una conclusione in cui personaggi particolari sono implicati
in eventi precisi” 111.
Una storia richiede dunque:
I. una condizione iniziale stabile guadagnata nella più legittima normalità delle
cose;
II. che viene scompigliata da un elemento disturbatore - the trouble - che
consiste di circostanze attribuibili all’attività umana - agency - o suscettibile
di cambiare per effetto di un intervento umano 112;
III. a sua volta richiedente uno sforzo per riparare o trasformare, che può aver
successo o meno;
IV. cosicché il vecchio stato è ristabilizzato o un nuovo stato è creato;
V. e la storia si conclude ricostruendo l’allora e il là (then-and-there) del fatto
narrato a partire dell’hic et nunc del momento narrativo, attraverso un punto
di vista (come la morale di una fiaba, ad esempio Esopo) definibile come
coda.
La narrazione prende dunque avvio da qualche infrazione dell’ordine legittimo
delle cose, cioè dalla rottura di qualche script con la funzione, a sua volta, di
“addomesticare” le rotture 113.
111 Traduzione nostra: “A narrative can purport to be either a fiction or a real account of events; it does not have to specify wich. It needs a cast of human-like characters, beings capable of willing their own actions, forming intentions, holding beliefs, having feelings. It also needs a plot with a beginning, a middle, and an and, in which particular characters are involved in particular events”. Amsterdam e Bruner, Minding the Law…, cit., p. 113. 112 È senz’altro di ispirazione aristotelica, a partire dalla Poetica, l’idea bruneriana di personaggi caratterizzanti la scena della commedia o della tragedia: “Forse come diceva Aristotele nella Poetica a proposito della tragedia, il dramma scaturisce dal personaggio che opera in una vicenda dominata di vincoli posti da una situazione particolare”. Bruner, La mente…, cit., p. 26. 113 Lo script (la trama) incarna le legittime aspettative e le pratiche ordinarie in una cultura; “cattura” i modi normali in cui le persone si comportano e ci si aspetta che si comportino nella loro vita quotidiana: es. come ordinare un pasto al ristorante, come patteggiare prima di arrivare in tribunale. Molto del nostro background di conoscenze è organizzato in termini di script, secondo Amsterdam e Bruner. Ci sono tuttavia situazioni ambigue dal punto di vista degli script, ad esempio, cosa si suppone che tu dica ad un ex-marito incontrato al funerale di un amico comune…Gli script -quelli consolidati- rappresentano secondo Amsterdam e Bruner lo sfondo nelle narrazioni, spesso sono taciti piuttosto che espliciti. La loro presenza rappresenta una pre-
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
51
A questo proposito Bruner richiama la Pentade di Burke 114. Come si è già
accennato la Pentade è costituita da una sorta di grammatica in cinque elementi
(agente, azione, scopo, agency, scena): un attore compie delle azioni per
perseguire uno scopo, servendosi di strumenti tipici in una situazione-contesto
specifica. Una narrazione richiede dunque l’esistenza di un attore, di un’azione, di
un ricevente, di uno scopo, di un setting, e per finire il verificarsi di un trouble –
complicazione – (che tuttavia sia riconosciuto come significativo). Il verificarsi di
un trouble determina uno squilibrio tra i cinque elementi elencati della Pentade
dando così vita alla c.d. peripateia. Un rapporto dialettico tra scopo ed ostacolo
caratterizza l’articolazione tra tutti gli elementi della Pentade. Il cuore di ogni
narrazione è l’insorgere di una complicazione – trouble – consistente in un
ostacolo al raggiungimento dello scopo o in un disequilibrio proprio tra i cinque
elementi costitutivi della narrazione che spiega la rottura nell’assetto canonico del
mondo (come le cose dovrebbero essere). Il dramma secondo Burke nasce quando
si verifica uno squilibrio nella ratio dei cinque elementi, ossia quando un
personaggio si ritrova in un ambiente inadatto oppure quando un’azione si rivela condizione per la narrazione. Gli script incorporano le norme della cui violazione la narrazione è preoccupata e la prima regola per chi vuole andare al di là della superficie della narrazione è cercare di capire quale norma lo script incorpora, quali vicende fanno deragliare lo script, e quali conseguenze seguono al suo deragliamento. 114 È senz’altro opportuno, sia pure a questo punto, ricapitolare qualche tappa della letteratura sulla narrazione. Bruner fa risalire alla Poetica di Aristotele l’avvio di una letteratura sulla narrazione. In particolare Aristotele era interessato a come le forme letterarie imitassero la vita, la c.d. mimesis. Più tardi il razionalismo del Rinascimento e dell’Illuminismo oscurò piuttosto l’interesse per la narrazione. Fu poi il sovietico Propp che, influenzato dal formalismo della linguistica russa, si rese conto che la struttura della narrativa non era solo questione di sintassi ma “rifletteva lo sforzo degli uomini di venire a capo delle cose spiacevoli e inaspettate della vita”. Burke, successivamente rinnovando il pensiero di Aristotele in A grammar of Motives (1945), vide riflessa nella drammaticità della narrativa l’abilità degli uomini nell’affrontare le difficoltà umane. Negli anni Cinquanta Claude Lévi-Strauss considera il mito ed il racconto come manifestazioni di una cultura “che viene a patti con le contrastanti esigenze della vita comunitaria”. Negli anni Sessanta, dominati dalla rivoluzione cognitiva e dall’intelligenza artificiale, non fiorirono studi sulla narrazione, ad eccezione di qualche linguista come Labov, interessato soprattutto al linguaggio della narrattiva. Labov considerava il racconto come un mezzo per comprendere ciò che è inatteso. Negli ultimi due decenni è cresciuto l’interesse per la narrativa, considerata sempre più come forma per modellare i nostri concetti della realtà. Nell’area anglo-americana l’invito a tornare alla storia narrativa è venuto da studiosi come Hayden White; in Francia dagli storici della scuola delle Annales. Ma l’interesse per la narrativa fini’ per estendersi a molti altri campi. Gli antropologi americani (Mead, etc.), ad esempio, cominciarono ad interrogarsi su come gli esseri umani creano significato nel contesto della loro cultura. Con Geertz l’antropologia divenne interpretativa. Tra i testi che hanno fatto epoca sulla narrazione la raccolta di articoli di eminenti storici, psicoanalisti, filosofi, quale Ricoeur, critici letterari, interessati alla svolta. Lo studio sulla narrativa ha finito per diventare un ambito a sé stante con una sua natura, soprattutto è divenuto strumento per combattere l’élite dominante, il modo di narrarre la propria storia di donna, di appartenere ad un gruppo etnico, etc. J. Bruner, La fabbrica…, cit. , pp. 123-126.
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inadeguata ad assicurare il raggiungimento di uno scopo a cui tende il personaggio 115.
Naturalmente ci sono sempre due o più persone coinvolte nella narrazione, è il
contrasto tra visioni che permette la costruzione di una storia, in particolare, come
si vedrà, di una storia legale.
L’azione narrativa è finalizzata a restaurare lo stato canonico delle cose ed è
costretta naturalmente dal genere, dalla cultura, dalla tradizione. Se l’azione
restaura o rinnova lo stile canonico delle cose con cui la storia comincia o le
ricolloca in un altro ordine si parla di risoluzione della storia e di nuovo essa può
avere altre forme o comunque rimanere ambigua. Si avrà un nuovo assetto che
crea una nuova ordinarietà su cui si fondano un nuovo ordine di script e di attese.
Alla fine una storia ben costruita ha un coda, sebbene fisso o complicato che
ha portata normativa e che costituisce la morale della storia.
“La narrazione dunque può essere considerata la forma del pensiero che rende comprensibili
contemporaneamente stabilità e cambiamento del vivere umano, che rende compatibili l’unicità
delle vicissitudini umane ed il loro inserimento in una trama convenzionale, normativa, condivisa.
La narrativa si occupa di come la cultura catturi mente ed azione, ma di come lo faccia in un modo
così imperfetto e convenzionale, e giustifica i modi imperfetti in cui fa ciò: la cultura in questo
modo finisce per diventare il veicolo di un possibile fallimento” 116.
La narrativa mette in guardia dal pericolo della fragilità dell’ordinario ma al
contempo lavora per rinforzare l’ordinario risolvendone le violazioni. Al contrario
degli script, la narrazione non ammette un unico modo, quello che definisce chi fa
cosa ed in quale situazione, né una sola soluzione, né un unico finale. Il suo scopo
è esplorare la gamma di possibilità.
Le storie hanno sempre un fine, un telos. Se non c’è telos e non c’è ostacolo
che impedisce loro di progredire non c’è una storia. Per creare una buona storia il
trouble – l’elemento scompigliatore – ha bisogno della collisione di telos e
ostacoli.
■■■
A partire dallo schema sopra analizzato si propone un esempio di storia. 115 J. Bruner, La mente…, cit. , p. 26. 116 J. Bruner, Seminario “Mind, Culture”, cit.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
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La storia di Stefania 117:
I. Una condizione iniziale stabile:
Finite le udienze, presi l’autobus che solitamente mi porta alla fermata della metropolitana, diciamo che da lì, da via xxx, [dove è successa la cosa] salgono varie linee e in particolare si fermò questo xxx che presi al volo per tornare a casa;
II. che viene scompigliata da un elemento disturbatore – the trouble –
attribuibile all’attività umana – agency –:
Scesi alla fermata del metrò “museo”, mentre ci accingevamo a scendere i gradini della fermata dalla porta centrale, lui, l’autista, [suppongo non avesse visto che c’ero anch’io che stavo scendendo , perché poi ero l’ultima, e stavo anche con una collega e] nel fare il movimento di sporgermi per scendere, ha tenuto la porta aperta, quindi l’autobus non è ripartito proprio ma si è mosso, si è mosso nel momento in cui stavo per scendere e quindi sono caduta su me stessa.
III. a sua volta richiedente uno sforzo per riparare o trasformare, con
possibilità di successo o meno:
Sono andata al pronto soccorso e mi hanno trovato una brutta distorsione e quindi di lì ho fatto il referto e mi hanno fatto fare la denuncia al drappello, [perché in questi casi di incidente si fa anche la denuncia per la responsabilità della (vittima???)] da lì poi ho fatto una raccomandata poiché mi è parso evidente che ci fosse una responsabilità dell’autista che incautamente aveva innestato la marcia senza verificare innanzitutto che le porte fossero chiuse e che non ci fosse nessuno che stava terminando il percorso.
IV. cosicché il precedente stato è ristabilizzato o un nuovo stato è creato:
il giudice ha disposto il risarcimento dei danni quantificati dal CTU.
V. e la storia si conclude con un c.d. coda:
le mie pretese sono state soddisfatte.
7. Una prospettiva narrativista per la lettura di diritto, letteratura, vita.
Questo processo di costruzione della realtà è così rapido e automatico che
spesso non ci si accorge che il mondo dei racconti è governato da convenzioni
narrative (ad esempio dire a qualcuno: sei un personaggio da Odissea). “Solo 117 La storia è tratta dall’Intervista a Stefania, Napoli, 12/6/2006.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
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quando sospettiamo di trovarci di fronte alla storia sbagliata cominciamo a
chiederci in che modo il racconto strutturi (o distorca) la nostra visione del reale
stato di cose” 118. Cosicché si comincia ad interrogarsi in che modo un racconto
strutturi la nostra esperienza del mondo.
I racconti hanno la funzione di aprirci a realtà nuove “rendendo strano il
familiare”, esprimendo idee occultate dalla convenzionalità quotidiana nel pensare
e parlare sulle cose.
La funzione della narrazione è dunque di ridare stranezza al familiare.
Naturalmente, secondo Amsterdam e Bruner, la narrativa e le sue forme non sono
descrivibili in astratto: esse sono value-laden, multiscopo, mutevoli e sensibili al
contesto. Nessuna cultura, nessun gruppo linguistico è senza una storia.
A partire da una teoria della narrazione che coinvolge la cultura e
l’interazione in modo più diretto e che prende spunto tra gli altri dalla concezione
di Barthes 119, secondo cui le forme narrative forniscono la soluzione al problema
di tradurre la conoscenza in racconto, Amsterdam e Bruner giungono ad affermare
che i modi di conoscere e di narrare sono fusi, l’esperienza confluisce nel
linguaggio.
Questa teoria permette di argomentare che la narrativa ed i generi di
narrativa servono a modellare le trame caratteristiche delle culture condivise dalle
comunità umane. La narrazione non esplica semplicemente la funzione di rendere
comunicabile l’esperienza ed accrescere la solidarietà culturale mutuando una
visione condivisa della realtà, ma dà anche prevedibilità ad alcune complicazioni
tipiche della vita quotidiana dirigendo (orientando) gli sforzi necessari per
risolverle. La narrativa produce ad esempio conflitti interpretativi incorporati in
una forma idealizzata rappresentata nel corpus iuris con l’obiettivo di
minimizzare il disordine. Nozioni come legittimazione, violazione, sforzo in
buona fede sono prescritti in una forma appropriata da regole legali e procedure
piuttosto che lasciate al lavoro spontaneo 120. La capacità di tradurre l’esperienza
118 J. Bruner, La fabbrica…, cit., p. 10. Ad esempio Bruner rimarca come gli stessi antropologi si siano resi conto che il loro modo di parlare di autonomia culturale ha finito per fornire una giustificazione all’apartheid del Sudafrica. 119 R. Barthes, Images, Music, Text, Hill & Wang, New York, 1977. 120 A. Amsterdam, J. Bruner, Minding the Law…, cit., p. 114.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
55
in termini narrativi rappresenta uno strumento di creazione di significato che
domina gran parte della vita di una cultura 121.
La particolare rilevanza della narrativa per il diritto ha a che fare, secondo
Bruner, con la sua “specializzazione” rispetto alla complicazione-trouble. La
narrativa è finalizzata ad addomesticare il trouble, collocandolo in un genere: i
generi sono gli strumenti utili a ridare una dimensione culturale alle violazioni
delle aspettative canoniche, proprio come avviene nella tragedia, nella commedia 122 . Diritto, letteratura e vita” sono dotati, secondo Bruner, della medesima
struttura narrativa, anche se articolata secondo modalità differenti. Sia nelle cause
discusse in tribunale che nei racconti letterari e nelle autobiografie si parla di
soggetti che compiono azioni in vista di scopi, servendosi di particolari strumenti,
in circostanze specifiche. Il nostro senso delle norme trae linfa dalla narrazione,
ma ciò vale anche per il nostro senso dell’infrazione e dell’eccezione. Tuttavia la
“dialettica tra consolidato e possibile” tra ciò che è conforme alle attese e ciò che
si produce come imprevisto e va legittimato, si attualizza differentemente in
queste tre realtà. Nel diritto, ad avere la massima importanza è la norma, che
definisce lo stato di legittimità. Il diritto si avvale in particolare di procedure atte a
mettere in luce le deviazioni da ciò che è convenzionale, per ricondurle a tale
stato. In letteratura le narrazioni svolgono la funzione opposta, quella di
immaginare e di esplorare le possibilità stravolgendo le attese e l’ordine canonico.
Lo scrittore evoca ciò che è familiare per turbare le aspettative, invece l’uomo di
legge evoca precedenti e precetti per consolidare l’ordine e la regolarità. Infine
nell’autobiografia, racconto di vita, lo scopo principale è di preservare al
contempo il passato di una persona ed il suo possibile orizzonte futuro, ciò che è
stato e ciò che potrebbe essere, la continuità e coerenza di un’esistenza senza
pertanto precluderne la possibilità di cambiamento 123.
121 Non è un caso che Ronald Dworkin paragoni il processo dell’interpretazione giuridica a quello dell’interpretazione letteraria e che questa sia un’opinione molto diffusa presso gli studiosi di giurisprudenza (non solo di area anglo-americana). Cfr.R. Dworkin, Law’s Empire, tr. it Milano, Il Saggiatore, 1989. Naturalmente la concezione bruneriana si colloca in opposizione rispetto alla posizione razionalistica di Dworkin. Bruner, Comunicazione personale, Avellino, 12/07/2006. 122 J. Bruner, Seminario “Mind, Culture”, cit. 123 J. Bruner, La fabbrica…, cit.; Cfr. amplius F. Di Donato, R. Rosciano, “La costruzione giudiziaria”, cit., pp. 244 e ss.
Dalla conoscenza “oggettiva” della realtà alla conoscenza “narrativamente costruita”
56
I processi giudiziari vengono decisi non solo in base al loro merito
giuridico ma anche alle abilità narrative dell’avvocato. Dunque
“se la finzione letteraria tratta con reverenza ciò che è familiare se vuole conseguire la
verosimiglianza, i racconti giudiziari debbono rispettare gli espedienti della grande narrativa se
vogliono ottenere il massimo dal giudice e dalla giuria. In particolare il diritto cerca la sua
legittimazione nel passato, la finzione letteraria nel possibile, entro i soli limiti della
verosimiglianza” 124.
La funzione della narrazione è allora di costruire-ricostruire-reinventare il
passato ed il presente. La mente umana, secondo Bruner, non potrà mai recuperare
totalmente e fedelmente il passato ma “nemmeno può sfuggirli”. Il diritto sarebbe
proprio caratterizzato da questa aspirazione a cercare nel passato e nella memoria
per determinare se un caso presente sia o non sia un modello, un ricorso di ciò che
è stato prescritto in passato”.
La finzione della narrazione è proprio finalizzata a creare mondi possibili, sia pur
estrapolati dal mondo che conosciamo, tenendo conto della vita che conosciamo o
alienandoci da essa per prospettarci alternative possibili che la trascendono. Ha il
potere di modificare le nostre abitudini rispetto al concepire che cosa è reale e
cosa è canonico.
124 J. Bruner, La fabbrica…, cit.
Capitolo II
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una
prospettiva di lawyering theory
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
58
1. La “svolta interpretativa”
Nel tentativo di delineare il passaggio da una concezione “oggettiva” della
conoscenza ad una concezione “intersoggettivamente costruita” si è voluto
ricordare, ad introduzione del capitolo precedente, come i filosofi illuministi, in
particolare Kant, pensassero che l’emancipazione umana e l’autonomia del
soggetto conoscente, potessero essere conseguite per mezzo della ragione 125 .
L’affermazione tipica è che la modernità fosse basata su un concetto c.d.
fondazionale di ragione.
Analogamente, il progetto neo-illuminista del XX secolo sarebbe fondato
sulla ricerca di una verità universale, basata sulla fiducia nella “capacità
onnipotente e liberatoria della ragione e della scienza […] di cogliere la verità
essenziale delle condizioni fisiche e sociali, rendendole così soggette a controllo
razionale” 126.
La modernità si “rifugia” dunque nella capacità dell’uomo di emanciparsi
attraverso la conoscenza empirica, la conoscenza razionale e l’innovazione
scientifica. Il progetto della modernità sarebbe di sottoporre ogni fenomeno
sociale a critica (razionale) mediante il ricorso alla razionalità “calcolante” e
strumentale della logica scientista, a discapito dei nessi tra linguaggio, cultura e
“forme di vita” storiche delle società umane.
I “modernisti” infatti, tentano di portare ordine e stabilità nel mondo
attraverso la costruzione razionale di meta-teorie 127.
125 “L’indifferenza verso la metafisica […] è inoltre un incitamento alla ragione, perché assuma di nuovo la più gravosa di tutte le sue incombenze, ossia quella della conoscenza di sé, e perché istituisca un tribunale, che la garantisca nelle sue giuste pretese, ma possa per conto sbrigarsi di tutte le pretenzioni senza fondamento non mediante sentenze d’autorità, bensì in base alle sue eterne ed immutabili leggi. E questo tribunale non è altro se non proprio la critica della ragion pura. Con ciò peraltro io non intendo una critica dei libri e dei sistemi, bensì la critica della facoltà di ragione in generale, riguardo a tutte le conoscenze, cui la ragione può aspirare indipendentemente da ogni esperienza; intendo quindi la decisione della possibilità o impossibilità di una metafisica in generale, e la determinazione tanto delle fonti, quanto dell’ampiezza e dei limiti di essa, il tutto però stabilito sulla base dei principi”. I. Kant, Critica della ragion…, cit., p. 10. 126 G. Minda, Teorie postmoderne del diritto, tr. it., Bologna, Il Mulino, 2001, p. 15. 127 Ibidem, p. 368.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
59
Rispetto alla teoria del diritto, la tendenza è a “secolarizzare” il pensiero
dottrinale: i giuristi, a partire dal XVII secolo, ritengono possibile
“sistematizzare” la conoscenza giuridica attraverso l’uso di proposizioni coerenti e
verificabili sulla natura del diritto; ritengono possibile la creazione di un
autonomo metodo giuridico capace di condurre alla scoperta delle verità ultime
del diritto 128.
In particolare, essi ritengono possibile dare “le risposte giuste” o la
“corretta interpretazione” applicando un particolare metodo giuridico, basato sulla
deduzione, l’analogia, il precedente, l’interpretazione, le politiche sociali, l’analisi
istituzionale, la storia, la sociologia, l’economia e il metodo scientifico.
Il diritto è ridotto ad “oggetto di conoscenza empiricamente verificabile”:
l’assunzione di un modello scientifico di tipo naturalistico, la trasformazione della
scienza in fatti esattamente dimostrabili, verificabili e calcolabili “sopravvivono
pressoché incontrastate e a lungo, anche dopo l’eclissi dell’egemonia positivistica
[…]” 129 . Le teorie giuridiche cadono nell’illusione di poter rappresentare
realisticamente la realtà di norme, ordinamenti, istituzioni, di poter ricercare un
metodo universale per risolvere problemi giuridici 130.
Il giurista tende a scambiare il modello metaforico e convenzionale
attraverso cui legge la realtà del diritto come la realtà effettiva, “finendo per
attribuire dogmaticamente valore ‘reale’ al fattore normativistico presente nella
sua, come in ogni altra costruzione logico-scientifica” 131.
Sarà dominante fino agli anni Sessanta/Settanta, soprattutto in Europa, con
l’ideologia positivistica e normativistica e, in America, col realismo, la credenza
nell’esistenza di realtà descritte oggettivamente, nella fondazione oggettiva del
discorso. In particolare sarà tipico dei giuristi e/o i teorici del diritto credere
nell’esistenza di realtà o fatti giuridici, descritti veridicamente od oggettivamente
da dottrina o jurisprudence 132.
128 Ibidem, pp. 367-368. 129 G. Zaccaria, L’arte dell’interpretazione, Padova, Cedam, 1990, pp. 154. 130 G. Minda, Teorie postmoderne…, cit. , p. 15. 131 Ibidem, pp. 155-156. 132 Lo stesso linguaggio è immaginato e concepito come capace di cogliere oggettivamente il significato degli eventi che il diritto tenta di descrivere e controllare. Il linguaggio professionale del diritto tende a servirsi di categorie astratte come oggetto/soggetto, diritto/società, sostanza/procedimento in modo da poter soddisfare i requisiti di oggettività e generalità, nella
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
60
A questa linea di pensiero si oppone in Europa, negli anni Quaranta, solo
l’ermeneutica gadameriana e la ripresa di studi sulla “razionalità pratica” del
linguaggio e dell’azione, che possano considerarsi anticipatori delle teorie post-
moderne, avendo spostato la metodologia dell’indagine dalla logica astratta ed
operazionale alla logica del “concreto” e l’oggetto dell’indagine dal nesso
verità/validità a quello verità/interpretazione. A partire da Gadamer, linguaggio e
azione collocano il soggetto-interprete in una prospettiva di necessaria co-
partecipazione e ridefinizione delle “forme di vita” entro un orizzonte di senso
storico determinato, la cui verità non è garantita da procedure di verificabilità
logico-scientifica, ma dall’esito sempre nuovo dei processi mediatori del
linguaggio, di fusione tra l’orizzonte storico dato e quello dell’interprete 133. “La
commensurabilità del caso singolare e concreto e della legge generale ed astratta
non può essere assunta e dunque costruita che da un’arte dell’interpretazione (in
breve, un’ermeneutica) […]” 134. Nell’orizzonte epistemologico così delineato la
“ragione” non è una facoltà uniforme in tutto il genere umano ma è piuttosto
“socialmente costruita”, situata sempre all’interno delle pratiche e dei discorsi.
“L’oggettività si annuncia come un lavoro da effettuare, un orizzonte verso il
quale tendere e non come un dato, un punto di partenza incontestato. L’esistenza
stessa del processo nel diritto dimostra l’artificialità di quest’ultimo punto” 135.
I pensatori post-moderni, soprattutto a partire da Lyotard, negano
l’esistenza di una facoltà di ragione “neutrale” ed “oggettiva” che possa essere
usata per generare i principi della moralità e della legge 136. Lyotard si esprimerà
criticamente nei termini di incredulità post-moderna nei confronti delle meta-
narrazioni:
credenza che queste dicotomie permettano al sistema giuridico di elaborare decisioni neutrali, limitando la discrezionalità interpretativa dei giudici. 133 H.G. Gadamer, Verità e metodo, tr. it. Milano, Bompiani, 1983. Cfr. inoltre M. Ferraris, Storia dell’ermeneutica, Milano, Bompiani, 1986; F. Bianco, Introduzione all’ermeneutica, Roma-Bari, Laterza, 1998; F. Viola, G. Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Roma-Bari, Laterza, 1999. 134 Traduzione nostra. Cfr. A. Papaux, Introduction à la philosophie du “droit en situation”, Shultess Médias Juridiques SA, Genève-Zurich-Bâle, 2006, p. 3. 135 Traduzione nostra. “L’objectivité s’annonce alors comme un travail à effectuer, un horizon vers le quel tendre et aucunement comme un donné, un point de départ incontestabile. L’existence même du procès en droit démontre l’artificialisme de ce dernier point”. Ibidem, p. 166. 136 D.E., Litowitz, Rorty Nietzsche Lyotard Derrida Foucault, University Press of Kansas, 1997, pp. 10-12.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
61
“Originariamente la scienza è in conflitto con le narrazioni. Misurate col suo metro, la
maggior parte di queste si rivelano favole. Tuttavia, dato che non si limita ad enunciare regolarità
utili ma ricerca il vero, la scienza si trova nella necessità di legittimare le sue regole di gioco. È a
tal fine che costruisce un discorso di legittimazione del proprio statuto che si è chiamato filosofia” 137.
In particolare Lyotard definisce Cartesio, Kant e Marx “grandi narratori”.
È tipico del post-modernismo lo scetticismo rispetto a realtà descritte
oggettivamente, rispetto alle pretese di verità tipiche dei moderni. I giuristi post-
moderni rifiutano teorie fondative, rifiutano interpretazioni basate sulla credenza
in verità universali, rifiutano l’idea di un “governo delle leggi”, di una struttura
fissa, di una concezione generalizzata della teoria del diritto. I critici postmoderni
evidenziano polemicamente la valorizzazione eccessiva di una teoria astratta,
privilegiata rispetto a forme pragmatiche di ragionamento 138 . Graduale
riconoscimento trova la funzione interpretativo-creativa del giudice. Si era infatti
finito per mettere eccessivamente in ombra (soprattutto dal positivismo giuridico)
che
“la lettura-interpretazione della realtà giuridica empirica, del diritto come fatto, non può
che avvenire tramite il medium di categorie, di filtri ermeneutici, di orientamenti metodologici,
che, pur muovendo dall’ordinamento vigente, ne debbono peraltro forzare la frammentarietà,
l’eterogeneità e l’incoerenza; e che comunque non possono non dipendere dalle condizioni storico-
sociali nel cui ambito il diritto si è venuto sviluppando” 139.
Si realizza una c.d. svolta interpretativa nella teoria del diritto,
caratterizzata dal fiorire di un nuovo interesse per la possibilità di sostituire teorie
fondative, valori trascendentali e concezioni giuridiche neutrali, con un discorso
sul diritto (e le decisioni giuridiche) più pluralista, più contestuale, sviluppato per
una società multiculturale 140.
Agli inizi degli anni ’80, Fiss sosterrà che le scelte dei giudici possono
essere fondate su “regole disciplinari” fissate dalla stessa comunità interpretativa
del sistema giuridico: “la decisione giudiziale è interpretazione: si tratta del
137 J.F. Lyotard, La condizione post-moderna. Rapporto sul sapere, Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 1981. 138 Ibidem, pp. 10-13. 139 G. Zaccaria, L’arte…, cit., pp. 155-156. 140 G. Minda, Teorie post-moderne…, cit.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
62
procedimento per mezzo del quale un giudice arriva ad intendere ed esprimere il
significato di un testo giuridico autoritativo e dei valori contenuti in esso” 141.
Fiss propone cioè che l’operato dei giudici sia limitato da “regole,
consuetudini e convenzioni stabilite della cultura giuridica, riflesse nel linguaggio
della costituzione, del case law e del patrimonio culturale prevalente della
società” 142, piuttosto che essere acriticamente considerato come il risultato di un
procedimento sillogistico di applicazione della legge al caso.
La teoria delle regole disciplinari di Fiss corrisponde a ciò che Dworkin
definisce l’ “atteggiamento interpretativo” del giudice 143. Ne L’Impero del Diritto
Dworkin sostiene che “[…] il ragionamento giuridico costituisce un esercizio di
interpretazione costruttiva […], il nostro diritto rappresenta la migliore
giustificazione dell’insieme della nostra prassi giuridica e […] esso può essere
inteso come la narrazione di una vicenda il cui scopo è quello di far si che questa
prassi possa essere compresa ed applicata nel modo migliore possibile” 144. La
pratica giuridica è sempre dunque un “esercizio di interpretazione”. In particolare
Dworkin ritiene che la comprensione del diritto possa essere migliorata attraverso
il ricorso all’interpretazione letteraria 145. Il tentativo è di dimostrare, attraverso il
141 O. Fiss, Objectivity and Interpretation, 34, Stanford Law Review, 1982, pp. 739-763. 142 G. Minda, Teorie post-moderne…, cit. , p.98. 143 Ibidem. 144 R. Dworkin, L’impero del diritto, tr. it., Il Saggiatore, Milano, 1989, p. 3. 145 Dworkin propone cioè l’interpretazione letteraria come modello per l’interpretazione giuridica. Egli in particolare paragona il giudice ad uno scrivano in una catena di autori in cui ciascuno deve assicurare a sua volta la continuazione della narrazione: “in questa impresa un gruppo di scrittori crea un romanzo seriatim; ogni scrittore della catena interpreta i capitoli che sono stati scritti da coloro che lo hanno preceduto e ne compone uno nuovo che viene aggiunto agli altri: lo scrittore successivo riceve il tutto, interpreta scrive e così via. Ognuno ha il compito di scrivere il proprio capitolo in modo tale che la struttura del romanzo risulti essere la migliore possibile”. Ibidem, p. 216. (Cfr. inoltre G. Zaccaria, L’arte dell’interpretazione…, cit., pp. 121-142). Così come lo scrivano non può creare senza interpretare, scrivere una sola parola senza prima aver deciso quel che sarà, il giudice dovrà inclinarsi sulle dichiarazioni dei suoi predecessori, non per cercare quale era il loro stato mentale, ma per determinare cosa è stato realizzato collettivamente nella storia di un diritto che assomiglia ad una catena tessuta di una moltitudine di decisioni. AA.VV., Dworkin. Un débat, Ousia, Bruxelles, Mentis Verlag, Paderborn, 1999, pp.137-138. Dworkin come altri ha il merito di aver criticato la descrizione positivista del diritto come sistema ermeneuticamente chiuso, per mostrare che la discussione giuridica deve restare aperta ad argomenti derivati da altri universi, in particolare alle ragioni pragmatiche, etiche e morali che il processo legislativo sottende. Senza rinnegare la virtù del positivismo giuridico nella descrizione empirica delle norme giuridiche, Dworkin ne mette in luce le difficoltà di risolvere i casi difficili. In particolare, proprio a partire dall’esperienza dei casi difficili, anch’egli nega, tra gli altri, l’utilità del solo sillogismo consistente nel sussumere un caso sotto una regola, per sollecitare piuttosto un’operazione complessa, in cui l’interpretazione dei fatti e l’interpretazione delle norme
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
63
ricorso alla categoria della narrazione, come la norma giuridica si riveli essere
l’espressione di una storia scritta da una società politica, l’espressione di
un’attribuzione di senso 146.
Anche Fish, con la sua teoria della critica letteraria “orientata al lettore”,
mostra, a sua volta, come il procedimento interpretativo del diritto fissi il
significato in riferimento al potere costituito della comunità interpretativa.
Preoccupato della “funzione politica” delle norme, Fish mette in luce come
l’autorità del testo sia il prodotto della comunità interpretativa 147: “il significato
di un testo è creato dalla collettività di interpreti che condividono pratiche sociali
ed estetiche”. Ciò che è nel testo è una funzione delle tradizioni, delle pratiche e
dei costumi di una comunità interpretativa. Le interpretazioni ufficiali del diritto
sono considerate da Fish fissate entro il contesto del discorso giuridico 148.
Anche in Italia, in una prospettiva di ermeneutica giuridica, Viola e
Zaccaria sostengono che:
“il diritto è il frutto della comprensione e della prassi elaborate da una comunità
interpretativa che, condividendo valori comuni, si dota di istituzioni fornite d’autorità – appunto
per preservare la continuità e l’identità di senso della prassi giuridica – e di ruoli funzionalmente
differenti, che considerati però nel loro insieme contribuiscono tutti a reggere e ad orientare la
pratica interpretativa dei cittadini” 149.
Si può insomma tentare di concludere che la direzione dei movimenti
dottrinali si sposta, a partire dagli anni ‘70, dal tentativo di trovare un fondamento
si condizionano mutualmente, prima di condurre ad una qualificazione giuridica di un avvenimento di un mondo reale. Ibidem. 146 F. Michaut, Law’s Empire de Ronald Dworkin, in Archives de Philosophie du Droit, Sirey, n. 33,1988 147 S. Fish, Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretative Communities, Harvard University Press, USA, 1980. 148 G. Minda, Teorie postmoderne…, cit., p.261. Naturalmente, come si è detto, notevole è stata l’influenza esercitata, ai fini dello sviluppo di questi movimenti, dalla filosofia di Gadamer che si esprime nei termini di una “fusione di orizzonti” tra il mondo del testo ed il mondo del lettore per sottolineare che la comprensione viene intesa come l’inserirsi nel vivo di un processo di trasmissione storica, involgendo perciò una mediazione di significato con la situazione dell’interprete, nel senso della partecipazione ad un senso (condiviso) comune”. Cfr. Viola e Zaccaria, Diritto e interpretazione …, cit., 2000, p. 107. 149 Cfr. F. Viola, G. Zaccaria, Le ragioni del diritto, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 137. In una direzione analoga Pariotti sottolinea che l’interpretazione “non nasce dal nulla, non è il frutto di un’esperienza soltanto individuale: al contrario, essa pare costituirsi attraverso un dialogo tra testo (o precedenti decisioni) ed interprete, dialogo nel quale quest’ultimo si situa come attore all’interno di un contesto e di una tradizione”. E. Pariotti, La comunità interpretativa, Torino, Giappichelli Editore, 2000, p. 21.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
64
oggettivo al diritto all’opinione che il diritto dipenda in buona misura, dalla
prospettiva dell’“analista”, considerato quest’ultimo come “individuo concreto”,
inserito in una data società, dotata di idee e valori storicamente determinati. Si fa
strada, nella teoria del diritto, una nuova forma di critica giuridica diretta a
riportare entro la stessa analisi il soggetto ed il “contesto” degli oggetti analizzati.
La riscoperta del rapporto tra diritto e società, anche grazie al contributo
della sociologia 150 , suggerisce definitivamente ai teorici contemporanei che i
problemi giuridici non possono essere “risolti” utilizzando “teorie” separate dal
loro contesto 151.
2. Realismo americano e pluralismo nella teoria del diritto
La c.d. svolta postmoderna, caratterizzata, tra l’altro, dal fenomeno
dell’“incremento delle scienze sociali nel diritto”, è considerabile, nel contesto
anglo-americano, come la diretta evoluzione del movimento realista. La
giurisprudenza realistica riconosce infatti un notevole significato, nel diritto, ai
risultati empirici delle ricerche sul comportamento sociale e soprattutto ne
“predice” l’influenza nel processo giudiziario 152.
150 P. Bourdieu, in particolare, critica i formalisti, Kelsen in primis, per la rivendicazione dell’autonomia assoluta del pensiero e dell’attività giuridica, totalmente affrancati dalla “gravità” sociale. Il tentativo di Kelsen di fondare una dottrina pura rappresenta, secondo Bourdieu il limite “ultra-conseguente” dello sforzo di tutto il corpo dei giuristi di costruire un corpo di regole e di dottrine totalmente indipendenti dalle pressioni sociali e trovante in se stesso il proprio fondamento. In particolare, secondo Bourdieu, la regola di diritto estratta da un caso precedente non può mai essere applicata puramente e semplicemente al nuovo caso: non ci sono mai due casi perfettamente identici ed il giudice deve determinare se la regola applicata al primo caso può o meno essere estesa in modo da includere il nuovo caso. Il giudice dunque, lontano dall’essere un semplice esecutore che deduce dalla legge le soluzioni direttamente applicabili ai casi particolari, dispone di una parte di autonomia: i suoi giudizi, ispirati ad una logica ed a dei valori molto vicini a quelli dei testi sottomessi alla sua interpretazione, hanno una reale funzione di “invenzione”. P. Bourdieu, La force du droit. Pour une sociologie du champ juridique. - Actes de la recherche en sciences sociales - n. 64, 1986-89, pp. 3-19. V. Ferrari rileva, a tal proposito, che “anche Bourdieu non ha notato che anche Kelsen ritiene anche ‘creativo’ l’operato del giudice, al punto da terminare la sua produzione negando l’applicabilità della logica al diritto”. Comunicazione personale dell’Autore, Courmayeur, 20-23 settembre 2006. 151 G. Minda, Teorie post-moderne…, cit. , p. 311. 152 Sulle dottrine nordamericane cfr. G. Tarello, Il realismo giuridico americano, Milano, Giuffrè, 1980; G. Fassò, Storia della filosofia del diritto. Ottocento e Novecento, vol. III, Roma- Bari, Laterza, 2001, pp. 255-274.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
65
Alla credenza classica 153 che l’applicazione della logica potrebbe
determinare una corretta soluzione per ogni caso si sostituisce progressivamente la
prospettiva che la risposta alle questioni giuridiche vari secondo il contesto
sociale. Di qui l’interesse crescente della teoria del diritto per il funzionamento
della società con una diminuzione dell’importanza del ruolo della dottrina
dell’analisi razionale.
I tre giganti del diritto americano, d’inizio secolo, Holmes, Brandeis e
Pound, svolgono un ruolo strumentale nel ridimensionare la prospettiva classica.
Holmes e Pound, in particolare, argomentano che la vera natura del diritto sia
profondamente differente da come rappresentata fino ad allora in quanto il diritto
è profondamente legato alla società 154.
Holmes ritiene addirittura che la logica giuridica sia sussidiaria rispetto
alla ragione pratica ed a considerazioni di politica sociale: “la via del diritto non è
la logica ma l’esperienza, l’esperienza giurisprudenziale” 155.
Llewellyn, l’esponente più autorevole ed originale di questo gruppo,
sostiene decisamente la prospettiva che il diritto sia “dinamico”, fortemente
rispondente alle condizioni di cambiamento sociale. In particolare egli rifiuta il
formalismo alla luce dell’osservazione che le regole di diritto rilevanti ai fini di
una particolare decisione, possono essere interpretate secondo un numero di
153 Nella prospettiva formalista, il diritto è concepito come un sistema di regole: le regole determinano il modo in cui le norme e le procedure operano ed il modo in cui le decisioni giudiziarie vengono prese. Gli stessi attori giudiziari sono “costretti” da un tale sistema di regole chiaramente articolato. La discrezionalità giudiziaria è ridotta al minimo. Secondo questa prospettiva gli stessi avvocati sarebbero neutrali: i loro valori e i loro punti di vista non influenzerebbero il modo di consigliare i clienti e presentare il caso. I giudici si sforzano costantemente di accertare e verificare i c.d. principi immutabili del diritto, la decisione di un caso particolare è vista come incidentale rispetto all’applicazione di una dottrina consolidata. I risultati del procedimento sono considerati apparentemente “inevitabili”. Un esempio di questo tipo di ragionamento è rappresentato nella decisione Green v. Hudson River Rwy. Co., 28 Barb. 8 (N.Y. App. Div.,1858), aff’d, 41 N.y. 294, 1866, nella quale una corte di NY rifiuta ad un cittadino, la cui moglie era rimasta vittima di un incidente stradale, di riconoscere i danni per la perdita dell’indennità del coniuge ed il riconoscimento di una forma di assistenza. La Corte, citando precedenti datati 1600, scrive: “Sarei stato contento di poter arrivare in questo caso a conclusioni differenti, ma il diritto non si piega a favorire le nostre prospettive private o a gratificare i nostri desideri personali. Non ho alternative ad amministrare il diritto così come lo trovo - nessuna dispensa dalle sue ingiunzioni di stare ai suoi antichi punti di riferimento”. Traduzione nostra. J. N. Levi, A. G. Walker, Language in the Judicial Process, Plenum Press, New York and London, 1990, p. VIII. 154 Sul contributo dei teorici realisti cfr. M. Barberis, Filosofia del diritto, Bologna, Il Mulino, 2000; A. Catania, Filosofia del diritto. Temi e Problemi, Salerno, Gentile Editore, 1999. 155 R. Treves, Sociologia del diritto, Torino, G. Einaudi Editore, 1987, p. 132.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
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canoni opposti di costruzione 156 . Llewellyn mette soprattutto in evidenza il
legame che unisce il diritto agli operatori giuridici: legislatori, giudici, avvocati,
funzionari della pubblica amministrazione. Il diritto è la risultante dell’interazione
tra norme giuridiche e produzione pratica ed è attuazione delle stesse da parte
degli operatori del diritto. Infine Llewellyn considera il diritto come un mezzo di
controllo sociale, che svolge una funzione non solo repressiva ma anche
organizzativa allo “scopo di produrre e mantenere la coesione del gruppo” 157. Il
giudice è considerato come “costruttore di diritto” ed il diritto va concepito a
partire dalle pratiche della vita sociale, piuttosto che da regole astratte espresse in
opinioni giudiziarie 158.
“I realisti americani si battono contro la concezione meccanicistica dell’interpretazione,
che chiamano ‘teoria fotografica della funzione giudiziaria’: i giudici creano diritto, non si
limitano ad applicarlo. […] E i giudici decidono interpretando le leggi e i precedenti nel modo più
adatto per raggiungere quella che secondo loro è la decisione più consona alle esigenze sociali” 159.
I realisti, in sintesi, sono convinti che le regole di diritto non siano gli unici
elementi ad influenzare le decisioni, in quanto tengono conto dell’onnipresenza
dell’elemento discrezionale. Soprattutto ritengono che le decisioni giudiziarie
siano judge-centered e siano pertanto esercizio di potere giudiziario.
In particolare sarà Frank, con la sua teoria estrema del fact-skepticism, a
respingere il principio della certezza del diritto valorizzando piuttosto il ruolo del
giudice come interprete e creatore del diritto 160.
In conclusione, grazie soprattutto all’influenza del realismo, si passa da un
modello di jurisprudence, in cui si tenta di spiegare la natura del diritto e
l’interpretazione giudiziale nei termini di una teoria oggettiva distinta dalla
filosofia politica e morale, ad una jurisprudence caratterizzata da “aperture
interdisciplinari”: sociologia, filosofia, psicologia, antropologia, critica letteraria
156 K. Llewellyn, Remarks on the Theory of Appellate Decision and the Rules or Canons About How Statutes Are to Be Construed, 3 VAND.L. REV. 395,1950. Dello stesso autore cfr. The Case Law System in America, The University of Chicago Press, 1989. 157 R. Treves, Sociologia…, cit., p. 134. 158 G. Minda, Teorie post-moderne…, cit. , p. 37. 159 S. Castignone, Introduzione alla filosofia del diritto, Laterza, Roma-Bari, p. 109. 160 J.N. Frank, Law and the Modern Mind, New York, 1930.
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influenzano profondamente le recenti correnti accademiche sull’interpretazione
giudiziale 161.
3. La nascita del movimento “diritto e letteratura”
La nascita del movimento di “diritto e letteratura” favorirà la
comprensione che il diritto non è “un blocco” indipendente dalla società: sia
diritto che letteratura enfatizzano gli aspetti “drammatici” dell’esistenza degli
individui.
La nascita di questo movimento è convenzionalmente fatta risalire alla
pubblicazione di James Boyd White, The Legal Imagination, del 1973. In esso si
avanza la tesi che lo studio della letteratura dovrebbe far parte dell’istruzione
giuridica: lo scopo è quello di provare a dare ai giuristi una sensibilità letteraria 162.
Cover e White sono i primi ad introdurre l’uso della narrativa nell’“arena
legale”.
161 G. Minda, Teorie postmoderne…, cit., p. 9. 162 Tuttavia all’inizio questo movimento, considerato come la prosecuzione dell’ermeneutica giuridica, ha avuto un’importanza marginale e connessa allo studio di temi presenti nelle grandi opere della letteratura classica. In una fase successiva ne verranno classificati due approcci. In particolare: - Il “diritto nella letteratura”: la letteratura offrirebbe importanti lezioni sul diritto (si pensi ad esempio a Il processo di Kafka). In questa prospettiva cfr. F. Ost, Raconter la loi. Aux sources de l’imaginaire juridique, Odile Jacob, Paris, 2004. - Il “diritto come letteratura”. Questo approccio si avvale di metodi e pratiche teoriche di critica letteraria come strumenti di analisi di testi giuridici allo scopo di mettere in dubbio i canoni tradizionali dell’interpretazione giuridica, soprattutto mettendo in luce la dimensione retorica del diritto. - Un altro approccio del “diritto come letteratura” si avvale degli strumenti propri della critica ermeneutica per esaminare il diritto come un processo di interpretazione. Il riferimento è, per esempio, ai già citati contributi di Fish e Fiss. Ad ogni modo il trait d’union dei diversi movimenti è rappresentato dal convincimento che “il diritto è una storia” da interpretare come qualsiasi altra storia letteraria. Per un excursus critico sulla nascita, le caratteristiche e la distinzione interna al movimento cfr. Ost, Raconter…, cit., pp. 34-49. Per una panoramica sugli autori di L&L di area anglo-americana cfr. R. M. Cover, The Supreme Court, 1982 Term-Foreword: Nomos and Narrative, 97, Harv. L. Rev., 4, 1983; Id, Justice Accused. Antislavery and the Judicial Process, 1975, Yale University Press; M. Minow, M. Ryan, A. Sarat, Narrative, Violence, and the Law. The Essays of Robert Cover, Michigan University Press, 1995. Per una panoramica su L&L, estesa anche al contesto europeo ed italiano cfr. M.P. Mittica, Raccontando il possibile. Eschilo e le narrazioni giuridiche, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 7-11.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
68
Il merito di White in particolare è stato quello di dimostrare come lo studio della
letteratura sia molto simile all’attività interpretativa giuridica 163 : il giudice è
paragonato ad un lettore che, attraverso la lettura di un classico, attualizza il testo 164.
Nel 1992 l’importanza dell’impiego delle teorie narrative nel diritto è
messa in luce dal New York Times, dopo che nel 1989 c’era stato un Symposium
sul Legal Storytelling 165 pubblicizzato a sua volta su The Michigan Law Review.
L’organizzazione di un simposio sulla narrativa è ritenuto come il segno
dell’apertura delle scuole di diritto verso un differente approccio al diritto 166,
soprattutto un modo di rappresentare le “diversità” (si pensi alle teorie giuridiche
femministe, ai problemi legati alla razza, alla differenza sessuale), trascurate nelle
storie tradizionali di diritto 167 . La lezione che emerge dal Simposio è che la
narrativa è un modo di organizzare, di far fronte, nonché di vivere gli eventi: le
storie hanno il potere di comunicare la “verità”, sebbene esse rappresentino solo
uno dei possibili modi di osservare il mondo. Le storie infatti sono sempre
descrizioni provenienti da diversi punti di vista, informate da diversi backgrounds
“culturali”. Non esiste il punto di vista di un osservatore idealmente “neutrale”.
163 Anche secondo Geewirtz le analogie più evidenti nel rapporto tra diritto e letteratura riguardano questioni tipiche e comuni sia all’interpretazione dei testi giudiziari che dei testi letterari: ad esempio la necessità di riflettere sull’intento originale dell’autore, sulla dimensione di significato di un testo, sulla necessità di comprendere se e come i testi cambino significato col passare del tempo. P. Brooks, P. Geewirtz, Law’s stories, New Haven, Yale University Press, 1996. 164 Uno degli aspetti di connessione tra diritto e letteratura ha a che fare con la loro dipendenza dal linguaggio, soprattutto inteso quest’ultimo come “comunità di discorso”. G. Minda, Teorie post-moderne…, cit. , pp. 248-249. 165 Il Simposio raccoglie diversi contributi, portatori di messaggi “non convenzionali” e per lo più prodotto dell’esperienza degli autori. Alcuni autori come Mari Matsuda, David Luban e Milner Ball riportano la versione ufficiale di storie che sono state oggetto di decisione, mostrando come le storie selezionate da parte delle Corti abbiano il “potere della verità” sebbene potessero esserci altre versioni idonee a condurre ad altre conclusioni. Si vedano gli atti del Legal Storytelling Symposium in Michigan Law Review, 87, 1988-1989; in particolare cfr. C.D. Cunningham, A Tale of Two Clients: thinking about Law as Language; R. Delgado, Storytelling for Oppositionist and Others: A Plea for Narrative; D. Luban, Difference Made Legal: the Court and Dr. King; T.M. Massaro, Empathy, Legal Storytelling, and The Rule of Law: New Words, Old Wounds?; K.L. Scheppele, Foreward: Telling stories; S.L. Winter, The Cognitive Dimension of the Agon Between Legal Power and Narrative Meaning. 166 K.L. Scheppele, “Foreward”, cit., p. 2073. 167 Anche Brooks & Gewirtz ritengono che la svolta narrativa sia di tipo “politicamente riformista”. La svolta narrativa testimonierebbe “la presa di coscienza” che i modelli tradizionali dell’analisi giudiziaria siano in qualche modo collegati alla preservazione dello status quo e rispondono in modo insufficiente agli interessi di certi gruppi locali e sociali (come minoranze e donne). Il che testimonierebbe tra l’altro un maggior interesse pubblico rispetto al diritto. P. Brooks, P. Geewirtz, Law’s Stories…, cit.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
69
Scheppele nota che, a dispetto di ogni variazione nel contenuto, nello stile
e nel tono, le strutture di fondo delle storie riemergono sempre. La narrativa
giuridica non è meno strutturata di ogni altro genere narrativo, in quanto è
incorporata in una più ampia struttura istituzionale che “routinizza” le soluzioni e
valorizza le “regolarità” 168.
Nell’ambito dello stesso Simposio, Delgado evidenzierà la funzione di
“community building” tipica delle storie, la funzione cioè di costruire “comunità”
nel senso di creare consenso, creare una comune cultura di significati condivisi. Il
merito degli storytellers è, secondo Delgado, quello di aprirci a nuove prospettive
rispetto alla realtà, mostrandoci che ci sono altre possibilità di “vita”. La funzione
delle storie e degli storytellers può anche essere “distruttiva”: l’invito è a vedere
oltre, a considerare delle esclusioni come “ingiustificate”, sia pure con una
modalità non diretta, “insinuativa”, rompendo il discorso lineare, coercitivo che
caratterizza la maggior parte degli scrittori di diritto 169.
Dal punto di vista degli orientamenti accademici, poi, l’interesse per il
rapporto tra diritto e letteratura avrebbe appunto a che fare, secondo Brooks e
Gewirtz, col superamento dell’idea di verità oggettiva e l’accoglimento piuttosto
dell’idea che “la realtà è socialmente costruita”.
Lo storytellling è così parte di un più complessivo “richiamo al contesto”
che è diretto a fini giurisprudenziali e normativi: le storie sono un modo per
condurci alla vita, alle persone, alla cultura 170.
In sintesi rispetto alla neutralità e all’oggettività delle analisi giuridiche
standard, la svolta degli studiosi è verso una direzione più concreta, rappresentata,
per le ragioni descritte, da un interesse crescente per l’uso della narrazione nel
diritto 171.
Si potrebbe allora concludere che, a partire dal tentativo di recuperare la
dimensione umana del diritto, in particolare attraverso lo studio delle grandi opere
letterarie, il movimento di “diritto e letteratura” “prosegua il progetto moderno
dell’Illuminismo offrendo un fondamento unico ed umanistico al diritto:
168 Ibidem, pp. 2073-2075. 169 R. Delgado, “Storytelling”, cit. 170 T.M. Massaro, “Empathy, Legal Storytelling”, cit. 171 S. L Winter, The Cognitive Dimension of the Agon Between Legal Power and Narrative Meaning, 87, Michigan Law Review, 2225, 1988-1989.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
70
considerare seriamente l’«umanità» sottostante al diritto e all’interpretazione
giudiziale” 172, pur prendendone le distanze dal punto di vista della concezione
della razionalità umana e degli strumenti di indagine. Il movimento “diritto e
letteratura” deve essere considerato come “un’arte creativa” che “sviluppa la
comprensione di ognuno, arricchisce la conoscenza di se stessi e del mondo,
ridimensiona le forme di razionalità strumentale e calcolatrice dominanti nella
nostra cultura (dimostrando la loro dipendenza da altre forme di pensiero e di
espressione) 173.
4. Costruttivismo giuridico e lawyering theory: prospettive teoriche
emergenti
La svolta verso la narrativa indirizza verso forme nuove di conoscenza. In
particolare l’approccio de “la costruzione narrativa della realtà” ci suggerisce che
“non esiste un ordine nella realtà ma siamo noi a costruirlo”, le conoscenze e le
pratiche quotidiane acquistano e conservano la propria forma per effetto di
modelli culturali sottostanti che sono il prodotto di un accordo sociale.
Il movimento di lawyering theory fa dunque propria la lezione bruneriana 174 considerando la costruzione narrativa della realtà come “pervasiva” e come
parte di un processo di lawyering (di pratica legale) 175 . In contrasto con la
prospettiva moderna secondo cui la mente umana consiste di categorie razionali
“naturali”, la lawyering theory fa propria la tesi bruneriana che realtà e
“significato” sono narrativamente costruiti 176 . Il diritto stesso costituisce un
esempio di realtà socialmente costruita 177 178.
172 G. Minda, Teorie postmoderne…, cit., p. 264. 173 J.B. White, Law and Literature: “No Manifesto”, 39, Mercer Law Review, 739, 1987-1988. 174 Il movimento di lawyering theory trova infatti la propria legittimazione nell’applicazione del paradigma bruneriano di costruzione narrativa della realtà al diritto.Comunicazione personale dell’Autore, Reenogrena-Irl., 25/07/06. 175 R. K. Sherwin, “Preface”, cit. 176 Il diritto è definito da Bruner come “l’arena ideale” di sperimentazione di una realtà socialmente costruita. Comunicazione personale dell’Autore, New York, aprile-maggio 2006. 177 Cfr. R.K. Sherwin, The Narrative Construction of Legal Reality, 18, Vt. L. Rev. 681, 1994. Come già peraltro illustrato nel capitolo I, Bruner, come esponente massimo di quella prospettiva psicologica che considera la costruzione di significato come sua preoccupazione principale, sostiene che la mente umana non possa essere studiata “come se si trovasse in bottiglia” I nostri
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
71
Il movimento della lawyering theory che sigla la propria nascita con
l’organizzazione di un importante Symposium 179, agli inizi degli anni ’90, trova
così la sua migliore espressione con la pubblicazione di un importante volume
Minding the Law. How Courts Rely on Storytelling, and How their Stories change
the Ways we understand the Law- and Ourselves 180.
Amsterdam, importante giurista americano, esperto di diritti civili e Bruner
invitano, in Minding the Law, a riflettere sulla dimensione sociale e culturale della
pratica giudiziaria ed al tempo stesso sulla necessità della contestualizzazione
dell’attività legale 181.
Doing law – il fare legge 182 – è considerato un modo di “vivere” e
“costruire” il mondo, a dispetto dello sforzo di isolarne la “specificità”; si tratta di
atti mentali sono situati in un mondo sociale. La natura del pensiero non può essere compresa se non comprendendo il modo in cui è fissato e strutturato dal contesto di una cultura. Le pratiche sociali e le istituzioni, incluse le pratiche e le istituzioni legali pertanto non possono essere analizzate a prescindere dai modelli culturali sottostanti che li creano e li supportano. J. Bruner, “A Psychologist”, cit., pp. 173-174. 178 Merry suggerisce un approccio sociologico allo studio del diritto che possa essere complementare e dare un contributo significativo alla lawyering theory. Il focus di questo approccio riguarderebbe il modo in cui diritto e società si definiscono mutualmente e sono inseparabili. Uno dei punti nodali è che la legge è intimamente implicata nella costituzione delle relazioni sociali e la legge stessa è costituita attraverso le relazioni sociali. La gente “comune” contribuirebbe a definire ciò che è o non è la legge. La "gente comune" condivide la comprensione del diritto ed il modo in cui esso coinvolge le loro vite e definisce le loro relazioni. Questa comprensione che può essere definita “presa di coscienza del diritto” (legal consciousness) include le aspettative delle persone nei confronti del diritto, il loro senso della giustizia. S.E. Merry, Culture, Power, and the Discourse of Law, 37, N.Y.L.S.L.R., 1992. In un significato più generale anche Savona si esprime nei termini di “coscienza giuridica”: il diritto è considerato veicolo del senso storico di una determinata comunità attraverso l’oggettivazione dei suoi valori. P.F. Savona, In limine iuris, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006. 179 Il Symposium, a carattere interdisciplinare, nasce tra l’altro con la collaborazioni sia di studiosi che di studenti interessati nell’analisi della lawyering, intesa come insieme di significati per una più profonda comprensione del diritto. Esso implica lo sforzo di sviluppare metodologie più formali per esporre i processi attraverso cui i problemi e le aspirazioni tipiche delle persone si realizzano o falliscono nel divenire “casi” e passano da una soluzione formale ad una informale attraverso la pratica professionale (lawyering) o attraverso il giudizio (judging). P.C. Davis, Law and Lawyering: Legal Studies with an Interactive Focus, 37, N.Y. Sch. L. Rev., 185, 1992, p. 187. 180 A.G. Amsterdam, J. Bruner, Minding the Law…,cit, pp. 453. 181 A partire infatti dalla considerazione della centralità dell’attività di interpretazione nel processo di applicazione-produzione del diritto, Amsterdam e Bruner compiono il tentativo di situare l’attività del giudice nel più ampio contesto sociale e culturale di cui essa è parte. Nell’avvalersi del contributo interdisciplinare della psicologia sociale e culturale, passano in rassegna le sentenze della Corte Suprema americana in materia di razza, famiglia, pena di morte situandole nel contesto culturale nel quale sono prodotte. Cfr. F. Di Donato, R. Rosciano, “La costruzione giudiziaria”, cit., pp. 237-254. 182 In particolare è centrale l’idea che le decisioni giudiziarie siano necessariamente prodotto di attività interpretativa. Le soluzioni dei casi non possono derivare interamente dal ragionamento
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
72
una pratica non disconnessa dagli altri modi di vivere. Cosicché l’interesse è
quello di restituire la dimensione degli uomini (human beings) al diritto 183: del
resto il diritto è un modo per descrivere, comprendere e regolare la maniera in cui
gli esseri umani danno senso al loro ambiente e alla loro vita comune 184.
L’approccio di lawyering theory invita a studiare le “particolarità”
concrete attraverso una sorta di inversione metodologica: viene messo da parte lo
sforzo di costruire modelli astratti come punto di partenza per poi analizzare “cosa
dovrebbe essere il diritto” 185 . Nel percorso interpretativo che caratterizza
l’applicazione del diritto, un lawyering theorist tende a “guardare prima di tutto
cosa succede nella pratica” 186. L’attenzione è rivolta alle “situazioni locali”, alle
pratiche in vigore in una data comunità, alla “dimensione locale” dei “conflitti”, in
uno sforzo di armonizzazione della generalità della legge con le particolarità delle
situazioni concrete 187.
deduttivo ed analitico né dalle regole di induzione, sebbene esse vi trovino un loro posto. Ibidem, p. 239. 183 J. Bruner, Comunicazione personale, Reenogrena-Irl, 25/07/2006. 184 F. Di Donato, R. Rosciano, “La costruzione giudiziaria”, cit., pp. 238-239. 185 R.K. Sherwin, “Preface”, cit. 186 Il contributo di Bobbio, nel contesto dell’ordinamento giuridico italiano, finalizzato tra l’altro a ridurre la profonda divaricazione che da sempre ha caratterizzato, nel nostro sistema, teorici del diritto e giuristi, ne fa senz’altro un precursore dei lawyering theorists. Bobbio infatti, dichiarando apertamente la sua preferenza per la “filosofia del diritto dei giuristi”, piuttosto che “per la filosofia del diritto dei filosofi”, esortava i teorici e i filosofi del diritto a non perdere di vista l’oggetto “reale” delle loro riflessioni e a non fare teorie in vacuo. Il rischio paventato da Bobbio era la costruzione di un diritto che si adattasse alla propria teoria in luogo di teorie che invece facessero “i conti in modo serio con la pratica giuridica reale”. Cfr. N. Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano, Edizioni di Comunità, 1965, pp. 40-46. La distinzione di Bobbio nasceva in particolare con riferimento alla situazione dell’Italia e della Germania nella prima metà del secolo, paesi con una forte tradizione di filosofia speculativa, dove la ricerca filosofica è stata spesso contrapposta alla ricerca teorico-scientifica, a differenza dei paesi anglosassoni dove la distinzione non era così netta. Le due tendenze sono rintracciabili, secondo Faralli, sin dalla nascita della filosofia del diritto come disciplina in senso stretto, tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’ ‘800. Dalla crisi del giusnaturalismo che ha avuto il suo apice in Kant e nelle codificazioni, si sviluppano una tradizione filosofica che fa capo a Hegel e una tradizione giuridica che fa capo all’analytical jurisprudence e al positivismo continentale, attraverso la scuola dell’Esegesi, i giuristi post-kantiani e la Pandettistica. Oggi, secondo quanto sostiene la stessa Faralli, la distinzione sarebbe andata attenuandosi ovunque. Secondo la studiosa infatti, premesso che gran parte della filosofia del diritto contemporanea è filosofia del diritto per giuristi, questi hanno piena consapevolezza dei problemi filosofici che la loro ricerca implica e d’altra parte i filosofi che si occupano di diritto non lo fanno attraverso una semplice trasposizione alle problematiche giuridiche di principi elaborati in ambito ontologico e gnoseologico. C. Faralli, Introduzione, in Filosofi del diritto contemporanei, a cura di G. Zanetti, Milano, Raffaello Cortina Editore,1999, pp. XV-XVI. Per una rivisitazione critica del problema cfr. A. Punzi, voce “Filosofia del diritto”, in Enciclopedia del Diritto, Aggiornamento VI, Giuffrè Editore, 2002, pp. 1163-1176. 187 J. Bruner, Comunicazione personale, Reenogrena-Irl., 25/07/2006.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
73
A partire dunque dalla profonda insoddisfazione rispetto all’astrattezza del
diritto e del discorso legale e da una sorta di “richiamo al contesto” 188 si recupera
la consapevolezza che il diritto potrebbe riguardare molto più concretamente la
vita delle persone cui è diretto, anche “nel senso della continua incidenza
dell’azione individuale sul sistema giuridico” 189.
A partire dalla rottura della “separazione” tra diritto e società, il punto
nodale dell’indagine riguarda la comprensione di come i problemi quotidiani
vengano tradotti nel discorso giuridico. Gli avvocati sono incoraggiati a
personalizzare la storia dei clienti, a raccontare la loro storia. I giudici e gli altri
decision-makers sono ammoniti a considerare il contesto e a riconoscere la storia
che ogni parte presenta come “unica”. La regola di diritto-tipo non deve impedire
la comprensione da parte del giudice legata all’esperienza, la sua ragion pratica.
Gli studiosi di diritto sono invitati ad usare storie per provocare i cambiamenti
nell’insegnamento del diritto 190.
Uno dei modi infatti di realizzare concretamente questo tipo di indagine è
chiedersi che genere di storie e che tipi di narrazioni sono state usate dagli
avvocati, dai giudici, e da tutti coloro i quali all’interno del sistema legale
“costruiscono” e “danno significato”. A partire dal motto di “rendere implicito
l’esplicito ed il familiare strano”, e a partire da una prospettiva di “osservatore-
partecipante”, i lawyering theorists guardano al di là della struttura logica dei testi
giuridici per esporre la possibilità di strutturazione alternative dei discorsi
giudiziari 191. L’attenzione è rivolta alle strategie retoriche e narrative, sulla base
dell’assunto che il legal storytelling possa essere utilizzato come strumento per
dar senso agli individui e agli eventi in un dato set di circostanze.
188 Oggetto tipico di queste ricerche sono, ad esempio, le pratiche che caratterizzano quotidianamente le aule dei tribunali, le manifestazioni culturali di gruppi etnici nei diversi ordinamenti, le rivendicazioni femminili. 189 V. Ferrari, Comunicazione personale, 9/9/2006. 190 L’applicazione del diritto non consiste in un’operazione di semplice deduzione, piuttosto il diritto è creato dalle persone che interagiscono con una cultura, a partire da una certa prospettiva e da una certa sensibilità. La legge, secondo Peggy Davis, è prodotta dalla cultura, da prospettive, e dalla sensibilità, oltre che dalla logica (il sillogismo deduttivo, di tipo fondativo, non sarebbe più sufficiente a comprendere l’evoluzione del diritto). Uno studioso “cosciente” non guarda solo alla logica dei principi che noi chiamiamo diritto ma anche alle caratteristiche dei processi interattivi, culturali, che comprende la stessa “pratica del diritto” ed il giudicare. 191 In particolare nell’esaminare le sentenze della Corte Suprema i Lawyering Theorists fanno mergere categorie che incorporate nel linguaggio delle pronunce, “erroneamente implicano un naturale aggiustamento con il mondo” P.C. Davis, “Contextual legal criticism”, cit.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
74
L’analisi costruttivista della creazione di significati ha dunque ad oggetto
le pratiche ed i “contesti di produzione” 192 del diritto: l’idea è che la c.d.
creazione di significato non avvenga solo nelle sentenze dei giudici ma nelle
attività che precedono o che comunque stanno fuori dai contesti istituzionali,
come lo studio dell’avvocato. È preso in considerazione, ad esempio, il ruolo
svolto dal cliente nella costruzione del caso. “Il cliente diventa parte della
costruzione della storia” 193.
Naturalmente anche l’attività del giudice è al centro dell’interesse di
questo movimento emergente. L’interesse è a comprendere come i giudici
prendano le loro decisioni a partire dall’assunzione fondamentale che una
decisione giudiziaria non sia fondata solo sulle prove.
Molti interrogativi concernono dunque gli effetti della decisione: se ed in
che misura i giudici sono consapevoli degli effetti che le loro decisioni producono
nella vita dei cittadini? Qual è il risultato che si produce nella società a seguito di
una sentenza della Corte? Come facciamo a sapere che il risultato si è
effettivamente assimilato nelle pratiche di particolari individui ad un livello
locale e nelle pratiche di altri giudici, legislatori o amministratori incaricati di
interpretare le decisioni della Corte? Gli avvocati procedono a dare consigli
diversi ai loro clienti, all’esito delle decisioni?
4.1. La dialettica della cultura legale: narratività e normatività
L’indagine di Lawyering Theory è focalizzata sui modelli scontati, i
prototipi, gli schemi, l’immagine delle istituzioni sociali che caratterizzano
particolari domini e pratiche legali. Si tentano di individuare gli scripts che i
partecipanti usano per spiegare come funziona il mondo e come ci si aspetta che le
persone si comportino nelle differenti situazioni sociali.
192 A considerare i contesti di produzione delle decisioni è, nel panorama degli studi giuridici italiani, Michele Taruffo con la tesi della “costruzione degli enunciati fattuali” riferita, in particolare, al contesto delle decisioni giudiziarie. Taruffo tiene infatti conto delle dimensioni culturali e sociali-istituzionali del processo c.d. di selezione degli enunciati. La considerazione degli aspetti linguistici e narrativistici della costruzione del fatto fanno probabilmente dello stesso Taruffo un lawyering theorist. Cfr. M. Taruffo, La prova dei fatti giuridici, Milano, Giuffrè, 1992. 193 J. Bruner, Comunicazione personale, Reenogrena-Irl, 25/07/2006.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
75
Il tipo di indagine che questa corrente teorica propone è finalizzata a comprendere
i modi in cui significati condivisi creano e mantengono un regime giuridico
dominante attraverso pratiche discorsive convenzionali 194.
Se realtà e significato sono costruite ed emergono all’interno di contesti e strutture
specifici sarà allora fondamentale capire come le strutture interpretative operino
negli specifici contesti giudiziari 195.
Come opera la cultura giuridica, all’interno di specifici contesti, ed
attraverso quali strumenti? Come sono creati i significati nelle pratiche di tutti i
giorni nei tribunali, negli studi legali, nelle agenzie governative, ovunque. Come
sono trasmessi i significati da una generazione all’altra, da un contesto legale ad
un altro nel nostro tempo?
Amsterdam e Bruner, in particolare, partono da una definizione generica di
cultura 196, intesa come l’insieme degli elementi che caratterizzano il modo di
vivere di una comunità, come un tutto, “as a whole”, un’entità globale che genera
le sue parti e si esprime mediante queste ultime. Soprattutto propongono una
prospettiva dialettica della cultura, intesa “come un sistema in tensione unico per
un popolo considerato non in perpetuo ma nella dimensione di tempo e di
luogo”197. A loro parere, alla molteplicità di attività e manifestazioni culturali non
sottostà una regolarità individuabile in una sorta di norma di coerenza.
194 A questo fine lo studio dell’antropologia, con l’aiuto della linguistica, della psicologia e di altre discipline, mette in luce non solo come le persone usano il linguaggio per formulare argomenti persuasivi e per raccontare storie descrivendo individui ed eventi in settings particolari, ma anche come individuare i diversi modelli di significato che il loro linguaggio incorpora e a vari gradi trasporta ad altri. 195 R. Sherwin, “The Narrative Construction”, cit. 196 Cfr. amplius F. Di Donato, R. Rosciano, “La costruzione giudiziaria”, cit., pp. 250-253. 197 A. Amsterdam, J. Bruner, Minding the Law…, cit., pp. 231 e ss. In particolare i due studiosi si avvalgono come poli di questa dialettica, oltre che della concezione interpretativo-costruttivista, anche di una concezione sociale- istituzionale della cultura. La prima prospettiva, “antropologica”, concepisce la cultura come qualcosa che è fuori, che sovrasta le menti dei membri di una comunità, precedendo e dando forma a tutto ciò che nasce in tale società in un momento specifico. Questa prospettiva viene denominata “sociale-istituzionale” perché considera la cultura come una “sovra-categoria”, che può essere interamente descritta come un corpus di regole e di pratiche, in vigore in un dato momento storico ed organizzante la vita comune. La seconda prospettiva è detta “interpretativo-costruttivista”. Per i costruttivisti, come già detto, gli individui sono attivi costruttori della società in cui vivono e non il risultato di essa. Si oppongono pertanto agli istituzionalisti nel modo di concepire i fatti, che non sono considerati pezzi della realtà, oggettivi ed autonomi, quanto piuttosto frutto dell’attività interpretativa dei membri di una comunità. Questa prospettiva considera la società come il prodotto dell’interazione delle menti, delle loro negoziazioni sui significati della vita comune. Legittimare una sola di queste prospettive significherebbe infatti, secondo Amsterdam e Bruner, imporre un modo univoco di interpretare la realtà, una sorta di visione egemonica.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
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Ci si aspetta ad esempio, nel caso del sistema giuridico, che esso rifletta, preservi
e addirittura rinforzi la coerenza sottesa ad una cultura. In realtà, l’idea di un tutto
coerente e regolare non attiene alla cultura in quanto tale, ma è piuttosto il
prodotto del costante processo dialettico che la anima. “Tutte le culture sono,
inerentemente, dei compromessi contrattati tra il già stabilito e ciò che si può
immaginare come possibile” 198.
In ogni cultura convivono, in perfetta tensione, la versione ordinaria di
come le cose stanno e quella alternativa di come potrebbero essere o sarebbero
potute essere. La coerenza della cultura risiede dunque in una perfetta ed
inesauribile dialettica tra il canonico ed il possibile, tra le ortodossie, le
convenzioni, le autorità ed i miti, i contrari e l’immaginazione umana. La tensione
tra questi due aspetti, che costituisce apparentemente la radice dell’incoerenza, è
piuttosto all’origine del dinamismo culturale. Il sistema giuridico si alimenta di
questa stessa dialettica tra ciò che esiste e ciò che è possibile, tra ordine costituito
ed ordine violato.
Del resto la realizzazione di un “imprevisto” non fa che arricchire il
“rituale” di nuove prospettive possibili, attraverso la conversione dell’azione
imprevedibile, che si è verificata, in azione istituzionale: “La legge attraverso il
tempo e lo spazio si restringe e si amplia e si riconnette di nuovo al corpo vivente
della società” 199.
La cultura, a sua volta, è considerata come il risultato dell’attività
interpretativa e della costruzione di senso di una comunità. Le istituzioni stesse
riflettono il modo di interpretare la realtà di una data società. Esse sono il prodotto
di una stabilizzazione del passato e della tradizione, ma, come il passato è frutto di
un’interpretazione e di una ricostituzione attualizzata, così anche le istituzioni
sono il frutto di un dato momento storico e di una tradizione, che viene ri-
attualizzata, ri-sensata in un contesto e nel presente.
La legge, così come l’intero corpus iuris, sono culturalmente costruiti, nel
senso che rappresentano, secondo Amsterdam e Bruner, il prodotto e la
198 Traduzione nostra: “All cultures are, inherently, negotiated compromises between the already established and the imaginatively possible”. Ibidem, p. 231. 199 Traduzione nostra: “[…] The law stretches and tears, across time and place, and then connects itself again to the living body of the society”. Ibidem, p. 53.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
77
cristallizzazione, in un dato momento storico, delle negoziazioni interpretative
sulla realtà ad opera dei soggetti che la vivono 200.
Nello stesso tempo, il diritto è uno dei modi escogitati da un particolare
tipo di società per consentire la coesione culturale:
“La cultura umana, di qualunque tipo, è per sua natura una soluzione data alla vita in
comune non meno che, più nascostamente, una minaccia e una sfida a coloro che vivono nel suo
ambito. Per sopravvivere, una cultura ha bisogno di mezzi per risolvere i conflitti di interessi
inerenti alla vita in comune. Uno di questi mezzi sono i sistemi di scambio (per usare il vecchio
termine di Lévi-Strauss): i miei servizi per i tuoi beni o per il tuo rispetto o che altro. Un altro è il
“gioco serio” (prendo a prestito la felice espressione di Clifford Geertz): modi di rappresentare e
rimuovere micidiali conflitti di desideri in un elaborato rituale, come nel famoso combattimento di
galli a Giava, così vivacemente descritto da Geertz. O in mancanza di ogni altra cosa, inventiamo
un sistema giuridico e diamo presumibilmente a ciascuno il suo giorno di giustizia in tribunale” 201.
Al processo di giuridicizzazione culturale contribuisce la narrazione,
attraverso una sorta di funzione di domesticazione, che è funzionale a mantenere
la coerenza di una cultura 202. A tal proposito Maria Paola Mittica, parafrasando
Bruner, sostiene che il diritto sia un fenomeno culturale e lo definisce
efficacemente come “pratica compositiva che si risolve in pratica narrativa” 203.
“Raccontare storie è il nostro strumento per venire a patto con le sorprese e le stranezze
della condizione umana, come pure con la nostra imperfetta comprensione di questa condizione.
Le storie rendono l’inaspettato meno sorprendente, meno arcano: addomesticano l’imprevisto, gli
danno un’aura di ordinarietà” 204.
“Addomesticate” infatti le trasgressioni dall’ordinario, tramite la
narrativa, esse recano l’impronta della cultura, vengono legittimate e sono
interpretabili come “trasgressioni” o “infortuni” o “errori di giudizio” umano: il
figlio ingrato, il coniuge infedele, il servitore ladro. Le trasgressioni attraverso 200 “Col tempo, la condivisione di storie comuni crea una comunità di interpretazione, cosa di grande momento non solo per la coesione culturale in genere, ma in particolare per la creazione di un complesso di leggi-il corpus iuris ”. J. Bruner, La fabbrica…, cit., p. 29. 201 Ibidem, p. 105 202 “La cultura prescrive le nostre idee dell’ordinario. Ma non sempre prevale ciò che è atteso: truffiamo, seduciamo, non rispettiamo i nostri impegni. Le infrazioni tuttavia non sono inaspettate a partire dalla precarietà della condizione umana, considerata su piccola scala. Le storie riguardano proprio le cose su piccola scala. Non affermano alcuna morale esplicita si limitano a implicarla- finché un avvocato non dimostra che in base alla norma x ed al precedente y, essa viola l’art. x sez.”. J. Bruner, Comunicazione personale. 203 M. P. Mittica, Narrando…, cit., p. 13. 204 Ibidem, p. 102.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
78
l’“addomesticamento narrativo” divengono un imprevisto c.d. di repertorio (le
nostre infrazioni, i mandati del tribunale di Napoli, etc. ).
Secondo Bruner, non è allora possibile prescindere da un apparato
normativo finalizzato a stabilizzare le convenzioni sociali e culturali della realtà,
sanzionandone all’occorrenza le violazioni. La funzione delle norme è quella di
stabilizzare una realtà socialmente costruita, che è “universale” ma al tempo
stesso caratterizzata da criteri particolari all’interno di una data comunità 205.
Dunque narratività e normatività sono imprescindibili. È questa la tesi di
Robert Cover. Secondo Robert Cover non esiste un set di istituzioni legali o
prescrizioni a prescindere da una narrativa che vi dia una collocazione ed un
significato 206 . Non esiste un complesso di istituzioni o prescrizioni legali
indipendentemente dalle narrazioni che lo collocano e gli conferiscono significato:
“per ogni costituzione c’è un’epopea, per ogni decalogo una Scrittura. Una volta
che lo si intenda nel contesto delle narrazioni che gli conferiscono significato, il
diritto diventa non soltanto un sistema di norme da osservare, ma un mondo in cui
vivere”. Il nomos rappresenta il nostro mondo proprio come il mondo fisico fatto
di massa ed energia. Ogni prescrizione richiede di essere collocata in un discorso.
Ed ogni narrativa richiede a sua volta elementi di prescrizione 207. Così come il
significato del diritto è determinato dalle nostre interpretazioni, dai nostri impegni,
allo stesso modo, molte delle nostre azioni possono essere comprese solo in
relazione alle norme. I precetti legali ed i principi non sono solo domande che ci
vengono poste dalla società, ma segni attraverso cui comunichiamo tra noi (c’è
una differenza tra il rifiuto dei sacramenti e lo svegliarsi tardi la domenica). Un
atto significa qualcosa di nuovo e di potente quando si riferisce ad una norma.
Cover usa la metafora del nomos per identificare un mondo presente
costituito da un sistema di tensioni tra la realtà e la visione: i codici, ad esempio,
collegano il nostro sistema normativo alla nostra costruzione sociale della realtà,
alla nostra visione di ciò che il mondo è. Più specificamente, Cover concepisce il
205 Comunicazione personale dell’Autore, Reenogrena-IRL, 17/07/2006. 206 La tesi è che la creazione di significato legale – la iurisgenesis – avvenga attraverso un medium essenzialmente culturale. La Bibbia, la Costituzione sono esempi di corpus iuris non vincolanti giuridicamente, cui si sceglie tuttavia di dare significato legale e l’interpretazione che della Bibbia e della Costituzione si dà è diversa da cultura a cultura e di epoca in epoca. 207 A loro volta storia e letteratura non possono evitare la loro collocazione in un universo normativo.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
79
diritto come ponte, “il diritto come sistema di tensione, un ponte che collega un
concetto di realtà ed uno immaginato come alternativo”, per poi concludere che
noi viviamo in un universo normativo, fatto di istituzioni legali, convenzioni
sociali, regole e principi. Una volta compreso nel contesto della narrativa che vi
dà significato, il diritto non è più solo un sistema di regole che deve essere
osservato ma un mondo in cui viviamo. In questo mondo normativo diritto e
narrativa sono inseparabilmente collegati.
La narrativa giudiziaria in questo senso svolgerebbe un ruolo centrale nella
procedura legale 208.
Il processo senza fine di narrazione e rinarrazione è tipico del
procedimento legale ed essenziale. Il diritto vive di narrazioni: i clienti raccontano
storie ai loro avvocati; gli avvocati, se le circostanze lo richiedono, rinarrano le
storie dei propri clienti secondo prospettive consone al contesto in cui vanno
esposte (nella forme di una difesa o di un’argomentazione per il giudice e di una
testimonianza per la giuria). A loro volta, il giudice ed i giurati ri-raccontano tali
storie riformulandole in termini di istruzioni, deliberazioni, verdetti, oppure di
opinioni. Questo processo costituisce il modo tipico attraverso cui gli attori
interpretano e comprendono quale serie di eventi considerare al centro dell’attività
legale, come includerli in un sistema più ampio di eventi, considerati costitutivi
del sistema legale e della cultura che lo sostiene 209.
4.2. Il conflitto al centro della “storia” legale. Un esempio
La cultura dunque non è caratterizzata da un atteggiamento unitario al suo
interno: la sua vitalità risiede nella dialettica, nell’esigenza di mediare tra opinioni
opposte, espresse in forme narrative conflittuali, cosicché il sistema giudiziario si
configurerebbe come “un contesto di narrative avversarie giudicate in termini di
criteri presuntivamente legittimi di impermessibilità” 210.
208 Cfr. R. Rubinson, Client Counseling, Mediation, and Alternative Narratives of Dispute Resolution, Clinical Law Review, 833, 2004. 209 A. Amsterdam, J. Bruner, Minding The Law…, cit., pp. 245-246. 210 J. Bruner, “Mind, Culture”, cit.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
80
Secondo Cover e Bruner, il ricorso al sistema giuridico sarebbe richiesto
solo nel caso di una disputa “faccia-a faccia”: la funzione di un sistema giuridico
sarebbe quella di eliminare il circolo distruttivo dovuto all’insorgenza di un
trouble che innesca un conflitto “faccia-a-faccia” all’interno di una comunità 211.
Il sistema giuridico si caratterizza dunque come un sistema “evoluto” che ha come
fine quello di pronunciare un verdetto equo e legittimo tra due parti contrapposte.
Le narrazioni legali sono versioni contendenti di una storia proposta per essere
giudicata 212: il “racconto giudiziario” ha ad oggetto qualche azione che, secondo
una parte in causa, è stata commessa dall’altra. Si tratta di un’azione che ha
danneggiato l’accusatore ed ha violato la legge. La parte avversa, a sua volta,
attraverso il racconto cerca di respingere l’accusa presentando un’altra versione
dell’accaduto, oppure affermando che l’azione non ha né danneggiato l’accusatore
né violato la legge in questione 213.
La dialettica legale, nelle forme della retorica, si caratterizza come lo
strumento specializzato nella negoziazione delle controversie e nell’ottenimento
dell’effetto desiderato attraverso la contestazione, l’avanzamento di visioni
alternative e la persuasione 214.
Nessuna delle due parti è in grado di sapere in anticipo su quale elemento verterà
la disputa, dal momento che ogni parte usa ed immagina al contempo non una ma
più strategie di attacco e di difesa, in funzione della posizione cangiante
avversaria 215.
■■■
211 Ci sono infatti società in cui non si ricorre affatto al sistema giuridico per risolvere i conflitti. 212 J. Bruner, “A Psychologist”, cit., p. 175-177. 213 J. Bruner, La fabbrica…, cit., p. 41. 214 Amsterdam e Bruner individuano tre tecniche di contestazione: quella “ontologica”, avente la funzione di alterare la solidità della natura dei fatti; quella“epistemologica”, avente lo scopo di alterare la certezza della conoscenza della realtà così come il suo scopo, quella “narrativa” consistente nel raccontare storie. Cfr. più ampiamente F. Di Donato, R. Rosciano, “La costruzione giudiziaria”…, cit., pp. 246-249. 215 Il tema del processo come contesto di narrative conflittuali sarà oggetto di specifico approfondimento nel cap. IV, al quale si rinvia soprattutto per il riferimento alle teorie sociologico-giuridiche sul conflitto.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
81
Illustro qui un esempio di storia legale conflittuale, sulla base della
struttura narrativa illustrata del paragrafo 7.1 del capitolo I e riprendendo
l’esempio ivi commentato.
La storia di Stefania – attore 216:
I. la condizione iniziale stabile di Stefania (nella descrizione ufficiale del
legale-atto di citazione):
l’istante in data xxx si trovava in Napoli, e intorno alle ore xxx circa, munita di regolare titolo di viaggio, saliva a bordo dell’automezzo xxx linea xxx, alla fermata di via xxx, altezza Ufficio xxx;
II. che viene scompigliata da un elemento disturbatore – the trouble –
attribuibile all’attività umana – agency – :
che la stessa, intorno alle ore xxx-xxx, giunta alla fermata di via xxx, altezza fermata xxx, nello scendere perdeva l’equilibrio, a causa di un’improvvisa partenza del mezzo con le
porte ancora aperte e cadeva rovinosamente a terra; […] che successivamente, a causa del forte dolore accusato al piede destro, si recava all’ospedale xxx, ove veniva diagnosticato “trauma distorsivo collo piede dx” con prognosi di 10 giorni;
III. a sua volta richiedente uno sforzo per riparare o trasformare, con
possibilità di successo o meno:
l’istante cita l’xxx in persona del l.r.p.t. con sede in xxx via xxx, a comparire innanzi al giudice xxx […] per sentir così provvedere: dichiarare l’esclusiva responsabilità dell’xxx nella produzione dell’evento dannoso e, per l’effetto, condannare la stessa, al risarcimento dei danni tutti patiti dall’istante per inabilità assoluta e temporanea, danno biologico, danno morale, postumi, danno emergente, spese mediche e fisioterapiche e lucro cessante; danni che saranno meglio processati in corso di causa anche a mezzo di CTU che sin d’ora si richiede, e comunque nei limiti di Euro xxxx,xx comprensivi di interessi e rivalutazione;
IV. cosicché il precedente stato è ristabilizzato o un nuovo stato è creato
(che dovrebbe verificarsi):
xxx risarcisce i danni a Stefania.
216 La “storia legale” di Stefania è tratta dall’atto di citazione con cui l’avvocato di Stefania chiede il risarcimento alla società di trasporti.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
82
V. la storia si conclude con una c.d. coda (che dovrebbe verificarsi):
giustizia è fatta.
■■■
La storia della Società di Trasporti – convenuta 217:
I. la condizione iniziale stabile della Società di Trasporti xxx (nella
descrizione ufficiale del legale - comparsa di costituzione e risposta):
Con atto di citazione notificato, l’istante conveniva innanzi al Giudice xxx la xxx, in qualità di proprietaria dell’autobus di linea xxx al fine di sentirla condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento delle lesioni personali che l’attrice avrebbe riportato in occasione del presunto sinistro verificatosi il giorno xxx, in xxx, alla via xxx, verso le ore 12.35 circa.
II. che viene scompigliata da un elemento disturbatore – the trouble –
attribuibile all’attività umana – agency –:
l’istante assumeva a tal fine che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, giunta alla fermata di via xxx, nello scendere dal citato autobus di linea xxx, avrebbe perso l’equilibrio a causa di un’improvvisa ripartenza del mezzo con le porte ancora aperte e sarebbe caduta rovinosamente in terra. A seguito del sinistro, l’istante avrebbe riportato lesioni personali tali da recarsi, solo successivamente, al presidio di pronto soccorso dell’ospedale xxx ove gli diagnosticavano “trauma discorsivo collo piede dx” quantificate nei limiti di xxx;
III. a sua volta richiedente uno sforzo per riparare o trasformare, con
possibilità di successo o meno:
a) si eccepisce la carenza di legittimazione passiva in quanto insufficienti sono i dati forniti per l’identificazione del veicolo di proprietà della convenuta responsabile civile;[…] b) “non solo, pertanto, sarà necessario ed indispensabile provare il nesso di causalità tra il comportamento antigiuridico imputato all’unità garantita e l’evento lesivo, ma sarà essenziale individuare esattamente l’effettivo autobus dell’Anm n.184 sul quale l’istante viaggiava; c) [...]d’altronde anche l’eventuale produzione del titolo di viaggio, non costituisce valida documentazione probatoria in quanto è un titolo di credito non nominativo e quindi cedibile![…]; […] d)da quanto sin qui evidenziato si chiede di rigettare l’avversa domanda poiché del tutto assente la responsabilità dell’xxx, convenuta responsabile civile, nella causazione dell’accaduto de quo;
217 La “storia legale” della Società di trasporti è tratta dall’atto di costituzione e risposta del legale della Società.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
83
IV. cosicché il precdente stato è ristabilizzato o un nuovo stato è creato (che
dovrebbe verificarsi):
il giudice respinge la domanda attorea non riconoscendo il risarcimento dei danni….
V. e la storia si conclude con una c.d. coda (che dovrebbe verificarsi):
giustizia è fatta.
■■■
A partire dalla lettura degli elementi estrapolati, ut supra, dagli atti prodotti
in giudizio dalle due parti contrapposte, Stefania e la Società di Trasporti, è
semplicemente possibile osservare che il conflitto tra le due storie si articola, in
primo luogo, attorno alla difficoltà di definire la legittimità della c.d. condizione
iniziale.
Stefania asserisce che l’autista della Società di Trasporti abbia operato
violando i criteri di diligenza richiesti nella specifica situazione e quindi
nell’esecuzione del contratto di trasporto: l’omissione del controllo che i
passeggeri fossero tutti scesi prima di richiudere le porte e prima della partenza.
La Società, a sua volta, mette in dubbio la legittimità del possesso del titolo
di trasporto da parte di Stefania, trattandosi di un titolo nominativo, quindi non
comprovante la qualità di “passeggero” con conseguente legittimazione attiva nei
confronti della Società. Soprattutto la Società contesta la difficoltà di attribuire
l’insorgenza del trouble – la caduta rovinosa per Stefania – all’agency- del
conducente di un determinato autobus di linea a causa della mancata
identificazione della targa e del numero dell’autobus di linea, con conseguente
asserito difetto di legittimazione passiva della Società. Cosicché è
conseguentemente messa in dubbio la stessa possibilità di accertare il nesso di
causalità tra la condotta del presunto agente – autobus di linea – e la caduta di
Stefania con il danno biologico che ne è derivato.
Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory
84
A partire dal conflitto tra le due storie, il lavoro del giudice 218 sarà allora
finalizzato a completare la narrazione legale nel modo “giusto” o a crearne una
nuova perché la storia di una delle parti abbia un senso con attribuzione di torto e
ragione.
218 La “decisione” del giudice sarà finalizzata a separare il torto dalla ragione. V. Ferrari, La struttura del conflitto giudiziario, Seminario, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 3/3/06.
Capitolo III
La costruzione giudiziaria del fatto
La costruzione giudiziaria del fatto
86
1. Dalla costruzione del “fatto scientifico” alla “costruzione giudiziaria”
del fatto
Nel capitolo II si è tentato di evidenziare come le correnti post-moderne
facciano propria la messa in discussione della presunta “oggettività” dei metodi
delle scienze sociali, concezione adottata dalle correnti teoriche illuministe e neo-
illuministe 219. Sembrerebbe ormai acquisita la consapevolezza che non esistono
dei “dati” indipendenti dagli interessi del ricercatore e dall’ambiente sociale e
culturale in cui la ricerca si svolge: la ricerca “costruisce”, attraverso le domande
che pone e le metodologie che usa, il suo oggetto 220.
Come già accennato (nel capitolo I), furono Kuhn e Feyerabend, nei primi
anni ‘70, a rimettere in questione la credenza secondo cui una teoria scientifica si
sviluppa sulla base di una descrizione oggettiva dei fatti.
In particolare secondo Kuhn, in assenza di un paradigma 221, tutti i fatti che
possono interessare lo sviluppo di una data scienza possono sembrare ugualmente
rilevanti:
“La raccolta iniziale di fatti è un’attività molto più casuale di quella resa familiare dal
successivo sviluppo scientifico. Inoltre in mancanza di una ragione che spinga a cercare qualche
particolare informazione più recondita, la raccolta iniziale di fatti è di solito ristretta a quei dati che
si trovano già a portata di mano. L’insieme di fatti in tal modo raccolti comprende quelli che sono
accessibili all’osservazione casuale ed all’esperimento casuale insieme ad alcuni dati più esoterici
che si possono ricavare per merito delle pratiche professionali consolidate quali la medicina, la
redazione di almanacchi e la metallurgia. Poiché le tecniche professionali rendono facilmente
accessibili fatti che non avrebbero potuto essere scoperti casualmente, la tecnologia ha spesso
giocato un ruolo vitale nella genesi di una nuova scienza” 222.
219 Cfr. G. Minda, Teorie post-moderne…, cit. 220 G. Mantovani, I metodi qualitativi …, cit. , pp. 25-26. 221 T. Kuhn intende con questo termine “le conquiste scientifiche universalmente riconosciute, le quali per un certo periodo forniscono problemi e soluzioni accettabili a coloro che praticano un certo campo di ricerca”. T. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni…, cit. 222 Ibidem, p. 35.
La costruzione giudiziaria del fatto
87
La scelta dei fatti da indagare e degli obiettivi scientifici da raggiungere non può
che essere storicamente condizionata: nei diversi periodici storici paradigmi
diversi definiscono la pratica scientifica degli scienziati.
Analogamente, Feyerabend sosterrà che “i nudi fatti” non esistono mai in
quanto tali: “I fatti che entrano a far parte della nostra conoscenza sono già stati
inquadrati in una determinata prospettiva e sono quindi essenzialmente ideativi” 223.
Successivamente, in una prospettiva di antropologia della scienza, Latour e
Woolgar indagheranno come vengono prodotti i fatti scientifici in laboratorio 224.
La tesi centrale è che il fatto è ciò che viene “formalizzato” in un contributo
scientifico. Il fatto sarebbe costruito attraverso la redazione di un articolo, tramite
un lavoro collettivo di citazione di articoli precedenti della stessa disciplina o di
una disciplina di confine, che possano giustificare la scoperta inquadrandola in
una linea di precedenti.
Il laboratorio è considerato un sistema di iscrizione letteraria, la cui finalità è di
“convincere” che un enunciato è un fatto. Latour e Woolgar distinguono infatti tra
affermazione, enunciato e fatto dimostrando come un enunciato, attraverso tappe
successive, divenga fatto. Sono i c.d. processi di iscrizione letteraria a rendere
possibile l’esistenza di un fatto 225.
Ed è solo dopo che un enunciato diviene fatto che si può parlare di “realtà”:
l’esteriorità è la conseguenza del lavoro scientifico e non la sua causa. Il carattere
“oggettivo” di un fatto è conseguenza del lavoro di laboratorio 226.
223 P.K. Feyerabend, Contro il metodo…, cit., pp. 12. 224 B. Latour, S. Woolgar, La vie de laboratoire. La production de faits scientifiques, Paris, Editions La Découverte, 1988. 225 Per Latour il fatto scientifico è per definizione una “costruzione collettiva” poiché è sufficiente che, da qualche parte le modalità di indagine siano completamente rovesciate affinché il percorso di fatto sia rovesciato. Cfr. B. Latour, La rhétorique scientifique: qu’est-ce que la force d’un argument? in BAILLY F. (ed.), Sens et place des connaissances dans la société, Paris, Editions du CNRS, p. 251-287, 1986. 226 Latour e Woolgar giungono a queste conclusioni tramite l’osservazione di una ricerca di neuro-endocrinologia condotta dal professor Roger Guillemin, presso l'Istituto Salk di San Diego. (La ricerca porterà Guillemin ad ottenere il Premio Nobel nel 1979). Oggetto della specifica osservazione da parte dei due antropologi, nel laboratorio, è la costruzione del TRF. Affermare che il TRF è una costruzione non significa, secondo Latour, che bisogna metterne in discussione la solidità come fatto scientifico quanto piuttosto che bisogna tener conto della procedura, del luogo e della motivazione che hanno contribuito alla sua costruzione. La costruzione del TRF si fonda sull’accumulo di iscrizioni a partire dagli strumenti assemblati nel laboratorio. In un grafico presentato nel testo si vede come il numero di citazioni degli articoli diminuisca a mano a mano
La costruzione giudiziaria del fatto
88
Analoghi mutamenti di consapevolezza cominciano a registrarsi anche nella
teoria del diritto. Emerge infatti sempre più la coscienza che, sia la riflessione
teorica sia l’interpretazione con fini pratici, “non possono collegarsi ai fatti se non
passando attraverso la mediazione di teorie e categorie concettuali” per il tramite
di un giurista-interprete, considerato come uomo concreto calato in un preciso
orizzonte storico-culturale. In particolare l’analogia tra scienza e diritto va
ravvisata, secondo Zaccaria, nella consapevolezza del ruolo che giocano, tanto
nella scienza quanto nell’esperienza e nella prassi giuridica, il complesso di
credenze, di tecniche, di rappresentazioni in vigore in una determinata comunità in
un dato momento storico 227.
In una visione “radicale” di filosofia della scienza, Samuel ritiene che i fatti
di una causa non siano fatti reali bensì virtuali. Prima che siano formalmente
assegnati ad una categoria giuridica “stabile” i c.d. fatti sono oggetto di
costruzione e ricostruzione. Del resto la scienza stessa non prenderebbe in
considerazione i fatti come “reali”. L’oggetto della scienza consisterebbe infatti
nella costruzione di modelli del mondo reale, modelli di cui essa si avvarrebbe per
spiegare e prevedere il fenomeno modellato.
Questa tesi sarebbe, secondo l’autore, direttamente applicabile al diritto: il
diritto non opera direttamente sui fatti. Cosicché una tesi rule-model
epistemological, fondata tendenzialmente sulla conoscenza delle regole, è
destinata piuttosto a fallire. Sarebbero inoltre gli avvocati a costruire un modello
di mondo sociale ed è questo modello a fare da ponte col mondo sociale e legale 228.
che il TRF diviene un fatto stabilito. D’altra parte la solidità di questo oggetto è data dalla mobilizzazione regolare di tecniche, che è garanzia perché non lo si consideri né come un prodotto della soggettività né come un artefatto. L’indagine di Latour e Woolgar è finalizzata a scoprire gli aspetti più nascosti della costruzione del fatto. L’interesse è rivolto agli scambi tra ricercatori, ai gesti della loro vita quotidiana, a come nasce un argomento logico, a come essi ottengono quelle che si definiscono prove e come opera il processo di pensiero. Latour e Woolgar analizzano tra l’altro come le differenze tra pratiche interpretative scientifiche e non scientifiche si creano e si mantengono in seno al laboratorio. Il TRF in conclusione è considerato interamente una “costruzione sociale”. 227 Cfr. G. Zaccaria, L’arte dell’interpretazione…, cit. , p. 167-172. 228 G. Samuel, Epistemology and Method in Law, Burlington, VT, Ashgate Publishing, 2003.
La costruzione giudiziaria del fatto
89
2. Taking Facts Seriously 229
Uno dei segnali del cambiamento del modo di guardare al fenomeno
giuridico, alla recuperata interdipendenza del rapporto tra diritto e società, alla
relazione tra teoria e prassi, è rappresentato dunque proprio da un rinnovato ed
accentuato interesse per la dimensione “fattuale” del diritto. L’influenza del
movimento realista americano, contrassegnato da un ben noto scetticismo rispetto
alla possibilità di “accertare” i fatti in giudizio si traduce, presso alcuni movimenti
teorici contemporanei, nel recupero della consapevolezza che l’esito della
decisione sia fortemente condizionato dalla modalità e dalla possibilità di
accertare il fatto in giudizio più che dalle capacità logiche del giudice e delle parti
di sussumere fatti “oggettivi” sotto una norma astratta di sicura applicabilità.
A stimolare l’emergere di una nuova concezione del fatto contribuisce
senz’altro il movimento anglo-americano c.d. lawyering theory. I lawyering
theorists denunciano, infatti, in primo luogo la scarsa attenzione dedicata dalla
letteratura giurisprudenziale e dalla stessa teoria del diritto tradizionali a come
giudici e avvocati interpretano - costruiscono i fatti, a dispetto dell’enorme
letteratura su come giudici e avvocati interpretano il diritto. Il processo di
individuazione dei fatti della causa è infatti, secondo Scheppele, limitatamente
disciplinato da regole legali, è piuttosto il prodotto della “pratica legale” 230.
Anche William Twining, in una prospettiva di teoria del diritto e a partire da
una visione che egli stesso definisce contestualista o realista, secondo cui la realtà
è una costruzione sociale e non “qualcosa di esterno che attende di essere trovato
da qualche parte”, attira l’attenzione sul fatto che le regole, le istituzioni, i
processi, i soggetti, le tecniche giuridiche possono essere compresi solo se
collocati in un contesto più ampio invece che considerati isolatamente. In
particolare l’idea è che a fini sia pratici che accademici lo studio delle sole regole
di diritto non sia sufficiente.
229 Il titolo del paragrafo è mutuato dal saggio “Taking Facts Seriously” di W. Twining, Rethinking Evidence. Exploratory Essays, Evanston, Illinois, Northwestern University Press, 1990, pp.12-31. 230 K.L. Scheppele, “Foreward”, cit.. Scheppele è titolare di un corso di “Narrativa e costruzione legale” presso la School of Law della Michigan University.
La costruzione giudiziaria del fatto
90
La tesi centrale del saggio “Taking Facts Seriously“ è dunque che le
questioni di fatto meritano tanta attenzione quanto le questioni di diritto.
Come sottolinea lo stesso Twining, in realtà fin dal tempo di Jerome Frank
si è preso atto di uno squilibrio tra la quantità di attenzione dedicata alle questioni
di diritto nelle corti superiori e la quantità di attenzione dedicata alle questioni di
fatto nei processi di primo grado, negli altri tribunali e nei procedimenti legali in
generale.
Frank riteneva che solo in parte l’incertezza legale fosse dovuta
all’indefinitezza delle norme in una società come quella contemporanea. Si
chiedeva infatti, in una prospettiva di fact-skepticism, come potesse un giudice
giudicare su fatti avvenuti nel passato. Già nel 1950, Frank aveva argomentato -
probabilmente in modo rivoluzionario - che i “fatti sono supposti” e che è
ingannevole parlare di “trovare” il fatto: “i fatti giudiziari non sono dati, non
stanno da qualche parte in attesa di essere scoperti. Essi sono creati dal processo
sulla base di reazioni soggettive alle storie dei testimoni” 231.
I fatti non entrano nella corte. La corte apprende di “questi reali, obiettivi
fatti passati” solo attraverso la testimonianza orale di “fallibili” testimoni. La corte
deve “dedurre” nell’attualità fatti passati (facts are guesses). Non c’è nessuna
garanzia che i fatti passati coincideranno con quelli “indovinati” nel presente.
Frank, in particolare, mette in luce due passaggi fondamentali: i fatti così come
appaiono nel colloquio tra cliente e avvocato non saranno probabilmente gli stessi
che verranno rappresentati in giudizio. In secondo luogo i testimoni potrebbero
ricordare in modo inesatto o addirittura aver percepito in modo inesatto, come è
dimostrato dai risultati degli esperimenti aventi ad oggetto percezioni differenti
dello stesso evento da parte di due osservatori. Inoltre, ammesso che il testimone
non si sbagli, potrebbe egualmente aver dimenticato qualche elemento o
“fabbricato il fatto mancante o dimenticato”. Né si può trascurare il ruolo
“fiduciario” di cui i testimoni si sentono investiti nei confronti delle parti. In più le
corti superiori raramente possono fare qualcosa per correggere gli errori delle corti
inferiori rispetto ai fatti. Le testimonianze sono orali, quindi la corte non può che
231 J. Frank, Courts on Trial. Myth an Reality in American Justice, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1950, pp. 14-36. Di Frank cfr. inoltre What Courts do in fact, Part One e Part Two, 26, Ill. L. Rev., 645, 1931-1932.
La costruzione giudiziaria del fatto
91
adottare le determinazioni di fatto della corte inferiore. Considerato allora come in
un processo si raccolgono le prove, sarebbe più appropriato parlare di giudizio per
“trovare” i fatti (a trial court finding facts). I giudizi di fatto non sono “data”, non
si tratta di qualcosa che è “dato”, non stanno aspettando da qualche parte, pronti
per essere scoperti dalla corte. Più appropriatamente essi sono processed dalla
corte, sono “fatti” dalla corte e “dati” alla corte superiore dal giudizio di merito 232.
In sintesi, secondo la visione scettica di Frank sarebbe più appropriato dire che i
fatti così come “trovati” da una corte sono “soggettivi” 233. Nella migliore delle
ipotesi un giudizio sui fatti sarebbe un’opinione sulle opinioni o credenze di
qualcuno.
Nonostante le “sollecitazioni” di Frank e del movimento realista, Evidence,
Proof e Fact-finding, non sembrano essere generalmente accettati come parte
integrante e centrale del nucleo dei curricula né in generale dei discorsi legali 234.
È soprattutto a partire dagli anni ‘60 che negli Stati Uniti ci sono stati una
serie di tentativi da parte di Frank, Michael, Wigmore, di sviluppare specifici
corsi su facts-finding. Si è trattato più che altro di contributi individuali e non di
corsi istituzionalizzati 235.
232 Traduzione nostra: “Considering how a trial court reaches its determination as to the facts, it is most misleading to talk, as we lawyers do, of a trial court “finding” the facts. The trial court’s facts are not “data”, not something that is “given”; they are not waiting somewhere, ready made, for the court to discover, to “find”. More accurately, they are processed by the trial court- are, so to speak, “made” by it. On the basis of its subjective reactions to the witnesses’ stories”. Ibidem, pp. 23-24. 233
La prospettiva di Frank non viene qui richiamata con la stessa finalità “scettica”, né è rilevante ai fini della nostra indagine dimostrare che i fatti siano soggettivi/veri /falsi e che “Most legal rights turn on the facts as ‘proved’ in a future lawsuit, and proof of those facts, in contested cases, is at the mercy of such matters as mistaken witnesses, perjured witnesses, missing or dead witnesses, mistaken judges, inattentive judges, biased judges, inattentive juries, and biased juries. In short a legal rights is usually a bet, a wager, on the chancy outcome of a possible future lawsuit”. Ibidem, p. 27. Ciò che qui rileva è l’intuizione di Frank che i fatti non sono “data”, intuizione senz’altro in linea con la prospettiva costruzionista e precorritrice dei successivi sviluppi delle teorie post-moderne. 234 La “crociata” di Frank non è ad ogni modo l’unica: Twining ricorda, tra le altre, la proposta di Albert Osborn del 1922 di istituire una Cattedra di Fatti e numerose difese da parte di giudici, avvocati e operatori pratici. L’Ormrod Committee on Legal Education in Inghilterra ha esplicitamente incluso come uno dei principali obiettivi di un primo stage accademico “the intellectual training necessaries to enable (the student) to hundle facts and apply abstract concept to them”. W. Twining, Rethinking Evidence…, cit., p. 14. 235 Twining individua l’obiezione più rilevante rispetto all’insegnamento specifico del “facts-handling” nelle scuole di diritto nella circostanza che si tratta di un insegnamento superfluo perché si apprenderebbe dalla pratica come costruire un fatto.
La costruzione giudiziaria del fatto
92
Uno dei pionieri è stato senz’altro Wigmore, la cui specialità è stata quella
di sviluppare “skill in thinking about evidence”. Nel 1913 aveva introdotto the
chart method come aiuto tra l’altro agli avvocati per agire in giudizio 236.
Il metodo utilizzato da Wigmore, nei corsi agli studenti, si basava sulla
logica induttiva e si realizzava attraverso due fasi: nella prima ogni prova
considerata rilevante per il caso veniva espressa attraverso una proposizione di
fatto alla quale veniva attribuito un numero d’ordine (relativo al rilievo che gli
studenti le attribuivano). In una seconda fase venivano analizzate tutte le relazioni
significative fra le diverse proposizioni mettendo anche in evidenza il valore di
credibilità che veniva attribuito alle affermazioni da parte dei proponenti. Ciò
consentiva la elaborazione di una mappa (la c.d. carta) che Wigmore considerava
una vera e propria ricostruzione razionale degli elementi di prova e del loro peso
sulla determinazione del caso. In una sorta di key-list vengono inserite
proposizioni note o sconosciute. Queste sono rappresentate come nodi di un
network grafico e collegati da frecce che descrivono, in una prospettiva
qualitativa, le forze di evidenti relazioni tra loro.
L’idea di costruire rappresentazioni grafiche per semplificare e strutturare
problemi complessi attinenti alle prove e dunque ai fatti influenzerà
successivamente lo sviluppo di discipline come “statistica e diritto” 237.
Dawid, ad esempio, ha rilevato le somiglianze tra la moderna tecnologia dei
probabilistic expert system (PES - conosciuti anche come Bayesan networks) 238 e
chart method. L’approccio di Wigmore mirava a rappresentare specificamente il
236 Il volume The Principle of Judicial Proof, as Given by Logic, Psychology and General Experience fu pubblicato la prima volta a Boston nel 1913. 237 L’impiego della statistica nel diritto riguarda principalmente l’interpretazione dell’identificazione della prova. Ad es. nel processo penale il problema non è stabilire solo la commissione del crimine ma anche la colpevolezza o meno dell’imputato. Nel processo civile analoghi problemi si pongono per esempio nei casi di accertamento della paternità: la stessa prova del DNA non è del tutto incontrovertibile. Tutti sanno che non esistono due individui che hanno esattamente lo stesso genoma (ad eccezione di cloni o di persone che hanno almeno un genitore in comune) mentre due differenti esemplari prodotti dallo stesso individuo saranno geneticamente identici di fonti. P. Dawid, Statistics and the Law, Research Report No. 244, Department of Statistical Science, University College London, 2004. 238 La moderna tecnologia dei probabilistic expert system (PES) si è rivelata preziosa per risolvere alcuni problemi. Un PES è un software che fa da supporto nel costruire la rappresentazione grafica di un problema, descrive le relazioni probabilistiche tra le variabili coinvolte, tra queste inserisce la prova e la riproduce per ottenere probabilità rivisitate per altre variabili. Il PES può essere utilizzato inoltre ad un livello qualitativo, aiutando ad organizzare e comprendere complessi reti (webs) di relazione tra multipli elementi di prova derivanti da una varietà. Ibidem.
La costruzione giudiziaria del fatto
93
punto di vista di un individuo piuttosto che la verità oggettiva, il PES 239 può
servire allo stesso scopo. Entrambi gli approcci organizzano elementi di prova
molto disparati e li mettono in relazione focalizzando l’attenzione su specifici
inputs e consentendo una narrazione ed un’argomentazione coerenti. Il tentativo di
Dawid è di esplorare la possibilità di combinare le caratteristiche migliori di
entrambi gli approcci.
I sistemi probabilistici sono stati quindi rivalutati dai filoni di ricerca più
recenti, intenti ad indagare sulla verità dei fatti soprattutto in termini di probabilità
quantitativa.
L’impiego del teorema di Bayes, per esempio, utile ad eliminare abusi ed
errori negli argomenti statistici, è ritenuto utile a determinare il quantum di
probabilità riconoscibile ad un’affermazione di fatto 240.
3. Lo schema classico di individuazione del fatto nel sistema continentale
Per quanto riguarda i modelli di decisione sul fatto, posto che essi variano a
seconda dei diversi contesti storici, culturali e sociali, tradizionalmente si tende ad
operare la distinzione tra sistemi continentali e sistemi anglo-americani. Nell’area
continentale, di interesse ai fini della ricerca in oggetto, il formarsi di un apparato
giudiziario fortemente gerarchizzato, sin da un’epoca precedente la Rivoluzione
Francese, determinerà il diffondersi di un atteggiamento di tendenziale
attaccamento alle norme, al punto che lo stesso “precedente” verrà considerato
come una pronuncia dell’attività superiore avente funzioni di norma mentre “i fatti
239 Un PES lavora con variabili e domande, distingue tra causali e relazioni inferenziali, risponde a questioni rilevanti, supporta la possibilità di un calcolo efficiente e semplifica espressioni di calcolo delle probabilità. La carta di Wigmore lavora con proposizioni, focalizza sulle inferenze verso qualche ultimo probandum, enfatizza la distinzione tra occorrenze e reports di un evento, presta particolare attenzione ai molti collegamenti in una catena di ragionamenti e supporta analisi qualitativa e sintesi. Ibidem. 240 Per una panoramica recente delle prospettive concernenti l’applicazione delle teorie bayesiane ai problemi della prova giuridica si rinvia a M. Taruffo, Evidence and Truth in Civil Litigation, scritto non pubblicato, p. 15. Si rinvia allo stesso testo per la critica ad una probabilità di tipo quantitativo in luogo di una di tipo qualitativo.
La costruzione giudiziaria del fatto
94
del caso” finiranno per diventare irrilevanti 241. Dunque nella tipica sentenza di
civil law la questione giuridica viene formulata nei termini in cui la vede la corte:
spesso i fatti non sono neppure definiti oppure sono soltanto riassunti, non hanno
alcuna importanza salvo che per le parti, per cui d’altra parte si suppongono noti 242.
Montesquieu definirà questa tendenza come “logico-legalistica”. La stessa
dottrina giuridica continentale, la c.d. scienza giuridica, già da prima della
Codificazione si sforzerà di fornire uno schema di categorie per semplificare e
organizzare le norme consuetudinarie in modo tale da facilitare il lavoro degli
avvocati nella soluzione dei casi. È la concezione di una società governata da
pochi principi inalterabili, da cui possano dedursi norme chiare tali da rendere il
diritto “facilmente riconoscibile”, cosicché le decisioni giudiziarie sono
immaginate come “un processo consistente nel collegare norme isolate a fatti
chiari”. I successivi cambiamenti storici che porteranno dopo la Rivoluzione alla
separazione dei poteri ed alla considerazione del giudice come “bocca della legge”
inibiranno al giudice anche quella minima funzione di interpretazione della legge
oltre che di creazione.
Nonostante l’indebolimento del c.d. legalismo logico, ancora oggi
“l’apparato giudiziario del Continente ha mantenuto un’inclinazione gerarchica
molto pronunciata” soprattutto a confronto coi sistemi di common law 243 e
241 Per una dettagliata ricostruzione in senso storico-culturale dell’organizzazione della giustizia continentale cfr. M.R. Damaška, I volti della giustizia e del potere, tr. it., Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 69-83. 242 Su “La sentenza nella tradizione giuridica europea”, cfr. P. Stein in AA. VV., La sentenza in Europa: metodo, tecnica e stile, Atti del Convegno internazionale, Padova, Cedam, 1988, pp. 485-497. 243 Caratteristiche diverse riguardano infatti i c.d. sistemi di common law, in primo luogo una propensione per gli organi decisionali c.d. laici. A partire dal XII secolo, i re Normanni infatti lasciarono un ampio potere nelle mani della nobiltà locale cosicché la giustizia era amministrata in modo indipendente dal controllo e dall’interferenza della Corona. I giudici agivano in collaborazione con giurie locali composte da membri della classe dei proprietari terrieri. L’essenza dell’attività giurisdizionale fu identificata durante il XIII secolo: “nel processo di collegamento della legge a fatti accertati, e l’accurata determinazione del fatto (ventilatio veritatis) divenne un aspetto indispensabile della funzione del giudice (officium iudicis)”. Soprattutto “Il carattere laico delle giurie ha evitato lo svilupparsi delle caratteristiche tipiche di un sistema giudiziario gerarchizzato e burocratizzato. Inoltre l’attività dei giudici locali era fortemente influenzata da regole dominanti nella comunità piuttosto che da norme giuridiche tecniche “scisse dalla loro matrice sociale”. Naturalmente non può negarsi la presenza di un certo tecnicismo, solo che gli aspetti tecnici della common law erano profondamente immersi nel pragmatismo del processo e sensibili ai particolari specifici dei casi. Damaška parla a tal proposito di “legalismo pragmatico” più che logico. M.R. Damaška, I volti della giustizia…, cit., pp. 84-96.
La costruzione giudiziaria del fatto
95
nonostante le differenze tra i due sistemi, nell’ultimo secolo, siano divenute,
almeno nella prassi, meno marcate di quanto non lo fossero in precedenza.
Secondo Damaška dunque da prima della Rivoluzione è diffusa tra le autorità
giudiziarie di quest’area “l’opinione che i criteri normativi potessero essere
elaborati con tale chiarezza e precisione, che la loro applicazione ai casi
individuali avrebbe richiesto una semplice sussunzione dei fatti nelle norme,
senza bisogno di alcuna ulteriore elaborazione (interpretazione) da parte del
giudice” 244.
Il modello di decisione c.d. sillogistico ha finito per dominare la cultura
europea nel tentativo di vincolare la decisione del giudice a criteri razionali,
secondo norme chiare e regole riconoscibili di ragionamento.
A lungo è stata dominante la convinzione che il sillogismo rappresentasse
“la forma più perfetta di dimostrazione logica” e che “una deduzione meccanica
della decisione da premesse date escludesse la discrezionalità e quindi l’arbitrio
del giudice”. In particolare la deduzione di tipo sillogistico fornirebbe una risposta
al problema fondamentale di “come fondare l’applicazione della norma generale
al caso particolare in modo razionalmente valido” 245. Secondo questo modello,
infatti, da premesse
“già interamente date ed indiscusse si giunge alla soluzione del caso di specie applicando
in maniera deduttiva la ‘norma’ al ‘fatto’, ovvero sussumendo la fattispecie concreta alla
fattispecie astratta. Entro la struttura logico-dimostrativa sillogistica si tratta di “accertare se un
determinato fatto, ‘scientificamente’ analizzato di per sé, sia sussumibile ad una norma stabilita,
fungente da principio ‘certo’ ritrovando la similitudine tra il fatto indagato, avente una sua assoluta
autonomia ed obiettività, ed il fatto ipotizzato dalla norma” 246.
La dottrina del sillogismo pretende così di ricondurre ogni ragionamento
giudiziario, ridotto ad una mera attività dichiarativo-conoscitiva, all’interno di
una struttura logico-dimostrativa su un oggetto perfettamente definito, il fatto. La
pretesa è quella di ridurre il giudizio alla sola verificazione della sussistenza o
insussistenza del fatto, con l’esclusione della considerazione delle specifiche
244 Ibidem, p. 81. 245 M. Taruffo, Il controllo di razionalità della decisione fra logica, retorica e dialettica, in L’attività del giudice. Mediazione degli interessi e controllo delle attività, a cura di M. Bessone, Giappichelli, Torino, p. 143, 1997. 246 Ibidem, pp. 73-74.
La costruzione giudiziaria del fatto
96
circostanze, delle specifiche pretese, delle specifiche tesi. Il ragionamento
sillogistico sul fatto è fortemente legato ad una sorta di
“convinzione della sostanziale aproblematicità della conoscenza relativa ai ‘fatti’ nel
processo, derivante da una concezione che pretende di ritrovare nelle scienze empiriche la
riproduzione certa della realtà fenomenica (poiché esse costituiscono l’unico luogo in cui si
trovano proposizioni che possono dirsi vere o false) e di ravvisare nella formalità normativa la
garanzia di una verità incontestabile” 247.
Ancora una volta dunque il ricorso è ad una “teoria della conoscenza del
fatto” di impronta “oggettivistica”, collegata alle pretese di razionalità di stampo
illuministico.
Senza qui voler ripercorrere le tappe 248 della perdita di credibilità e di
attendibilità di questo modello di ragionamento, preme, se non altro, rimarcare
che il limite di questo criterio è che esso dà per scontato proprio ciò che dovrebbe
spiegare. Lo schema sillogistico non fornisce alcuna risposta circa la fissazione
delle premesse, e cioè non solo rispetto all’interpretazione della norma ma anche
all’interpretazione o ancora meglio alla conoscenza del fatto. L’operazione
sillogistica, secondo Taruffo, non si limiterebbe ad individuare una
corrispondenza ma mirerebbe a costituire una corrispondenza tra fatto e norma,
tale per cui si possa dire che quella norma, attraverso un processo di
interpretazione, qualifichi giuridicamente quel fatto. Rispetto all’utilizzo di un
modello così decritto l’obiezione è, con Taruffo, che un’attività complessa come
quella di costruzione del fatto non possa essere limitata ad una procedura di tipo 247 Ibidem, pp.76-77. 248A tal proposito Taruffo ricostruisce alcune posizioni critiche che si intendono qui richiamate a titolo esemplificativo. In primo luogo recuperando il contributo della filosofia ermeneutico-gadameriana, l’autore sottolinea che oggetto privilegiato di indagine per questa corrente di pensiero, ad esempio, è proprio la formulazione delle premesse della decisione. Engish soprattutto parla di un rapporto di progressivo avvicinamento tra la definizione del fatto e l’interpretazione concretizzatrice della norma. Questo rapporto dinamico tra norma e fatto in sede di decisione è alla base dell’orientamento più diffuso della dottrina tedesca come conferma anche Larenz. L’idea del circolo ermeneutico esprime bene come i fatti grezzi solo attraverso il riferimento alla norma astratta acquistino significato giuridico; la norma a sua volta può essere scelta per regolare il caso solo attraverso i fatti. Le teorie c.d. scettiche, inoltre, mettono in discussione la possibilità di configurare un accertamento razionale della “verità” dei fatti: dal facts skepticism dei realisti americani alle recenti teorie dello storytelling, dalle teorie irrazionalistiche a quelle decostruttiviste della decisione. Così come tra i giuristi stessi sono molto diffusi orientamenti peraltro avallati dalle corti, secondo cui è impossibile stabilire una verità razionale dei fatti di causa. Cfr. M. Taruffo, La prova…, cit., p. 144. Per un’accurata bibliografia in materia di critiche alla concezione sillogistica, nella letteratura recente, cfr. B. Pastore, Giudizio, Prova, Ragion Pratica. Un approccio ermeneutico, Milano, Giuffrè Editore, 1996, p.75.
La costruzione giudiziaria del fatto
97
sillogistico: “il giudizio, infatti, si caratterizza come un procedimento discorsivo
che inizia con tesi opinabili e contestate e che non può concludersi con deduzioni
da premesse indiscusse poiché sono passibili di molte interpretazioni” 249.
4. La dottrina italiana: il factum come primo elemento del giudizio di
fatto
Nello specifico panorama della dottrina italiana, nel quale è specificamente
situata la nostra indagine, il “fatto” è tradizionalmente oggetto di studio
innanzitutto in quanto elemento del c.d. giudizio di fatto 250. Con l’espressione
giudizio di fatto “la scienza del processo civile designa l’operazione che il giudice
compie per giungere all’accertamento del fatto che ha originato la controversia tra
le parti e del quale è chiamato a dare, secondo la terminologia tradizionale, la
qualificazione giuridica con le conseguenze relative” 251. L’attività giudiziale si
caratterizza dunque come attività “orientata al fatto”, nel senso che il suo punto di
partenza è il caso particolare, una situazione controversa rispetto ad un
accadimento per la quale si cerca di addivenire ad una soluzione 252. Il primo
momento fondamentale del procedimento relativo al giudizio di fatto consiste
dunque nella determinazione di ciò che ne rappresenta l’oggetto: i c.d. fatti della
causa 253.
Dal punto di vista del gergo processuale il fatto è qui inteso come Tatbestand 254,
come sinonimo di fatto giuridico, come ciò che è causa di effetti giuridici 255.
249 M. Taruffo, Lezione di dottorato …, cit. 250 Per una completa trattazione del fatto nel giudizio e per la ricostruzione della letteratura in tema di rapporto tra giudizio di fatto e di diritto. Cfr. M. Taruffo, La prova…, cit., pp. 48 e ss. Si vedano inoltre AA. VV., Le fait et le droit, Travaux du Centre National de Recherches de Logique, Etablissements Emile Bruylant, 1961; T. Ivainer, L’interprétation de faits en droit, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1988. Inoltre sul problema della qualificazione giuridica cfr. C. Luzzati, La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridic, Milano, Giuffrè, 1990. 251 A. Nasi, voce “Giudizio di fatto”, in Enciclopedia del Diritto, pp. 967-988, Giuffrè Editore, 1958. 252 B. Pastore, Giudizio, Prova…, cit. , p. 49. 253 M. Taruffo, La prova…, cit. , 2002. 254 Per la distinzione tra fatto giuridico e fattispecie cfr. Maiorca, voce “Fatto giuridico e Fattispecie”, in Novissimo Digesto Italiano, Torino, Unione Tipografica, Editrice Torinese, 1957.
La costruzione giudiziaria del fatto
98
A sottolineare ciò che sarebbe stato definito in futuro “la sintesi tra elemento
formale e elemento sostanziale, tra legittimazione giuridica, promanante dalla
norma, e concreta materia di interessi e volontà umane” 256, Pugliatti si esprimeva
in questi termini:
“La fonte di ogni effetto giuridico è la norma, la quale però non è tutto il fenomeno
giuridico. I presupposti di fatto e le condizioni alle quali l’applicazione della norma è subordinata,
costituiscono elementi del fenomeno giuridico, considerato nel suo complesso integrale. Il
fenomeno giuridico è un fatto storico – sociale giuridicamente qualificato: il nucleo (elemento
sostanziale) sta nel fatto, l’elemento qualificativo (elemento formale) promana dalla norma. Anche
da un punto di vista strettamente scientifico, non filosofico, se può essere concesso analizzare
contenuto e forma, non si può certo prescindere per la comprensione piena del fenomeno, dal
considerare gli elementi costitutivi nella loro sintesi” 257.
Ancora più marcatamente, per Paresce quel che nella decisione viene in
primo piano è proprio “l’esame minuto del fatto”:
“La sua interpretazione precede, così come la precede nella sentenza, cioè nel documento
che la motiva, la decisione e, perciò, anche l’interpretazione della norma e la sua applicazione. […]
È vero che, sotto l’aspetto processuale, questo iter che sarebbe intuitivo, viene in certo qual modo
falsato dal fatto che la pretesa dell’attore si richiama ad una norma che limita, unitamente
all’obbligo di rendere giustizia entro l’ambito della documentazione offerta dalle parti, i poteri del
decidente sull’accertamento del fatto, dando un’apparente preminenza all’interpretazione della
norma. Ma in realtà è, invece, il “fatto” (anche se reso mutilo nei procedimenti civili, dalle
ricordate limitazioni di legge e dal regolamento dell’onere della prova e, sia nei procedimenti civili
che in quelli penali, dalle formalità alle quali la prova è sottoposta ) a porsi nel momento della
decisione come punto di partenza di questa specifica attività del giudice. […] Ma, in ultima analisi,
sia l’interpretazione, sia l’applicazione si fondono nell’atto decisionale, che è, nel contempo,
dominato dalle irrefrenabili esigenze del fatto, sia pure entro i vincoli di disposizioni, che vogliono
contenerlo nel letto di Procuste della fattispecie astratta, per modo che essa costituisce un
Si vedano inoltre R. Moschella, voce “Fatto Giuridico”, e R. Scognamiglio, voce Fattispecie, in Enciclopedia giuridica, Treccani. 255 A. Cataudella, voce “Fattispecie” in Enciclopedia del Diritto, pp. 928-941, Milano, Giuffrè Editore, 1958. 256 N. Irti, Prefazione, in S. Pugliatti, I fatti giuridici. Revisione e aggiornamento di A. Falzea, Milano, Giuffrè Editore, 1996, p. VIII. 257 S. Pugliatti, Esecuzione forzata e diritto sostanziale, Milano, Giuffrè, pp. 63-64, 1935.
La costruzione giudiziaria del fatto
99
compromesso fra queste contrastanti tensioni e finisce sempre per avere un aspetto teleologico” 258.
5. Il fatto nella prospettiva di Taruffo 259
Secondo la tradizionale ricostruzione dogmatica, giudizio di fatto e
giudizio di diritto rappresentano i due momenti di articolazione del ragionamento
del giudice ai fini della soluzione della controversia. Le due locuzioni indicano
tradizionalmente “le attività con le quali si definiscono i “fatti”, ossia le circostanze relative
alla controversia che vanno stabilite per risolvere il caso (si tratta della quaestio facti o della
premessa fattuale), e le “norme” da applicare per decidere il caso stesso (si tratta della quaestio
iuris o della premessa giuridica)” 260.
A partire dunque dal rapporto tra giudizio di fatto e giudizio di diritto, nel
processo il fatto si accerta non in sé ma in quanto presupposto per l’applicazione
di norme nel caso concreto: il fatto non è allora separabile completamente dal
diritto o comunque non è possibile dimenticarne le implicazioni giuridiche.
Questa è la premessa teorica di Michele Taruffo: “il diritto definisce e determina
ciò che nel processo costituisce il fatto”.
Nella prospettiva della “rilevanza giuridica” del fatto dunque,
“tutti e solo i fatti che vanno accertati sono quelli a cui si applica la norma impiegata
come criterio giuridico di decisione. […] Oggetto della decisione è il fatto che la norma definisce
e qualifica come rilevante, ossia come punto di riferimento degli effetti che la norma stessa
prevede. È la norma, in altri termini, che funziona come criterio di selezione nel senso di
individuare, tra gli infiniti accadimenti del mondo reale, quelli che assumono rilevanza specifica
per la sua applicazione” 261.
Il riferimento alla fattispecie normativa serve a stabilire quali fatti debbano
essere accertati ai fini della decisione e quindi qual è l’oggetto del giudizio di 258 E. Paresce, voce “Interpretazione”, in Enciclopedia del Diritto, pp. 152-238, Milano, Giuffrè Editore, pp. 203-204, 1972. 259 Si utilizzano come fondamentale punto di riferimento i contributi di Taruffo che nel panorama recente degli studi giuridici italiani in tema di fatto sono senz’altro i più rilevanti. Cfr. La prova…, cit.; Sui Confini. Scritti sulla giustizia civile, Bologna, Il Mulino, 2002; Involvement and Detachement in the Presentation of Evidence, in The Eyes of Justice, ed. by R. Kevelson, Peter Lang, Ney York et al. 1994. 260 B. Pastore, Giudizio, Prova, Ragion Pratica…, cit. , p. 56. 261 M. Taruffo, La prova…, cit. , p. 75.
La costruzione giudiziaria del fatto
100
fatto, quali sono i fatti che costituiscono l’oggetto delle prove da acquisire in quel
processo.
Se l’individuazione del fatto assume rilevanza ai fini dell’applicazione
della norma, il contesto di costruzione del fatto, nella prospettiva di Taruffo, è
allora quello della decisione. L’ipotesi di partenza dello studioso è che
l’accertamento del fatto si collochi all’interno della decisione e che la prova sia
finalizzata all’accertamento del fatto. Quindi oggetto della prova è il fatto che
deve essere accertato 262, il fatto oggetto della decisione. Si tratta insomma pur
sempre di stabilire l’esistenza di un fatto.
Ad ogni modo la “dimensione fattuale” è considerata centrale, dallo
studioso, nella costruzione del giudizio, al punto da considerare il processo
giudiziario come un “macchinario 263 finalizzato anche a costruire un giudizio
attendibile circa i fatti della causa, come necessaria condizione per una corretta
decisione del caso stesso” 264.
Più compiutamente la costruzione del caso è un’operazione complessa in cui il
giudice formula problemi e cerca risposte procedendo per gradi, per ipotesi e
controllo nell’analisi dei fatti, delle norme e delle loro possibili connessioni. Il
problema è allora, secondo Taruffo, quello delle scelte del giudice per fondare le
premesse della decisione, scelte che sono complesse ed interrelate 265. Si tratta
dunque di una definizione che risulta da un giudizio (un insieme di scelte)
formulato ad hoc sulla misura della singola controversia ma non perciò soggettivo
ed irrazionale poiché il metro di giudizio è pur sempre la norma, che viene
concretizzata nel singolo caso ma rimane criterio di decisione di ordine generale.
Naturalmente la determinazione del fatto è il frutto di scelte che contengono pur
sempre “elementi valutativi” ed è sempre “relativa”. È il risultato di un
procedimento di ipotesi/controllo. In conclusione, secondo Taruffo:
262
Nella prospettiva del rapporto tra fatto e prove, la posizione di Taruffo è piuttosto vicina a quella di Twining. Cfr. Rethinking Evidence…, cit. 263 Cfr. J. Goulet, La machine à faire le droit , Presses de l’Université du Québec, 1997. 264 Traduzione nostra: “[…] the legal process as a machinery aimed also at building up a reliable judgment concerning the facts of the case, as a necessary condition for a correct decision of the case itself.” Da “Involvement and Detachement”, cit., p.270. 265 Il termine è mutuato da (Hruschka), come Taruffo stesso precisa. Comunicazione personale dell’Autore, 3.12.2004.
La costruzione giudiziaria del fatto
101
“l’individuazione del fatto giuridicamente rilevante rientra evidentemente nella
‘preparazione delle premesse’ della decisione, e non deriva da un semplice gioco deduttivo ma da
una complessa operazione che porta alla ‘costruzione del caso’, ossia all’individuazione della
fattispecie che costituisce l’oggetto specifico della decisione” 266.
5.1. La teoria della “costruzione degli enunciati fattuali”
A voler tentare di ricostruire gli elementi centrali della concezione di
Taruffo, a proposito della “costruzione del caso”, sarà preliminare chiarire la
prospettiva dello studioso rispetto a ciò che costituisce un “fatto”.
A partire dalla distinzione classica proposta da Searle
“si potrebbe dire – secondo Taruffo – che il processo legale non abbia mai a che fare con
fatti bruti poiché nel processo giudiziario sono presi in considerazione solo fatti istituzionali o
legali. Qualcuno addirittura nega ogni possibilità di “fatti” in ogni senso della parola poiché il
processo giudiziario avrebbe a che fare solo con regole e storie ma mai con fatti” 267.
In realtà, come già visto, se la legge determina quali siano i fatti
legalmente rilevanti per il caso, se i fatti della causa sono determinati
necessariamente sulla base delle previsioni legali è indubitabile, secondo Taruffo,
che essi abbiano anche una “dimensione empirica”. I fatti esistono come base del
caso giudiziario solo quando esistono nel mondo empirico (ad esempio un
incidente di traffico è un fatto empirico prima ancora di dar luogo ad un’istanza di
risarcimento per danni, un uomo “muore” nel mondo reale prima ancora di essere
“la vittima di un omicidio”). Lo stesso discorso varrebbe per i c.d. fatti
valutativamente determinati: il valore economico di un bene può essere “grande”
ed un comportamento “morale/immorale” ma prima ancora il bene ed il
comportamento debbono esistere 268.
Naturalmente i fatti non giungono alla diretta conoscenza del giudice, debbono
piuttosto essere ricostruiti sulla base di valide prove che servono a stabilirne la
verità.
266 M. Taruffo, La prova…, cit. , pp. 69 e ss.; cfr. J.R. Searle, Atti linguistici…, cit. 267
Traduzione nostra. M. Taruffo, Involvement and detachment …, cit. , p. 269. 268 M. Taruffo, Evidence and Truth …, cit.
La costruzione giudiziaria del fatto
102
Benché ritenga possibile un accesso diretto al fatto, in una prospettiva che
egli stesso definisce di “realismo moderato” 269, lo studioso sostiene in ogni caso
che il fatto non entra nel processo come fatto empirico o materiale del mondo
reale, come oggetto di percezione. I fatti vengono piuttosto in considerazione nel
processo nella forma di asserzioni concernenti gli accadimenti fattuali, i c.d.
enunciati fattuali. Il fatto nel processo non viene percepito ma raccontato. La
verità o la falsità del fatto riguardano la verità o la falsità delle asserzioni
concernenti il fatto in questione.
Si tratta di asserzioni non “date” a priori né oggettivamente determinate da
qualcuno: “gli enunciati fattuali sono costrutti linguistici forgiati dalle parti e dal
giudice”. Gli enunciati fattuali sono determinati dagli autori sulla base di
differenti standard come regole del linguaggio, fattori istituzionali, categorie di
pensiero, valori etici e sociali, etc. 270.
“Da questo punto di vista la costruzione delle asserzioni fattuali è una questione di
scelta: delineare un enunciato circa un fatto significa scegliere una descrizione di
quel fatto tra i numeri infiniti delle possibili descrizioni” 271.
Lo studioso individua almeno cinque tipi di fattori che incidono nella
costruzione 272 degli enunciati fattuali.
In primo luogo si tratterebbe di una costruzione selettiva: tra le infinite possibilità
di descrivere un fatto come vero o falso, tra le versioni possibili di un fatto, se ne
selezionano soltanto alcune. Ovvero si seleziona un enunciato o un gruppo di
269 M. Taruffo, Lezioni di dottorato “Profili della decisione sul fatto”, Napoli, S. Orsola Benincasa, 5/06/2006. 270 Cfr. B. Pastore, Giudizio, prova…, cit., pp. 62-63, secondo cui “Il ‘fatto’, dunque, non esiste ‘in sé’. Rappresenta piuttosto l’esito di un processo interpretativo. Affinché si possa dare un fatto bisogna prima introdurvi un senso. Il modo in cui riconosciamo e attribuiamo senso dipende da quadri concettuali e teorici interni ad una pratica sociale e condivisi da una comunità interpretativa. I fatti sono, allora, (non l’immediata riproduzione – l’immediato rispecchiamento – di ciò che è avvenuto ma) il risultato di un’attività interpretativa che ha come medium il linguaggio”. Ed ancora, “il fatto nel processo non è un ‘dato’, bensì un ‘costruito’, ossia il risultato dell’attività probatoria svolta dalle parti e della valutazione delle prove operata dal giudice”. Ibidem, p. 69. 271 M. Taruffo, Evidence and Truth…, cit. , p. 5. 272 Per costruzione Taruffo intende un’attività complessa, pragmatica e relativa, finalizzata ad uno scopo non deterministico ma dipendente dalle scelte e dagli orientamenti dei vari soggetti che li pongono in essere. Cfr. Fatti e prove, scritto non pubblicato, p. 4.
La costruzione giudiziaria del fatto
103
enunciati che sono “utili” alla descrizione del fatto e che naturalmente possono
variare a seconda dei diversi momenti processuali 273:
“ogni versione del fatto è costituita dalla combinazione di alcuni (o molti) elementi che si
integrano formando una descrizione di alcuni aspetti del fatto; quindi l’adozione di una versione
del fatto implica che un’infinità di ‘altri’ aspetti di quel fatto vengano trascurati ed esclusi dalla
descrizione” 274.
Ma in base a quali criteri avviene la selezione? Se il contesto è quello del
processo e l’individuazione del fatto è finalizzata all’applicazione della norma, il
primo criterio di selezione è, come già accennato, rappresentato dal ricorso alla
norma che si presume applicabile a quel fatto e che opera da filtro. Il riferimento è
al c.d. abstrakter Tatbestand, la parte descrittiva della norma in cui viene definito
il tipo di fatto, al cui verificarsi, la norma collega determinate conseguenze
giuridiche. È la norma ad indicare quale versione del fatto è giuridicamente
rilevante.
“È quindi il riferimento alla fattispecie astratta che consente di stabilire quali sono le
circostanze che vanno indicate in modo tale da costruire una descrizione del fatto specifico (il
konkreter Tatbestand) che corrisponda alla previsione normativa. Non solo, dunque, la norma
indica quale fatto l’attore deve allegare, ma anche quali aspetti dell’accadimento concreto vanno
descritti, e quali vanno invece tralasciati” 275.
La norma opererebbe, secondo Taruffo, come criterio sia di inclusione che
di esclusione: oltre ad indicare quali fatti vanno allegati, quali aspetti
dell’accadimento concreto vanno descritti, la norma indica anche quali aspetti
vanno tralasciati. Tutto ciò che non è indicato dalla norma non è giuridicamente
rilevante. Vengono in tal modo individuati i c.d. fatti principali della causa, che
fonderanno l’applicazione della norma 276.
273 “Il flusso di informazioni sui fatti che via via entrano nel procedimento può modificare ripetutamente il quadro dei fatti della causa e delle informazioni che li riguardano”. Ibidem, p. 5. 274 Ibidem. 275 Ibidem, p. 6. 276 Si tralascia il discorso sui fatti secondari o indiziari, che pure formano oggetto di enunciati che a loro volta debbono essere costruiti e che “entrano nel processo non in base alla loro idoneità a produrre effetti giuridici, ma in funzione della loro capacità di fungere da premessa per inferenze logiche che il giudice può formulare per trarne conclusioni circa la verità o la falsità di enunciati relativi a fatti principali”. Si tratta di circostanze dotate di rilevanza logica più che giuridica: è l’ipotizzabilità dell’inferenza del fatto principale dal fatto secondario che determina la rilevanza logica del fatto secondario. Ibidem, p. 7.
La costruzione giudiziaria del fatto
104
La costruzione degli enunciati è realizzata attraverso il ricorso alle c.d.
categorie. Taruffo conviene con Amsterdam e Bruner 277 che sono le categorie a
fornire strumenti concettuali di interpretazione della realtà, che consentono di
collocare un enunciato in un particolare contesto di idee. Le categorie, a partire
dall’orientamento individuale-culturale del soggetto che le usa,
“determinano la costruzione degli enunciati di fatto nella prospettiva di colui che li
formula. In sostanza, esse servono ad interpretare i singoli dati empirici che entrano a comporre
l’evento o la situazione alla quale l’enunciato si riferisce, consentendo l’instaurazione di
connessioni tra i vari dati, tali da determinare la narrazione dell’evento che il narratore costruisce” 278.
Il riferimento è in primo luogo al nesso di causalità 279, che consente di
mettere in connessione due o più eventi: si pensi, ad esempio, al nesso di causa-
effetto. Naturalmente “non tutte le connessioni tra eventi hanno carattere causale,
e non tutte le connessioni causali hanno lo stesso significato” 280 né bisogna
confondere causalità e probabilità 281. Taruffo sottolinea inoltre la distinzione tra
causalità naturale e causalità giuridica: il modo in cui il legislatore costruisce la
responsabilità per le conseguenze di un determinato atto diverge dai risultati
dell’analisi della causalità naturale. Le norme cioè si sovrappongono alla causalità
naturale 282.
277 Amsterdam e Bruner, Minding the Law…, cit. 278 Taruffo, Fatto e prova, cit., p. 7. 279 Si tralascia in questa sede il riferimento all’infinita letteratura sviluppatasi da Aristotele in poi sul concetto di “causa”. 280 Taruffo distingue inoltre tra causalità generale e causalità specifica o individuale. La distinzione ha notevoli effetti pratici non solo nel processo penale ma anche in quello civile. La causalità generale rappresenta, secondo Taruffo “il nesso in funzione del quale nell’ambito di una popolazione data si stabilisce sulla base di ricerche empiriche che il verificarsi di un evento di un certo tipo incrementa in qualche misura la probabilità del verificarsi di un altro evento”: è la causalità degli statistici. La causalità individuale sarebbe invece “il nesso di causalità diretta tra un fatto che riguarda un individuo ed un altro fatto che riguarda lo stesso individuo”. Da nessun frequenza statistica è possibile derivare una conclusione relativa al singolo caso: gli stessi statistici riconoscono che la funzione dei calcoli è fare previsioni piuttosto che ricostruzioni. La conclusione è che tra causalità generale e causalità specifica non v’è alcun nesso (l’esempio tipico è quello della condanna di case produttrici di tabacco per la morte del singolo). Taruffo, “Profili della decisione”, cit.; Fatti e prova…, cit., p. 8. 281 La probabilità si esprime piuttosto in questi termini: è molto probabile che la condotta x abbia provocato il fatto y. Il nesso di causalità è infatti un concetto assoluto: se non ricorre non può essere ridotto a mera probabilità. 282 Posto che se esistono differenti tipi di causalità giuridica esiste invece un solo tipo di causalità naturale (si pensi al rapporto che intercorre tra il colpo di pistola e la morte) Taruffo precisa che, naturalmente, quando si parla di "fatti" la categoria cui far ricorso è quello della causalità naturale.
La costruzione giudiziaria del fatto
105
Altra categoria cui si ricorre ai fini della costruzione degli enunciati
fattuali è quella del tempo. A differenza della concezione proposta da Amsterdam
e Bruner, che si riferiscono ad una dimensione narrativa del tempo, nel senso che
gli eventi trovano nella narrazione una “significativa”organizzazione, Taruffo
ritiene che il tempo lineare continuo (misurato in secondi, minuti, ore) sia
essenziale per stabilire un ordine cronologico tra gli eventi, onde stabilire un
prima e un dopo. Tiene altresì conto della distinzione tra tempo oggettivo e tempo
soggettivo che ha a che fare con la percezione differente da parte dei diversi
soggetti coinvolti (si pensi, ad esempio, ad una testimonianza) 283. Le categorie di
causa e tempo naturalmente possono essere utilizzate in modo “incrociato” 284.
La dimensione culturale rappresenta anch’essa un ulteriore criterio di
selezione degli enunciati fattuali. Taruffo propone una prospettiva della cultura
intesa come insieme differenti di punti di vista etici, religiosi, etnici e di costume
differenti, che condizionano le modalità in cui il fatto viene rappresentato,
selezionato, descritto, tenendo presente, tra l’altro, della dimensione
multiculturale 285 della società contemporanea: “lo stesso fatto può essere narrato
in maniere molto diverse a seconda della cultura del soggetto che pone in essere la
narrazione e del contesto etnico, sociale e culturale in cui essa viene compiuta” 286.
Diversa è poi la considerazione della dimensione sociale-istituzionale della
costruzione degli enunciati, in parte già richiamata: molti dei fatti che vanno
provati in giudizio non consistono in accadimenti empirici ma in c.d. fatti
istituzionali, secondo la prospettiva della costruzione sociale della realtà proposta
da Searle. Il denaro, la maggiore età, il matrimonio, l’adulterio, esistono in virtù di
convenzioni giuridiche, politiche, sociali, istituzionali che conferiscono una
283 Sull’aspetto della costruzione categoriale cfr. M. Taruffo, Fatti e prova…, cit., pp. 7-10. 284 Ad esempio nel caso di un conflitto a fuoco tra due persone si ricorre alla categoria temporale per stabilire chi abbia sparato per primo. Naturalmente la valutazione del nesso causa-tempo è anch’esso soggetto a valutazioni suscettibili di variazioni culturali (la morte di una donna per violenza sessuale, avvenuta molto tempo dopo il verificarsi della violenza, è oggi ritenuta possibile sulla base di parametri di indagine che provengono dalla psicologia e sulla base di una perizia giurata in grado di connettere l’evento della morte al verificarsi di un trauma). 285 Si pensi alla testimonianza di un cittadino straniero, dotato di categorie culturali differenti rispetto a quelle del luogo in cui si svolge il processo. 286 Ibidem, p.10. L’autore propone a tal proposito l’esempio del “divorzio all’italiana”. Id., “Profili della decisione”, cit.
La costruzione giudiziaria del fatto
106
qualificazione istituzionalmente significativa ad accadimenti altrimenti irrilevanti
sul piano giuridico 287.
Il quinto elemento necessario alla costruzione degli enunciati è il linguaggio,
inteso non solo come corretto impiego di categorie grammaticali, sintattiche, nel
processo, e quindi dal punto di vista della funzione espressivo-descrittiva che esso
svolge, ma anche dal punto di vista dell’impiego di termini rigorosamente tecnici,
trattandosi di un contesto specialistico, quale quello processuale 288.
I singoli enunciati fattuali, relativi alla singola circostanza di fatto, costruiti
sulla base degli elementi sopradescritti ed in relazione alla previsione legale
astratta, non trovano una collocazione di tipo atomistico nel processo ma danno
vita ad una composizione che Taruffo paragona ad un mosaico 289. Il fatto è
rappresentato da una vicenda, da un insieme di circostanze, di comportamenti. Si
tratta di una “storia” (ad esempio la storia della separazione tra due persone).
Si tratta dunque della costruzione di una storia e non della combinazione
casuale di enunciati. Gli enunciati vengono cioè organizzati in un contesto
narrativo che dà loro un significato complessivo 290 sulla base di background,
scripts o stereotipi 291 che danno un senso alla narrazione:
“modelli di comportamento, tipi di situazione, trame di eventi, che costituiscono le
conoscenze di fondo caratteristiche della cultura del soggetto che pone in essere la descrizione. In
sostanza, sono la cultura media e l’esperienza individuale e collettiva a costituire un insieme di
“nozioni” di cui ogni soggetto si serve per comprendere, interpretare e organizzare la sua
287 I fatti esemplificativamente enunciati sarebbero irrilevanti soprattutto in una prospettiva culturalista (si pensi alla poligamia, che non dà luogo ad adulterio nella cultura islamica, etc.). 288 In contrapposizione alla funzione descrittiva del linguaggio è considerata quella valutativa. Accade spesso che accanto a descrizioni siano presenti valutazioni (ad esempio la qualifica di intollerabilità della convivenza). Apprezzamenti individuali sono naturalmente irrilevanti se non si accompagnano alla costruzione descrittiva di fatti (quei fatti appunto che integrano gli estremi di una convivenza intollerabile). 289 La figura del mosaico rinvia ad una struttura aperta, a differenza del puzzle, che implica un disegno. 290 È in questo senso che Taruffo interpreta l’affermazione di Amsterdam e Bruner secondo cui “stories constructs the facts that comprise them”. 291 Taruffo propone una distinzione tra script e stereotipi, mutuando quest’ultima immagine da F. Shaker, Profiles, Probabilities and Stereotypes, Cambridge, Massachusetts-London, 2003. Se gli scripts rappresentano, con Amsterdam e Bruner, la trama della narrazione, ad es. lo script del poliziotto buono/cattivo, gli stereotipi invece rappresentano lo schema di comportamento tipico, hanno a che fare con la costruzione di personaggi nell’ambiente specifico, ad es. lo stereotipo del terrorista islamico. Gli stereotipi sono elementi culturali variabili, entrano o meno in gioco a seconda delle situazioni. Sia scripts che stereotipi costituiscono, secondo Taruffo, strumenti per costruire il mosaico della narrazione. “Profili della decisione”, cit.
La costruzione giudiziaria del fatto
107
conoscenza della realtà che lo circonda. Questa esperienza tende ad organizzarsi in archetipi o in
stereotipi che vengono usati come tipi ideali di riferimento e come schemi per “dare forma”
complessiva a fatti empirici, ed in particolare per descrivere situazioni di fatto complesse” 292.
Naturalmente sono molte le combinazioni possibili degli enunciati, ma non
infinite né casuali: combinazioni casuali di enunciati non consentirebbero una
narrazione. Una storia non è un insieme casuale di fatti.
Il modello che Taruffo propone dunque è quello della narrazione realistica:
“si narrano fatti collocati in un certo ordine spazio-temporale con il criterio della
coerenza narrativa” 293. Naturalmente i criteri con cui si costruisce la narrazione
sono relativi allo spazio, al luogo, al tempo, alla cultura di chi narra. Ad un unico
oggetto possono corrispondere descrizioni diverse, pur sempre guidate da uno
script e tuttavia non infinite. Una costruzione narrativa del fatto, sulla base dei
criteri elencati, può fondare una c.d. domanda in giudizio, si crea così un’ipotesi
di lavoro su cui si può impiantare un processo.
5.2. Fatto-prova-verità-probabilità.
Posto che le narrazioni siano costruite dalle parti, all’interno del processo,
con pretese di verità, ogni narrazione può sempre essere riconosciuta come vera o
falsa. Decidere sui fatti significa dunque scegliere tra enunciati veri o falsi.
Taruffo preferisce allora esprimersi nel senso di “ipotesi il cui statuto epistemico è
incerto”, precisando che a partire da un’esposizione analitica degli enunciati, del
tipo “vero che…”, la pretesa di verità dei soggetti processuali è differente in
relazione ai ruoli svolti nel processo (come si vedrà più avanti). Si parlerà, ad
esempio, di pretesa di verità “semplice” nel caso dell’attore e pretesa di verità
“rafforzata” nel caso del testimone e posto che gli enunciati fattuali vengano
riconosciuti come veri dal giudice 294, sulla base di una prova testimoniale, ad
292 M. Taruffo, Fatti e prova…, cit. , p. 13. 293 M. Taruffo, “Profili della decisione”, cit. 294 In questo modo la narrazione realizza, secondo Taruffo, una funzione perlocutoria.
La costruzione giudiziaria del fatto
108
esempio, proprio su questa “affermazione fattuale vera”, pronunciata nel contesto
del processo, il giudice fonderà la propria decisione 295.
Il problema è dunque quello della scelta tra le diverse narrazioni
all’interno del processo, a partire dalla categorie della verità piuttosto che della
verosimiglianza 296.
Ciò che appare verosimile 297 nella narrazione, poiché potrebbe essere vero o falso
a seconda dei casi, va verificato nel processo: la decisione non può fondarsi solo
su ciò che è verosimile, nel processo è vero ciò che è provato.
Ogni enunciato di fatto va dunque provato sia che si tratti di un fatto principale sia
che si tratti di un fatto c.d. secondario (funzionale a dimostrare il fatto principale).
L’enunciato di fatto che dovesse rimanere incerto o di cui si dimostrasse la falsità
va espunto dal contesto della narrazione. Verificati i singoli enunciati occorrerà
poi dimostrare che essi siano legati dal nesso di causalità 298. Questa concezione,
secondo cui ad essere costruiti sono i singoli enunciati, collegati da connessione
causale e verificati a mezzo di prove, è definita da Taruffo “analitica” 299. Posto
che esistono teorie del processo 300 secondo cui lo scopo del processo stesso non è
quello di stabilire la verità dei fatti quanto piuttosto quello di risolvere il conflitto
tra le parti, Taruffo è rigoroso nell’affermare che “se non si raggiunge una
ragionevole certezza il fatto non è provato” 301. Secondo lo studioso, infatti, se è
vero che è possibile discutere il concetto di verità giudiziaria, a partire dalle
differenti prospettive teoriche sulla funzione del processo, non è altrettanto vero
295 Secondo Taruffo la decisione finale consiste in una scelta da parte del giudice tra narrazioni configgenti (questo aspetto sarà oggetto di specifico approfondimento nel capitolo VI). 296 Secondo Taruffo la verosimiglianza è piuttosto tipica dell’opera letteraria, ricalcata tendenzialmente in un modo che sia il più possibile vicino alla verità per consentire al lettore di immaginare la vicenda come vera. Ibidem. 297 Taruffo propone due possibili significati del temine verosimile: verosimile inteso come probabile e verosimile nel senso di simile a ciò che di regola accade, l’id quod plerumque accidit. “Profili della decisione”, cit. 298 Posto che per accertare il nesso causale non sia possibile ricorrere ad un modello generale del tipo “tutte le volte che accade x si verifica y”, non è chiaro con quale percentuale si possa accettare una certezza di tipo statistico, quale sia il livello di maggior frequenza statistica a partire dal quale si verifica un nesso di un certo tipo. Ibidem. 299 Contrapposta a questa è la prospettiva c.d. olistica. Secondo quest’ultima concezione infatti non rileva la dimostrazione probatoria specifica della singola circostanza. Ciò che conta è l’insieme della narrazione, ciò che è rilevante è il disegno complessivo del mosaico. Il criterio di scelta della narrazione non sarebbe dunque la verità dei singoli enunciati ma la coerenza complessiva della narrazione. 300 Le teorie del conflitto saranno oggetto di specifico approfondimento nel capitolo IV. 301 Ibidem.
La costruzione giudiziaria del fatto
109
che la soluzione del conflitto sia una “buona soluzione” soltanto perché essa
determina la fine del conflitto: la verità dei fatti, assunta come obiettivo del
processo, è caratteristica necessaria delle decisioni giudiziarie. Una “corretta e
giusta decisione” del caso non può avvenire senza un “giudizio vero” sui fatti del
caso. In un sistema che sia basato sul principio di legalità, una buona soluzione
non può che essere di tipo legale. “Una decisione comunque non è legale se le
regole legali che governano il caso non sono appropriatamente applicate ai fatti
cui dovrebbero essere applicati. In questo modo i fatti del caso dovrebbero essere
stabiliti in modo corrispondente al vero. Nessuna vera e giusta decisione può
essere basata su fatti errati” 302. La verità dei fatti processuali non è assunta allora
semplicemente come obiettivo in sé né come lo scopo finale di un procedimento
civile, ma piuttosto come necessaria condizione di ogni giusta e legale decisione e
corrispondentemente di ogni appropriata e corretta soluzione della disputa tra le
parti. La conclusione è dunque che la verità è una condizione giusta e necessaria
per un’accurata, legale e giusta decisione ed il processo è orientato a risolvere
conflitti a partire da giuste soluzioni 303: “Il giusto processo è il processo orientato
in modo tale da emettere decisioni giuste” 304.
Posto allora che la questione della verità, nella prospettiva di Taruffo, sia
alla base del giudizio di fatto, resta da affrontare la questione centrale di come si
pervenga alla verità nel contesto del processo. Tralasciando una possibile
digressione sulle teorie della verità 305 , strettamente collegate alla prospettiva
processuale per la quale si opta ed assumendo la prospettiva dello stesso Taruffo,
secondo cui nel contesto processuale non può essere raggiunto un tipo di verità
che sia assoluto 306 e che l’unico scopo perseguibile è quello di una verità relativa
si sostiene che la verità sia relativa al contesto: al modificarsi del contesto la
stessa affermazione non diventa falsa ma perde di significato 307. Il processo in
302 Traduzione nostra. M. Taruffo, Evidence and Truth…, cit. 303 Ibidem 304 Cfr. M. Taruffo, “Profili della decisione”, cit. Secondo Taruffo a fare un “giusto processo” concorrono tre condizioni: a) una corretta gestione del procedimento, b) l’applicazione corretta della legge da parte del giudice, c) l’accertamento della verità dei fatti. 305 Si rinvia sul punto a Taruffo, La prova…, cit.; Evidence and Truth…, cit., pp. 8-13. 306 Sarebbe riduttivo, secondo l’autore, pensare in termini di verità assoluta per poi concludere che, verificata l’impossibilità di raggiungere un tal tipo di verità, si dovrebbe rinunciare del tutto a cercarla nel processo. 307 È anche il caso delle teorie scientifiche di cui si è detto nel capitolo I.
La costruzione giudiziaria del fatto
110
questo caso si può definire come un contesto all’interno del quale si pone o meno
il problema della verità 308 nel senso di maggiore o minore adeguatezza funzionale
di uno specifico tipo di processo rispetto all’accertamento della verità
(naturalmente esistono differenti tipi di processo: penale, civile).
È in funzione delle informazioni che si acquisiscono che si conclude che
un certo enunciato è vero o no (ad es. le conoscenze di un testimone rispetto ad un
fatto oppure le informazioni contenute in un documento). Ancora una volta
l’accertamento della verità degli enunciati è una funzione delle prove. Il giudice
mette insieme informazioni assunte sulla base delle prove. Naturalmente questo
tipo di verità non può considerarsi “finale”, si è di fronte ad un “grado di
conferma” dell’attendibilità di un certo enunciato. Taruffo parla di “gradi di
approssimazione alla verità”. La verità non è dunque intesa come obiettivo da
conseguire praticamente ma come “ideale regolativo”.
Ragionare sulla verità in termini di “approssimazione” significa
determinare uno slittamento semantico dal linguaggio della verità al linguaggio
della probabilità 309. A partire dalla nozione di probabilità statistica che si esprime
in termini di percentuali, Taruffo ritiene che, qualora si fosse in grado di
quantificare dati in maniera precisa, vi si potrebbe ricorrere solo in determinati
casi. Il concetto di probabilità cui si ricorrerà è allora quello della probabilità
logica: si tratta del rapporto di conferma logica tra proposizioni. La probabilità
logica può essere intesa come grado di conferma di un enunciato sulla base di altri
enunciati che esprimono le informazioni di cui si dispone in un determinato
contesto, è la probabilità di cui si può parlare nell’ambito del processo. Si parla di
“gradi di conferma logica”: l’approssimazione ai fatti sulla base delle
informazioni possedute allora si trasforma nel grado di conferma che le
informazioni disponibili attribuiscono all’enunciato e di cui interessa stabilire
l’attendibilità. Il singolo enunciato può ricevere maggiore o minore conferma a
seconda delle informazioni di cui si dispone in quel determinato contesto 310.
308 Taruffo precisa che non c’è differenza epistemica tra verità giudiziale e non: i modi di acquisizione delle informazioni sono gli stessi (testimonianze, documenti, registrazioni, argomenti inferenziali). 309 Il riferimento è al teorema di Bayes, di cui si è accennato nel par. 1. 310 M. Taruffo, Evidence and Truth …, cit.; “Profili della decisione”, cit.
La costruzione giudiziaria del fatto
111
6. La costruzione giudiziaria del fatto
La concezione di Taruffo, influente nel panorama contemporaneo della
dottrina italiana ed in linea con le correnti teoriche più recenti soprattutto di
matrice anglo-americana, tende dunque fortemente a rivalutare il momento
fattuale dell’interpretazione ed applicazione del diritto ed a considerare l’apporto
positivo delle recenti teorie narrativiste e culturaliste per un modello di
“costruzione degli enunciati fattuali”. Essa tuttavia rimane ancorata al ruolo della
prova e dell’inferenza logica nella selezione e “conferma” degli enunciati, oggetto
della decisione giudiziale, tesa a stabilire la “verità” in nome di un principio di
“civiltà giuridica”.
Se gli elementi condivisibili del modello teorico di Taruffo sono numerosi,
primo fra tutti il rifiuto di una concezione classica ed esemplificativa della
decisione giudiziaria di derivazione giuspositivistica 311, la tesi in favore della
“costruzione giudiziaria del fatto” muove, come illustrato nei capitoli I e II, da una
concezione della conoscenza della realtà e quindi dei fatti che trova nella
narrazione le sue forme strutturanti. Interrogarsi su che cosa sia la realtà, che cosa
sia un fatto e soprattutto sulle modalità di accesso ad esso, è considerato un
elemento indispensabile per una possibile ricerca della “verità” nel giudizio.
Si ritiene cioè preliminare rispetto alla possibilità di accertare un fatto come
“vero” o “falso” chiedersi se il fatto sia “conoscibile” o meno e con quali
modalità.
1. Il riferimento alle teorie della “costruzione culturale della mente” (Kant,
Bruner, Goodman, Geertz) hanno condotto alla conclusione che non esiste una
realtà esterna all’individuo, “trovata da qualche parte” ma è l’individuo stesso che
la “costruisce” in un contesto di costante interazione sociale e culturale con gli
altri individui. In tal modo non è verosimile un accesso diretto alla realtà benché
non se ne metta in discussione la dimensione empirica. A mediare l’accesso
dell’individuo alla realtà è il linguaggio: la conoscenza si esprime attraverso il
linguaggio, nelle forme strutturanti della narrazione. È nella narrazione che
311 Cfr. M. Taruffo, “Il controllo di razionalità della decisione”, cit.
La costruzione giudiziaria del fatto
112
trovano “significato” gli accadimenti del mondo. Le storie non sono
semplicemente contenitori di fatti, sono forme strutturanti che organizzano gli
eventi offrendone una descrizione ben precisa: “le storie costruiscono il fatto che
le comprende” 312. Ad essere “costruiti” non sono gli enunciati fattuali ma i fatti
stessi attraverso e con le caratteristiche che sono proprie della narrazione
(normatività, temporalità, etc.).
2. La costruzione del fatto è di natura interattiva: sono le parti a costruirlo a
partire dalle prospettive “culturali” di cui sono portatrici e dai ruoli ricoperti e
“negoziati” nelle specifiche situazioni. Certo le diverse interpretazioni di uno
stesso fatto o evento non sono sempre incompatibili tra loro ma “il fatto di
presentarne una respinge le altre nell’ombra” 313. Naturalmente la rilevanza dei
fatti accertati varia a seconda delle categorie in cui essi sono inquadrati. Una
pacca sulla spalla (data, ad esempio, dal capoufficio alla segretaria), per quanto
data con intenzione amichevole, potrebbe non essere un innocente fatto a sé alla
luce della legge sulle molestie sessuali 314. Bisogna tener conto delle pratiche
sociali in vigore in una determinata comunità: esse sono specifiche di un tempo, di
un luogo e soprattutto incorporate nella vita di un popolo 315.
3. Nel processo di accesso alla realtà, a giocare un ruolo decisivo nella
selezione dei dati fattuali sono senz’altro l’argomentazione e la retorica: “Ogni
argomentazione presuppone dunque una scelta consistente non solo degli elementi
dei quali si fa uso, ma anche della tecnica con cui vengono presentati[…]” 316.Il
fatto non sta “da qualche parte” in attesa di essere scoperto: l’attività delle parti è
312 Il riferimento è a J. Bruner. Cfr. La fabbrica…, cit. 313 C. Perelman, Il dominio retorico, trad. it., Torino, Einaudi, 1981, pp. 53-54. Cfr. K.L. Scheppele, “Foreward”, cit. Secondo Scheppele lo stesso evento può essere descritto in molti modi, ognuno “vero” nel senso che descrive le esperienze del narratore e fornisce una versione diversa di ciò che è accaduto, con differenti conseguenze giuridiche. Ad esempio, stringere le mani attorno al collo di una donna può essere interpretato come “accarezzare pesantemente” o anche come un “leggero soffocamento”. Nessuna versione è “falsa”, dipende dalla prospettiva di chi subisce il gesto e di chi vi assiste. Così come l’ “obiettività” della descrizione non dipende dall’obiettività degli osservatori: gli osservatori coinvolti in un giudizio sono sempre dotati di script, di schemi concettuali e culturali già formati. 314 Cfr. Bruner, La fabbrica…, cit. 315 Cfr. K.L. Scheppele, “Foreward”, cit.; K.L. Scheppele, Just the facts, Ma’am; sexualized violence, evidentiary habits, and the revision of truth, 37, N.Y.L.S.C.L.R. 316C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Trattato dell’argomentazione, tr. it., Torino, Einaudi, 1966, p.127. Cfr. inoltre J. Potter, Representing Reality… cit. .
La costruzione giudiziaria del fatto
113
tesa a conoscere e a rendere “conoscibile” il fatto, persuadendo, in senso
perelmaniano, il giudice dell’accadimento 317.
4. Il fatto “giuridicamente rilevante” è selezionato in virtù di una norma,
secondo quanto è unanimemente riconosciuto in dottrina: è la norma ad indicarci
quali sono gli elementi rilevanti o meno ai fini dell’individuazione della c.d.
fattispecie concreta. Le norme tuttavia non indicano come selezionare i c.d.
elementi giuridicamente rilevanti; inoltre è spesso possibile per l’interprete
scegliere tra più fattispecie (ad esempio, mobbing/dequalificazione), a seconda del
risultato che le parti mirano a conseguire e della possibilità di successo o meno.
317 Un esempio tipico di costruzione del fatto è indicato da V. Ferrari, Comunicazione personale, 8/3/06: Le acque minerali X pubblicizzano il loro prodotto dicendo che la loro fonte è la più alta d’Italia. Le acque minerali Y convengono X davanti al Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria sostenendo e dimostrando che la loro acqua proviene da 17 fonti, di cui la maggioranza è situata più in basso della sua fonte. Il messaggio pubblicitario di X, che nella comparazione si avvale dell’etichetta di Y in cui non compare l’altitudine della fonte è giudicato dal Giurì, con decisione del 7/3/06, come una forma di pubblicità ingannevole. Si tratta in questo caso di un fatto costruito attorno ad un dato numerico, teoricamente oggettivo quale l’altitudine. Un altro esempio di tentativo di costruzione del fatto, giocato attorno all’elemento temporale, è oggetto di una procedura ex art. 700 c.p.c.: Tizio lamenta la nocività di un palo del telefono presuntivamente installato in sua assenza e senza previa autorizzazione, nelle vicinanze della sua casa, da una società di telecomunicazioni, convenendola in giudizio. La società contesta la fondatezza del ricorso dimostrando non solo che l’installazione sarebbe avvenuta almeno 16 anni prima e quindi con tecniche non più in uso presso la stessa – con conseguente mancanza di ogni periculum in mora – ma anche che il ricorrente avrebbe edificato un garage inglobante lo stesso palo - con conseguente insussistenza del fumus boni iuris. Il giudice rigetta il ricorso per difetto del periculum in mora, sulla base delle testimonianze di dipendenti dell’azienda che dichiarano che l’affissione del palo risale al decennio precedente in cui l’azienda procedeva all’affissione di pali dello stesso tipo. La pronuncia del Tribunale di Avellino è del 12/12/2005.
La costruzione giudiziaria del fatto
114
5. Né le regole in materia di prova 318 contengono indicazioni rispetto alla
modalità di selezione delle informazioni da provare. Le stesse risultanze
probatorie, acquisite in virtù degli elementi selezionati dalle parti, trovano una
collocazione narrativa che vi dà un senso: “non esiste complesso di istituzioni e
prescrizioni legali indipendentemente dalle narrazioni che lo collocano e gli
conferiscono significato” 319 . Le stesse risultanze sono suscettibili di
interpretazione ad opera delle parti e del giudice.
6. Sono inoltre i contesti istituzionali, le regole di procedura, ad indirizzare
l’azione delle parti e a limitare le possibilità di scelta del decisore: prescrizione,
decadenza, presunzione assoluta, giuramento decisorio, sono meccanismi che
contribuiscono in maniera “rigida” o “elastica” (nel caso della testimonianza) a
costruire il fatto 320.
7. La realtà/i fatti che il giudice accerta sono la realtà/i fatti su cui le parti e le
persone coinvolte nel processo, tramite un processo di selezione-negoziazione
318 Bennett e Feldman, in una posizione piuttosto radicale, sembrano subordinare la teoria e anche la prova alla funzione assolta dalla storia nella ricostruzione della realtà e dei fatti nei tribunali. Il tentativo di costruzione del fatto – sulla base dell’alterazione del momento temporale – è rigettato dal giudice Secondo la loro prospettiva le regole formali sono “un rituale che facilita la presentazione di un caso ma non detta la sua interpretazione. In altre parole, le procedure formali limitano l’informazione che sarà percepita come rilevante per una storia, ma all’interno della gamma di informazioni ammissibili, l’attuale presentazione ed interpretazione del caso dipende primariamente dalle abilità di storytelling e storyhearing degli attori processuali […]”. Secondo i due autori l’impiego della narrazione nella costruzione della prova mette in dubbio la comune credenza della giustizia come processo meccanico ed oggettivo. Essi non negano validità agli standards empirici di valutazione delle prove ma piuttosto argomentano che le storie assolvono ad una funzione selettiva e di completamento dell’informazione. La struttura della storia domina i fatti nel giudizio. Bennett e Feldman argomentano in maniera esplicita che gli avvocati ed i giurati tipicamente usano le storie per organizzare gli elementi di prova che sono loro presentati, selezionando, interpretando e valutando ciò che invece sarebbe una confusa ed ingestibile massa di dati. Soprattutto evidenziano come le regole procedurali variabili da società a società impongano la selezione dei materiali. Nella loro prospettiva le storie svolgono specificamente le seguenti funzioni:
- servono a selezionare tra una superfluità di informazioni e completare l’informazione; - sono un veicolo per introdurre giudizi di valore - soprattutto forniscono essenziali cornici di riferimento (frames of reference) per
organizzare, valutare e interpretare la prova. In questa prospettiva la prova empirica e l’analisi logica svolgono un ruolo secondario per testare la completezza e la solidità. W.L. Bennett and M. Feldman, Reconstructing Reality in the Courtroom. Justice and Judgment in American Culture, Rutgers University Press/New Brunswick, IX, 1981. 319 È la tesi di R. Cover. Cfr. Capitolo II. 320 È la tesi di V. Ferrari, Comunicazione personale, 9/9/2006.
La costruzione giudiziaria del fatto
115
posto in essere nel rispetto e nei limiti di vincoli legali ed istituzionali, hanno
convenuto che il giudice decidesse 321.
8. Il contesto di costruzione del fatto non è solo quello della decisione ma
quello più ampio del “processo” 322. La costruzione del fatto si realizza attraverso
“stadi evolutivi”, di cui il primo è rappresentato, come si vedrà, dalla
rappresentazione del cliente rispetto a quanto gli è accaduto.
7. Il ruolo delle parti nella costruzione del fatto
La tesi principale è allora che l’attività di “costruzione del fatto” dipende
dalle prospettive di cui sono portatori i soggetti coinvolti nel procedimento, in
relazione ai loro diversi ruoli – di volta in volta rinegoziati e modulati
nell’interazione – ed alla loro appartenenza ad una specifica “comunità
interpretativa”.
A partire dalla rilevanza che lo stesso Taruffo 323 attribuisce ai soggetti del
procedimento e alla prospettiva secondo cui la costruzione del fatto origina da
posizioni “confliggenti” all’interno del processo si è scelto di indagare il ruolo
svolto da cliente, avvocato e giudice in questa complessa attività 324.
Normalmente la letteratura processualista tende ad assimilare la posizione
di cliente ed avvocato ed a limitare l’analisi ai ruoli di attore e convenuto oltre che
321 O.G. Chase suggerisce che la fiducia nelle prove e nella verità come elementi imprescindibili dell’accertamento del fatto non sono niente di più che un prodotto culturale, non dissimile dal ricorso al benge per gli Azande. Il ricorso a queste modalità nelle culture occidentali è considerata come “naturale” o “logica”. In realtà ciò che è paradossale secondo Chase è che questa esigenza è profondamente culturale e contingente. Cfr. Law, Culture…, cit. 322 Si anticipa qui che per “processo” si intende, con Ferrari, “la totalità delle azioni sociali indirizzate a trattare la disputa, sino alla decisione o alle decisioni che la dirimeranno in forma più o meno contingente o definitiva”. Cfr. V. Ferrari, Teorie e metodo nell’analisi sociologica della litigiosità, Contratto e Impresa, Milano, Cedam, 1993, p. 345. 323 M. Taruffo, La prova…, cit. ; “Involvement and Detachement”, cit. ; Sui confini…, cit. 324 In una prospettiva contestualista - costruttivista il contributo di ciascun partecipante al procedimento (testimoni, pubblico, cancelliere, etc.) rientra nella complessa attività di costruzione del fatto. Così come rientra in questa attività anche l’aspetto materiale, ad es. l’utilizzo del computer, la condizione di particolari ambiente fisici, (ad es. l’utilizzo di un’aula molto affollata), i tempi del procedimento. È tutto l'apparato entro il quale giudice e parti interagiscono che contribuisce alla costruzione del fatto. Cfr. B. Latour, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’Etat. Paris, La Découverte, 2002; E. Hertz, Leçon inaugurale, Université de Neuchâtel, 2004; P. Pescatore, L’influence de l’ordinateur sur le jugement, in AA. VV., La sentenza in Europa, cit.
La costruzione giudiziaria del fatto
116
di giudice. Questi ruoli classicamente individuati naturalmente vengono e possono
essere descritti in un numero illimitato di modi 325 . Uno dei punti sui quali
convergono le diverse prospettive è che il procedimento giudiziario è sempre
finalizzato a costruire e pronunciare un giudizio su un caso: un processo deve
essere strutturato di modo che un soggetto neutrale (corte, giudice, giuria) che
considera il caso, individui il problema, conosca i fatti del caso e le rilevanti
regole di diritto e quindi pronunci il suo giudizio sul caso. Inoltre caratteristica
importante dei sistemi moderni è che le parti confliggenti devono essere
autorizzate a presentare le proprie versioni contrapposte del caso in un
procedimento dialettico ed avversario, cosicché il giudizio finale origini anche da
questa presentazione contrapposta 326.
L’attività del giudice è indagata da Taruffo in correlazione con quella delle
parti, secondo uno schema di questo tipo 327:
+ A → +C
e
+ C → +A
Attore (A) e Convenuto (C) presentano ognuno una versione dei fatti,
finalizzata a contrastare reciprocamente quella dell’avversario.
+ A C → -G
+ G → + AC
Più le parti (AC) allegano fatti meno ne dovrà individuare il Giudice (G).
■■■
325 Taruffo propone di analizzare, ad esempio, gli atteggiamenti di coinvolgimento (involvement) e distacco (detachment) che caratterizzano rispettivamente parti e giudice. Cfr. “Involvement and Detachment”, cit. 326 M. Taruffo, Ibidem, p. 269. 327 Cfr. M. Taruffo, Sui confini…, cit., p. 242.
La costruzione giudiziaria del fatto
117
Nell’indagine in oggetto, a partire dalla esigenza di considerare il ruolo
stesso del cliente, in maniera distinta da quello dell’avvocato, si propone di
ampliare lo schema proposto con la seguente modalità:
+ CL → - AVV
+ AVV → + CTR
+ AVV CTR → -G
+ G → + AVV CTR
Il cliente (CL) “racconta” all’avvocato (AVV) il fatto, l’avvocato lo
“traduce” in un atto che viene proposto all’altra parte (CTR) 328.
Le due versioni contrapposte (AVV e CTR) vengono proposte al giudice (G).
Quest’ultimo, (escluso che possa formulare ipotesi sui fatti principali diversi da
quelli indicati dalle parti, a meno che non si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio),
può a sua volta formulare ipotesi sui fatti allegati dalle parti che siano tuttavia
diverse da quelle formulate dalle stesse parti 329. Il giudice sceglie tra le due
narrazioni contrapposte o ne costruisce una terza.
328 Come osserva Ferrari, questo processo sociale può ridurre ma anche accrescere la complessità. 329 M. Taruffo, La prova…, cit.
La costruzione giudiziaria del fatto
Parte II
Il ruolo delle parti nella costruzione del fatto. Analisi di casi
Capitolo IV
Il ruolo del cliente
Il ruolo del cliente
120
1. Il contesto di “costruzione” del fatto: il “processo”
1.1 Premessa metodologica
La ricerca che qui si propone è situata in un contesto di civil law, quello
dell’ordinamento giuridico italiano. Essa si fonda sulla micro-analisi di casi,
oggetto di un primo grado di giudizio, curati da due studi specializzati in diritto
del lavoro. La scelta del processo civile, come ambito di indagine, è giustificata
dalla scarsa attenzione prestata sino ad ora alla law in action e dalla esistenza di
studi dottrinali, in questo specifico ambito del diritto.
Sono stati esaminati documenti ufficiali del processo (atto introduttivo,
memoria di costituzione e difesa, note difensive, sentenza, verbali di udienza,
documentazione allegata dalle parti o disposta d’ufficio). Lo studio degli atti
ufficiali del processo è affiancato dall’analisi del contenuto 330 di interviste “non
strutturate” sul “fatto”, proposte separatamente a clienti e avvocati, a seguito
dell’introduzione del primo grado di giudizio e dall’analisi di note redatte dagli
stessi clienti, su richiesta del legale, contenenti la “narrazione” del fatto. Si è
inoltre tenuto conto, in uno dei casi analizzati, dello scambio di corrispondenza tra
cliente e avvocato.
330 Il metodo di analisi adottato è, in senso lato, l’analisi del contenuto (content analysis), nella versione qualitativa. Il metodo di analisi del contenuto dei documenti è tipicamente utilizzato nelle scienze umane allo scopo di realizzare indagini sociologico-politiche. Essa consiste in un metodo di indagine che permette di scomporre il testo in più elementi costitutivi, in modo da metterne in evidenza la struttura e ricostruirne per quanto possibile i significati palesi e sottostanti. Consiste nell’identificazione, nel calcolo (soprattutto nel caso di analisi quantitativa), e nell’interpretazione di aspetti del contenuto che il ricercatore ritiene essere significativi. Ci sono diversi modi di condurre l’analisi del contenuto, secondo approcci quantitativi o qualitativi: il più tradizionale consiste nel calcolare le occorrenze degli aspetti del contenuto mentre il più recente è maggiormente interessato all’interpretazione del significato. Cfr. K. Krippendorf, Content Analysis. An Introduction to its Methodology, Beverly Hills, Sage Pubbl., 1980; G. Losito, L’analisi del contenuto nella ricerca sociale, Milano, Franco Angeli, 1993; P. Canan, G. P. Pring, Studying Strategic Lawsuits Against Public Participation: Mixing Quantitative and Qualitative Approaches, Law & Society Review, vol. 22, n. 2,1988. Sull’impiego dell’analisi del contenuto nelle due varianti, qualitativa e quantitativa, per la lettura delle sentenze delle Corti cfr. M.C. Reale, Il tribunale di primo grado e la litigiosità comunitaria. Un’indagine sociologico-giuridica, Milano, Giuffrè, 2000; F. Di Donato, Analisi qualitativa e quantitativa delle sentenze in una prospettiva di lawyering theory in I licenziamenti individuali e collettivi nella giurisprudenza della Cassazione, a cura di R. De Luca Tamajo e F. Bianchi D'Urso, Giuffrè, Milano, 2006.
Il ruolo del cliente
121
La finalità è quella di uno studio di tipo micro-sociologico ed empirico dei
ruoli svolti dalle parti (cliente, avvocato, giudice) nella “costruzione” del fatto. Si
precisa che, dal punto di vista dell’indagine empirica, il significato del “fatto” che
si assumerà qui è di fatto come facere, come factum 331. Per “indagine empirica”
inoltre non si intende il ricorso a dati quantitativi ma ad una analisi di casi
focalizzata sulla “costruzione cognitiva” degli attori.
■■■
1.2. La nozione di “contesto” in una prospettiva pluridisciplinare
Alla base di questo lavoro un’attenzione specifica viene rivolta alla nozione
di contesto, così come è stata formulata dalle scienze dell’uomo in questi ultimi
decenni.
La “svolta interpretativa” che tende a caratterizzare i movimenti teorici contemporanei,
accentuando lo spazio e l’importanza del momento interpretativo così come il riconoscimento di
“pratica sociale” proprio dell’esperienza giuridica, ha inevitabilmente accresciuto la centralità del
contesto al cui interno viene a formarsi il diritto” 332.
Genericamente si evoca la nozione di contesto per indicare che “una certa
azione o un certo evento non possono essere compresi in modo appropriato se non
si prende in considerazione anche qualche altro aspetto dell’ambiente, della
situazione in cui l’evento è inserito” 333.
331 Secondo Latour e Woolgar, infatti, il termine fatto ha due significati contraddittori. Dal punto di vista antropologico va inteso come facere, factum (fare). In un altro significato, il fatto è considerato come prodotto di un’entità oggettiva esteriore, che in ragione della sua esteriorità non è suscettibile di essere modificato per volontà o per effetto di qualche circostanza. Cfr. Id., La vie de laboratoire…, cit. 332 Gli stessi recenti sviluppi della teoria ermeneutica, nel sottolineare il nesso tra l’interpretazione e l’applicazione-produzione del diritto e soprattutto nel considerare la circostanza che il significato dei testi normativi viene determinato in stretto rapporto con la specificità del caso concreto, tendono sempre più a considerare il rapporto tra l’attività dei giudici ed i contesti in cui essa si svolge. Cfr. F. Viola, G. Zaccaria, Le ragioni…, cit. Cfr. anche E. Pariotti, La comunità…, cit., p.18. La tendenza è a parlare di “comunità interpretativa” per enfatizzare proprio la centralità della funzione interpretativa ai fini non solo della creazione del corpus iuris ma anche della coesione culturale, resa possibile attraverso la condivisione di storie comuni. Cfr. J. Bruner, La fabbrica…, cit., p. 29. 333 Lo studio del contesto è, secondo Mantovani, strettamente allacciato allo studio del significato che, come sappiamo, ha ricevuto impulso dalle ricerche di Bruner e dallo studio delle narrazioni
Il ruolo del cliente
122
Lo studio del contesto ha finito per occupare, negli ultimi anni, una parte
non trascurabile anche nelle scienze sociali. Soprattutto la questione del contesto è
stata affrontata, negli ultimi decenni, in un’ottica eminentemente pluridisciplinare:
la psicologia, la sociologia, l’etnologia e la linguistica hanno fornito contributi
specifici alla comprensione dello svolgimento di attività all’interno dei contesti
giuridici.
In particolare, in una prospettiva di costruzionismo sociale, considerare le
attività all’interno del contesto in cui si realizzano significa, secondo Perret-
Clermont, considerare che gli avvenimenti con i quali gli individui si confrontano
hanno un carattere allo stesso tempo oggettivo, soggettivo ed intersoggettivo; che
gli avvenimenti raramente sono completamente nuovi, piuttosto presentano dei
punti in comune con degli avvenimenti conosciuti, si organizzano secondo certe
regole o prassi che permettono all’individuo di dar senso a ciò che vive. L’attività
intellettuale si iscrive sempre in un contesto di intenzioni e di interpretazioni.
Ogni attività, compresa quella giuridica, non è solo applicazione di una procedura
ma è accompagnata da un’attività parallela di interpretazione
“del senso della situazione, del compito, dei ruoli e delle responsabilità dei partner, delle
loro intenzioni, della validità delle risposte, della natura delle conoscenze, del loro passato e della
loro pertinenza al momento. […] Tali interpretazioni non riguardano solo l’aspetto cognitivo ma
anche il senso che il contenuto riveste per la persona, come dei suoi significati sociali ed
identitari” 334.
Perret-Clermont in particolare individua quattro livelli di ciò che definisce
contesto: usa la metafora del “quadro” per far riferimento in primo luogo al
setting, alla situazione specifica, ad esempio all’incontro tra un cliente e
l’avvocato all’interno dello studio legale. In questo caso la cornice di riferimento
è data dai limiti di tempo, di luogo e dalle regole che definiscono l’interazione,
come “privilegiate attività di produzione di significato”. G. Mantovani, Metodi qualitativi…, cit., pp. 21-22. 334 Traduzione nostra: “du sens de la situation et de la tâche, des rôles et responsabilités des partenaires et de leurs intention, de la validité des réponses, de la nature des connaissances, de leur passé et de leur pertinence présente et pour l’avenir. […] Elles se renégocient tout au long de la relation. Elles ne concernent donc pas seulement la tâche cognitive, mais aussi le sens que revêt pour la personne le contenu de la connaissance aussi bien que ses significations sociales et identitaires”. A.-N. Perret-Clermont, Psychologie sociale de la construction de l'espace de pensée, Actes du colloque. Constructivisme: usages et perspectives en éducation, J.J. Ducret, Genève, Département de l'Instruction Publique: Service de la recherche en éducation, 2001, I , 65-82.
Il ruolo del cliente
123
con un effetto strutturante della stessa relazione. Il secondo livello è rappresentato
dalla “cornice” (c.d. quadro del quadro) intesa come contesto in senso stretto. Si
tratta dell’istituzione, ad es. il tribunale, che definisce le regole ed in particolare le
caratteristiche dei ruoli professionali nella specifica situazione, nonché i compiti
di ciascuno e le modalità di incontro. Un terzo livello è rappresentato dalla
“tradizione culturale”: il sistema di credenza, i miti, i linguaggi, le
rappresentazioni sociali, le pratiche del gruppo ed i modelli teorici. Si pensi agli
avvocato o agli stessi giudici, intesi come categorie professionali 335.
Questi tre livelli a loro volta si collocano ovviamente all’interno di una
dimensione sociale-culturale più ampia 336.
Naturalmente il “quadro” non impone in maniera definitiva certe
“definizioni della situazione”, ma cambia e si costruisce nel corso
dell’interazione: gli avvenimenti non sono mai oggetto di un’interpretazione
univoca ma rimandano sempre ad una molteplicità di quadri che influiscono
sull’impegno e la posizione dei partecipanti 337.
In una prospettiva più specificamente giuridico-sociologica Ferrari intende
per contesto “la totalità dei fattori che influiscono sulla disputa e contribuiscono a
definirla nell’interazione sociale”. Posto che la nozione di contesto è
estremamente complessa, concorrerebbero a definirla, secondo il sociologo,
l’organizzazione economica di una società, il suo diritto sostanziale e la sua
“cultura giuridica”, le sue forme di organizzazione del potere, il suo grado di
integrazione sociale, la relazione fra le parti, nonché fra esse ed il pubblico, il tipo
di interesse o di questione che divide i contendenti 338.
335 A.-N. Perret-Clermont, “Psychologie sociale” , cit. , pp. 73-74. 336 Nel caso del diritto, esiste secondo Ferrari, una tensione costante, latente o manifesta, tra il contesto giudiziario e quello sociale che interagisce con esso anche silenziosamente ma in maniera costante e parallela. Si pensi, ad esempio, ai processi politici o alle dispute in sede di contrattazione collettiva. Inoltre le dispute saranno diverse a seconda che si svolgano, per esempio, in una società rurale o pastorale. V. Ferrari, La struttura del conflitto…, cit. 337 M. Grossen, La notion de contexte: quelle définition pour quelle psychologie? un essai de mise au point, in J.-P. Bernié, Apprentissage, développement et significations, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2001, p. 62. 338 V. Ferrari, Teorie e metodo nell’analisi sociologica…, cit.
Il ruolo del cliente
124
1.3. Il processo come contesto “conflittuale” o meglio “il conflitto come
processo” 339
Ferrari, come già anticipato, definisce il processo come “la totalità delle
azioni sociali indirizzate a trattare la disputa, sino alla decisione o alle decisioni
che la dirimeranno in forma più o meno contingente o definitiva” 340.
Sull’esempio del sociologo del diritto, si può dunque scegliere di connotare
il contesto del processo come un contesto conflittuale 341. Diritto e conflitto 342,
sono coessenziali, senza l’uno non esisterebbe l’altro. La funzione del diritto è
appunto quella di “trattare” 343 i “conflitti”, definendo e regolando i rapporti tra i
contendenti 344.
Si tratta di conflitti “dichiarati”, “pubblici 345 ”, articolati “attraverso la
rappresentazione di almeno una pretesa pubblicamente espressa in termini
normativi, dove per “normativo” si intende (nell’accezione proposta da Galtung e
adottata estesamente da Luhmann) l’atteggiamento di colui che insiste nella
339
Il titolo del paragrafo è mutuato da V. Ferrari, Funzioni del diritto, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp.153-188. 340 Concorrono a definirlo, secondo Ferrari, le strategie dichiarate o meno dei contendenti, il rapporto tra queste e l’uditorio, l’intervento possibile del terzo e la tipologia dei terzi intervenuti, l’elasticità o rigidità delle forme di contesa. V. Ferrari, “Teorie e metodo”, cit. , p. 345, 1993; cfr. inoltre Funzioni del diritto…, cit.
342 Gli studi sociologico-giuridici sul tema della litigiosità si sono sviluppati in gran parte in America. La letteratura in materia ha ad oggetto soprattutto le dispute. In particolare il Civil Litigation Research Project sviluppato nella Wisconsin University è uno dei più ambiziosi programmi di ricerca sul processo civile che abbia cercato di spiegare i motivi che inducono i soggetti ad investire grandi quantità di denaro in disputes processuali. Al centro del programma di ricerca dunque la disputa ed “il ruolo-chiave svolto dalle asimmetrie del potere e dalle strategie di conflitto prescelte dalle parti nell’instaurazione del giudizio”. La ricerca, realizzata con metodi empirici, fu svolta attraverso interviste condotte con cinque campioni di avvocati e litiganti, rappresentanti di soggetti od organizzazioni coinvolte in processi civili, controversie o arbitrati. L’approccio utilizzato dai ricercatori si proponeva di analizzare le modalità di partecipazione ai processi civili, allo scopo di acquisire informazioni su chi utilizza i tribunali, sui motivi per i quali i litiganti si rivolgono alla giustizia e sui metodi di composizione delle dispute, cui ricorrono avvocati e giudici. Cfr. S. Pellegrini, La litigiosità in Italia, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 6-7. 343 Su suggerimento di Ferrari si utilizza “trattare” in luogo di “risolvere” dal momento che il diritto interviene nei conflitti senza necessariamente risolverli, anzi contribuendo spesso ad acuirli (il diritto invocato dal vincitore è spesso percepito come arbitrario da chi soccombe). Comunicazione personale dell’Autore, marzo 2006. 344
Il riferimento è, nella prospettiva di Ferrari, sia alle teorie sociologiche di carattere integrazionista (da Durkheim a Luhmann passando per Parsons) sia a quelle di carattere conflittualistico (da Marx a Dahrendorf attraverso Weber). V. Ferrari, “Teorie e metodo”…, cit., pp. 343 e ss. 345 V. Ferrari, Funzioni…, cit., p.157. Cfr. inoltre V. Ferrari, Diritto e Società. Elementi di sociologia del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2004, p.77.
Il ruolo del cliente
125
propria pretesa a dispetto dell’altrui opposizione, in genere esibendo una norma
(a qualsiasi sistema appartenga, anche alternativo rispetto all’ordinamento
riconosciuto come vigente) che la giustifica, la “legittima” 346.
L’intervento del diritto è dunque finalizzato a trattare ex post conflitti che si
sono già manifestati, nella forma di pretese incompatibili. “Il conflitto
originerebbe dalla circostanza che il meccanismo normativo non ha operato
immediatamente, nel senso che la regola invocata dal soggetto nei confronti di un
altro non ha realizzato la sua funzione persuasiva ed il soggetto, deluso nelle sue
aspettative, non ha desistito dalla sua pretesa 347. L’interazione che si sviluppa può
essere descritta come un processo “rivolto ─ secondo Ferrari ─ alla graduale
concretizzazione della sanzione“, graduale nel senso che la sanzione non
necessariamente rappresenterà l’esito del conflitto. Il processo dunque è
rappresentato da Ferrari come “una successione di azioni, strategicamente
orientate e provviste di un certo grado di collegamento tattico” 348.
Anche Pellegrini rimarca che, nella definizione sociologica corrente, la
disputa 349 “non è altro che una forma di interazione sociale, uno stadio evolutivo
attraverso il quale qualsiasi interazione può passare” 350.
Cosicché studiare il processo in senso interattivo e nel suo contesto
significa, con Ferrari, non solo esaminare la disputa in sé, ma “le sue origini, i
suoi rapporti interindividuali e sociali nei quali si è sprigionata” al punto che il
processo è considerabile una variabile del contesto 351.
346 V. Ferrari, “Teorie e metodo”…,cit., pp. 344. 347
Secondo Friedman perché si parli di litigiosità sono necessari almeno tre elementi fondamentali: una rivendicazione, una disputa o un conflitto, il ricorso ad una specifica istituzione che lo risolva, il tribunale. Le dispute che possono considerarsi oggetto di litigiosità sono solo quelle contested in court. L.M. Friedman, Litigation and Society, in Annu. Rev. Sociol., vol.15, 1989, p.18. 348 V. Ferrari, Funzioni…, cit., p. 160. 349 Ferrari ritiene riduttivo parlare di dispute. Il termine “disputa” è, a giudizio dello studioso, troppo connotato in termini minimalistici ed individualistici. I conflitti dichiarati, al cui trattamento contribuisce il diritto, non sono solo quelli tra singoli soggetti. Ogni tipo di conflitto, purché dichiarato, può essere canalizzato nelle vie giuridiche, essere rapportato a modelli normativi. 350 Cfr. R.L. Abel, A Comparative Theory of Dispute Institutions in Society, in Law & society Review, vol. 8, n.1, pp. 217-347, 1974, cit. in S. Pellegrini, La litigiosità…, cit. , p. 6. 351 Cfr. amplius V. Ferrari, Funzioni…, cit. , p.162 e ss.
Il ruolo del cliente
126
1.4. Il ruolo delle parti nel “conflitto”
Il carattere pubblico del conflitto fa si che le parti assumano ruoli formali
incanalando la loro azione entro binari precostituiti: “attore” e “convenuto”,
“plaintiff” e “defendant” 352. L’interazione conflittuale giuridica coinvolge tuttavia
soggetti anche non necessariamente partecipanti alla disputa come il contumace (o
ancora, ad esempio, in senso più ampio, tutti i lavoratori destinatari
dell’interpretazione di una norma in materia di contratti collettivi, etc.). Né si
tratta di soggetti che necessariamente rivestono il ruolo di “parte” o di “giudice” 353.
Vi sono inoltre soggetti che partecipano in maniera del tutto passiva, come
uditori ad esempio, ma che possono sortire l’effetto di influenzare l’azione
orientando in qualche modo il comportamento dei protagonisti 354.
Naturalmente “rientrano a pieno titolo coloro che affiancano le parti nel
conflitto cioè, nella disputa giudiziaria tipica, gli avvocati o gli altri consiglieri”
che traducono le domande delle parti “nel linguaggio curiale”, le “trattano” per
renderle compatibili con le regole del gioco” 355.
È decisivo, secondo Ferrari, che i soggetti non interagiscano quasi mai
direttamente ma attraverso l’intervento di altri soggetti, che si interpongono con
funzioni rilevanti per la comunicazione processuale. L’avvocato, come più
ampiamente si dirà nel capitolo successivo, traduce in chiave giuridica le pretese
del cliente sulla base di in un modello che abbia un’apparenza normativa. Si tratta
tuttavia di un ruolo variabile, talvolta scomparendo dietro il cliente, talaltra
modificandone la versione nell’interesse di questi o dello Stato o nel suo stesso
interesse 356.
352 V. Ferrari, Diritto e Società …, cit., p.77. 353 Vi sono parti che, in prospettiva sociologica, “confliggono de facto per conto di altre e quindi soggetti che, dall’esterno, cercano di influire sulla disputa perché sono interessati alla sua soluzione”. Ferrari fa proprio l’esempio del ruolo del sindacato e dell’unità sindacale aziendale nella procedura ex art. 28 Stat. Lav. 354 V. Ferrari, Funzioni…, cit., p. 162 . 355 V. Ferrari, Diritto e società…, cit., p. 78. 356 Cfr. M. Cain, The General Practice of the Lawyer and the Client: Towards a Radical Conception, in International Journal of the Sociology of Law, vol. 7, 1979.
Il ruolo del cliente
127
Lo stesso ruolo del giudice nel conflitto è variabile, né tutti i conflitti
culminano con una decisione giudiziale 357 . È proprio la legge processuale,
osserva Ferrari, ad attribuire al giudice una possibilità di intervento graduale e
incostante: “vi sono fasi iniziali e fasi intermedie, in cui anche il giudice del
processo civile contemporaneo esiste solo sullo sfondo del conflitto, come un teste
qualificato, muto e perfino inconsapevole, mentre la relazione si sviluppa in modo
diadico tra le parti che ‘dispongono’ del processo”. È la distinzione classica tra
processi a struttura diadica e processi a struttura triadica 358.
Infine non si può non ricordare che il giudice non è scelto dai contendenti,
ma è assegnato dal sistema giuridico; procede secondo un metodo predefinito in
gran parte dal sistema stesso, non suggerisce ai contendenti una regola con cui
risolvere la contesa ma la impone rendendola vincolante non solo per le parti ma
anche per se stesso 359.
1.5. Il ruolo delle parti nella “trasformazione della disputa”
Abel indaga i modi in cui le dispute sono trasformate (handled) attraverso
il ruolo svolto delle parti. A partire dallo studio del 1973 di un particolare sistema
giuridico, quello del Kenya, Abel conclude che sono proprio i ruoli rivestiti dalle
persone che intervengono in una disputa a caratterizzare le differenze strutturali
delle dispute da sistema a sistema 360.
357 Può accadere, infatti, che le parti abbandonino la contesa, o che si giunga ad una conciliazione attraverso la procedura legale o la semplice mediazione di un terzo o rimettendo la decisione ad un arbitro. Si tratta di una scelta libera almeno per quanto riguarda il processo civile. 358 Aubert classifica inoltre le questioni oggetto di lite in “dispute di valore” e “dispute di interesse”; le prime tese alla ricostruzioni di torti e ragioni, tese a comprendere che cos’è accaduto, le seconde tese alla regolamentazione del rapporto nel futuro, finalizzate a stabilire che cosa dovrà accadere. Le prime tendono proprio a caratterizzarsi secondo una struttura diadica, le seconde con una struttura triadica. V. Aubert, Competition and Dissensus: Two Types of Conflict and Conflict Resolution, in The Journal of Conflict Resolution, vol. VII, num, 1, 1963; Ferrari, “Teoria e metodo”, cit., p. 349. 359 V. Ferrari, Diritto e società…, cit., p150. 360 Lo scopo del suo studio è proprio quello di avvalersi del concetto di disputa come concetto-chiave per comprendere i modi in cui le dispute sono trasformate all’interno di ogni società e attraverso differenti società. Ritiene infatti Abel che il concetto di diritto, altamente problematico a partire da tutti i tentativi di definizione che ne sono stati fatti da Weber in poi, sarebbe al contrario meno adatto al tentativo di una lettura trasversale delle caratteristiche dei diversi sistemi legali nelle diverse società. Tutte le definizioni sono stipulative, un accordo sulla definizione di diritto è
Il ruolo del cliente
128
La definizione di partenza per Abel è, come già anticipato, della disputa
come forma di interazione sociale, uno stadio evolutivo attraverso il quale ogni
relazione può passare.
“Per dar vita ad una disputa i partecipanti debbono in primo luogo entrare in contatto
fisico tra loro e questo contatto deve portare ad una significativa interazione. Tale interazione deve
contenere un elemento di conflitto — le parti devono sviluppare infondate pretese rispetto a risorse 361. Il disaccordo circa una questione di fatto (ad esempio il nome del diciassettesimo presidente
degli Stati Uniti) non è un conflitto; esso potrebbe diventare conflitto se i partecipanti hanno
rappresentato non solo rivendicazioni di fatto ma anche un riconoscimento di superiorità
intellettuale. […] cose intangibili come la reputazione possono anche essere l’oggetto di una
disputa” 362.
La caratterizzazione di un conflitto come un comune stadio evolutivo in
ogni relazione significa enfatizzare, nella prospettiva di Abel, che non si è in
presenza di un esempio di devianza.
Il conflitto può trasformarsi in una disputa se le pretese sono sostenute
pubblicamente, se la loro incompatibilità è comunicata a qualcuno e se esse sono
giustificate nei termini di una norma che potrebbe soddisfarla.
Le dispute inoltre, come accennato, sono classificate a struttura diadica o
triadica, a seconda che le parti si rivolgano o meno ad un terzo (intervenor). In
questo caso si parla di case o controversy. Naturalmente, precisa Abel, sebbene
una disputa presupponga un conflitto ed un conflitto un’interazione, la sequenza
cronologica non è inevitabile o irreversibile: il contatto può non portare ad
un’interazione significativa (ad es. urtare contro un passeggero in autobus);
l’interazione può non portare ad un conflitto (una parte potrebbe immediatamente
porgere le scuse); ed il conflitto può non evolvere mai in una disputa.
Ovviamente la sequenza di sviluppo può essere rovesciata: una disputa può
ridimensionarsi a mero conflitto se una delle parti cessa di asserire la propria difficile da raggiungere. Cosicché lo studioso aderisce ad una prospettiva realistica (il riferimento è soprattutto a Llewellyn), secondo cui la chiave di accesso al diritto risiede nella sua applicazione, che non può essere adeguatamente spiegata dalle sole norme giuridiche. Le scienze sociali inoltre offrirebbero una comprensione più completa dei processi di applicazione e di presa di decisione (the legal decision making). La conclusione cui giunge Abel è la stessa cui era pervenuta Weber: “Tutte le autorità si confrontano con l’inevitabile conflitto tra il formalismo astratto della certezza legale ed il desiderio di raggiungere scopi sostanziali”. Cfr. R.L. Abel, “A Comparative Theory”, cit., pp. 221-224, 226, 303. 361 Il riferimento è alla distinzione tra conflitto di interesse e conflitto di valore che aveva già proposto V. Aubert, Competition and dissensus…, cit. 362 R.L. Abel, “A Comparative Theory”, cit., p. 227.
Il ruolo del cliente
129
pretesa pubblicamente; il conflitto può sparire dall’interazione se la parte cessa di
credere di avere un diritto; un’interazione significativa può limitarsi al mero
contatto fisico ed il contatto stesso può cessare.
Si parla inoltre di decisione per indicare una scelta tra alternative; una
decisione può anche risultare da un accordo tra le parti.
Naturalmente ogni società sarà caratterizzata da un numero relativamente
limitato di modelli (patterns), che in quanto modelli ricorrenti di dispute sono
istituzionalizzati. Il che significa che il partecipante occupa un ruolo all’interno
delle istituzioni che gestiscono la disputa e questi ruoli definiscono le relazioni tra
tutti i partecipanti nella disputa e tra ogni partecipante ed il mondo esterno. È
questa la c.d. struttura della disputa o istituzione della disputa. La definizione dei
ruoli all’interno della disputa coinvolge il modo in cui i titolari di questi ruoli
agiscono. Il loro comportamento è chiamato da Abel processo, disputa o
istituzione. Sebbene si parli di struttura con riferimento a qualche causale,
cronologica priorità rispetto al processo, il processo è visto come azione che
ricorre all’interno di un ambiente strutturato. Questi concetti sono ovviamente
relativi e la loro interazione è reciproca. Per finire, la misura in cui un modello di
disputa è istituzionalizzato rappresenta esso stesso una variabile: il litigio in una
corte giudiziaria è altamente istituzionalizzato, le liti coniugali non lo sono 363.
1.6. La struttura elementare della disputa
La struttura più semplice, in termini di numeri di elementi, è quella in cui
ogni parte svolge il ruolo di audience rispetto alle pretese dell’altra.
Abel propone uno schema di questo tipo:
P1 P2
363 Ibidem, pp. 227-229.
Il ruolo del cliente
130
Lo studio in questo caso è limitato ai ruoli dei disputanti ad alle loro reciproche
relazioni 364.
Una disputa a struttura più complessa è quella in cui interviene un terzo:
P1
terzo - intervenor
P2
Le caratteristiche aggiuntive che potrebbero definire questa situazione sono:
la presenza di una audience che recepisca le richieste delle parti oltre che le
parti stesse, che ascoltano le proprie reciproche pretese ed intervengono nella
disputa in qualche modo.
I disputanti comunemente portano le proprie pretese innanzi ad un terzo e la
sua risposta raramente è interamente passiva (per indicare il terzo Abel si avvale
del termine di intervenor piuttosto che di giudice, mediatore o altro) 365.
Come accennato, ci sono delle variabili rispetto al modo in cui un conflitto
diviene disputa: una di questa riguarda il pretendente (claimant) che asserisce una
pretesa, se lo fa personalmente o attraverso un rappresentante, a chi rivolge la
pretesa e in quale foro soprattutto. Iniziata la disputa, la sua ampiezza si definisce
lungo tre dimensioni: il numero e la portata delle doglianze, il numero e l’identità
delle parti coinvolte e la profondità storica in cui la controversia sarà esplorata 366.
Le dispute differiscono inoltre a seconda dei risultati cui esse tendono:
alcune non si attendono un risultato fisso, altre premono verso un risultato
specifico. Il risultato può essere imposto unilateralmente su una parte o può venir
fatto uno sforzo più o meno importante per ottenere il loro accordo attraverso una
364 A questo proposito Abel ricorda che Evans Pritchard nel suo studio sui Nuer dimostra che la distanza strutturale tra particolari disputanti incide significativamente sull’evoluzione della disputa. Ibidem, p. 246. 365 In effetti Abel si avvale proprio del ruolo del terzo per spiegare le caratteristiche del processo (ad esempio a seconda che si tratti di un giudice o di una giuria). Ibidem, pp. 244-251.
Il ruolo del cliente
131
varietà di “significati”. Il rimedio può essere espresso in sanzioni che sono
repressive o restitutive, positive o negative, diffuse o organizzate. Il giudizio può
essere pronunciato come finale o la finalità può essere coscientemente evitata; in
entrambi i casi possono esservi opportunità di revisione o reinterpretazione. E
naturalmente ci saranno variazioni nel modo in cui il comportamento successivo
sarà inciso dalla decisione 367.
È bene qui precisare, con Ferrari, che il termine “struttura” è utilizzabile per
far riferimento all’intelaiatura normativa che incanala il conflitto sia a priori che a
posteriori, anche se da taluni – da Friedman ad esempio – è utilizzata con
riferimento solo ad una parte del sistema giuridico, la struttura giudiziaria.
Cosicché si adotterà il termine di struttura nel significato di normativa
sostanziale e procedurale entro il quale vengono incanalati non solo i conflitti
giudiziari ma anche le azioni e le aspettative sociali in senso lato. La struttura
giuridica, infatti, incanala il conflitto sia a priori attraverso una serie di minacce,
promesse, incentivi e disincentivi che caratterizzano la normativa sostanziale sia a
posteriori quando il conflitto insorge, nonostante la minaccia. È lo stesso diritto a
mettere a disposizione i mezzi di risoluzione del conflitto attraverso canali e
forme prestabiliti 368.
1.7. La trasformazione delle dispute attraverso la “negoziazione”
Il disputing può essere visto come un processo di “contrattazione” in cui
l’oggetto della disputa e la cornice normativa da applicare sono negoziati a mano
a mano che la disputa procede.
L’approccio di Mather e Yngvesson enfatizza il modo in cui le dispute
sono trasformate attraverso la negoziazione 369 . Secondo le due studiose, le
dispute si modificano in risposta agli interessi dei partecipanti (ad es. la
367 Ibidem, pp. 229-232. 368 Naturalmente ci possono altri canali di soluzione del conflitto, come abbandonarlo oppure rivolgersi ad un arbitro. 369 L. Mather, B. Yngvesson, Language, Audience, and The Trasformation of Disputes, in Law & Society Review, vol. 15, n. 3-4, pp. 775-821, 1980-81.
Il ruolo del cliente
132
presentazione dei fatti in base al risultato sperato). Questi tendono a imporre
categorie prestabilite (narrowing). Il narrowing è particolarmente marcato quando
una disputa è trattata, ad esempio, dai funzionari di un tribunale specializzato
come una corte con modi altamente routinizzati di trattare i casi, per classificare
eventi o relazioni o sviluppare una struttura che sfida categorie prestabilite
(expansion). Le dispute possono infatti espandersi aggiungendo nuovi temi,
ampliando l’arena della discussione o incrementando il numero ed il tipo di
partecipanti attivi. La disputa non è un evento statico, i soggetti hanno interessi
diversi e diverse prospettive.
In questo senso è fondamentale il c.d. agente di trasformazione, ad
esempio la partecipazione dell’audience o l’intervento di un terzo, il giudice, così
come è rilevante la presenza dei sostenitori delle parti (avvocati ed altri parlanti).
La disputa è inoltre definita attraverso il linguaggio ed attraverso i ruoli giocati
dai vari partecipanti. La stessa formulazione della disputa (phrasing and
rephrasing) in una pubblica udienza, ad esempio, può pregiudicare se non
addirittura colpire il risultato. Il linguaggio è di fondamentale importanza nella
misura in cui richiede regole di sintassi e semantica “a cui i pensieri individuali
devono essere sottomessi se essi cercano espressione” 370.
In più è cruciale il contesto sociale del disputing. Dal punto di vista della
letteratura etnografica e delle scienze politiche, ognuno di questi partecipanti
potrebbe giocare un ruolo centrale nella trasformazione della disputa. Invocare il
supporto di un ampio pubblico può senz’altro essere un modo per sfidare l’ordine
normativo convenzionale. La complessità dell’organizzazione è un’altra variabile
che influenza la strategia di espansione. Naturalmente non sono le regole a
determinare il comportamento ma è l’abilità degli uomini a manipolare le regole,
secondo la prospettiva costruttivista, condivisa peraltro da Geertz, secondo cui
sono gli uomini ad imporre un ordine culturalmente costruito al mondo sociale e
fisico 371.
370 La citazione è di de Saussure, ibidem, p. 821. 371 Ibidem, pp. 775-821.
Il ruolo del cliente
133
2. Il ruolo del cliente
2.1. Le narrazioni processuali
Nell’aspirazione alla realizzazione di una ricerca interdisciplinare lo sforzo
è di coniugare le teorie del disputing, sopra illustrate, con le tecniche analitiche
derivate dalla psicologia cognitiva e culturale, dalla linguistica e dalle prospettive
narrative nonché, in qualche misura, dalla stessa etnometodologia, secondo gli
orientamenti metodologici della Lawyering Theory, ed a partire dal quadro
teorico-filosofico delineato nei capitoli I e II.
Esaminata infatti la c.d. struttura della disputa ed analizzati i ruoli che le
parti possono rivestire al suo interno, la teoria narrativa può costituire un utile
strumento per la comprensione di come avvocati e giudici agiscono all’interno del
processo ed in primo luogo per analizzare il ruolo che svolge il cliente nella
costruzione del fatto.
In particolare Antony Amsterdam et al. 372 ritengono che i litigators siano
inestricabilmente immersi nella narrativa sia pure in maniera inconscia.
Propongono pertanto una sorta di inventario degli usi possibili della narrazione
nel processo affinché le parti possano usare la costruzione narrativa come parte
integrante del loro lavoro, sfruttando le possibilità che la narrativa fornisce di
costruire “mondi possibili”, di fare scelte strategiche tra le possibili alternative
proprio sulla base della comprensione degli elementi della costruzione narrativa e
di come questi elementi possano accordarsi tra loro 373.
Amsterdam et al. propongono così una sorta di inventario degli usi pratici
che un litigator può fare della narrativa in ogni caso particolare. Ne viene fuori un
profilo della struttura-base e dei processi narrativi, una specificazione delle
caratteristiche, delle condizioni e degli elementi della narrativa nel setting
processuale 374.
372 T. Alper, A. Amsterdam et al., Stories Told and Untold: Lawyering Theory Analyses of the First Rodney King Assault Trial, in Clinical Law Review, vol. 12:1, 2005. 373 L’inventario è concepito per un processo con giuria, si ometteranno pertanto quegli usi che sono adatti esclusivamente a quel tipo di processo. 374 Sugli usi della narrazione nel processo Cfr. inoltre W.L. Bennett e M.S. Feldmam, Reconstructing Reality in the Courtroom…, cit. ; N. Pennington e R. Hastie, A Cognitive Theory
Il ruolo del cliente
134
Sono così elencati otto possibili usi della narrazione nel processo:
1. L’uso della narrazione per generare ipotesi che guidino l’indagine e che
evitino la chiusura dell’indagine con giudizi prematuri. L’indagine fattuale deve
essere condotta attraverso la formulazione di ipotesi di ciò che è accaduto e
perché. Le ipotesi sono costruite in una forma narrativa, con una scena, dei
personaggi, delle azioni, degli strumenti e dei motivi, secondo la struttura
proposta da Burke. La trama delle storie è in genere costruita, secondo
Amsterdam e Bruner, sulla base di questi elementi che guidano l’immaginazione
del litigator 375. A loro volta naturalmente questi “dettagli” ne suggeriscono altri
che potrebbero coesistere o meno fornendo uno specifico focus per l’indagine. La
possibilità di esplorare più ipotesi da proporre potrebbe essere garanzia di
successo per un litigator e questa funzione di esplorare possibilità alternative è
assolta proprio dalla narrativa.
2. L’uso della narrativa può essere funzionale a sviluppare una teoria del
caso. L’efficacia di una narrativa processuale sta nel mediare fatti e norme, nella
costruzione del caso, per cui l’intera teoria del caso di un litigator prende la forma
della narrativa che invoca una decisione favorevole con i fatti organizzati in modo
tale da invocare l’applicazione di regole di diritto, regole di procedura, il
riferimento ad elementi di prova, considerazione dell’equità, etc. Normalmente se
il litigator, nel costruire il caso, si avvale di categorie tipiche della cultura
corrente, indurrà una più favorevole reazione in chi decide facendo riferimento ad
elementi fattuali (scene, trame e personaggi) di storie tipiche correntemente
accettate.
3. La narrativa è funzionale a (sondare) o influenzare il pensiero di
testimoni o altre fonti di informazione (giurati ed altri partecipanti al processo). I
litigators devono costantemente prendere decisioni strategiche in funzione di
come le persone pensano e di come reagiranno rispetto all’azione degli avvocati.
4. L’uso della narrativa per consentire alla giuria di familiarizzare con
linee di pensiero che sono funzionali a far emergere il caso del litigator o a far
passare in secondo piano il caso della parte opposta. La narrativa è senz’altro un
of Juror Decision Making: The Story Model, Cardozo Law Review, 13, 519-557, 1991; N. Feigenson, Legal Blame: How Jurors Think and Talk About Accident, Softcover, 2001. 375 Cfr. amplius cap. I, par.7.
Il ruolo del cliente
135
modo speciale di pensare, di processare informazioni, di procedere da premesse a
conclusioni, finalizzato a consentire ai giurati di ricostruire la storia. Tra le
importanti qualità del pensiero narrativo (elencate nel cap. I, § 6) si richiamano
innanzitutto la sua ermeneuticità: il significato del tutto deriva dalle parti proprio
come il significato delle parti è derivato dal tutto. L’altra importante caratteristica
è che essa genera aspettative attraverso presunzioni di “rilevanza”. Infine le storie
traducono il tempo in una sequenza di eventi. Far emergere queste distinte qualità
della narrazione dà la possibilità ad un litigator di indurre i giurati a “processare”
ciò che ascoltano e ciò che vedono nel processo in modo da far prevalere questo
caso rispetto a quello della controparte.
5. L’uso di particolari narrazioni per accreditare, screditare o configurare
o mettere in codice elementi di prova o di informazione. Le storie sono utili al
coding di elementi di prova o altri pezzi del caso. Il coding è il processo attraverso
cui parole, immagini, oggetti e idee vengono associati ad altre così che il passato
porti alla mente l’attualità. La costruzione narrativa implica un considerevole
coding che contribuisce a rendere verosimile le buone storie 376.
A partire dalle caratteristiche della narrativa processuale così individuate, è
senz’altro scontato precisare che sebbene le storie abbiano caratteristiche comuni
esse differiscono a seconda degli scopi per cui sono raccontate, a seconda del
setting, delle convenzioni e delle regole tipiche dello specifico setting (ad es.
processo con o senza giuria).
Posto che i processi non sono entità già date ma eventi contingenti, culturalmente
definiti, il processo si caratterizza senz’altro come un contesto che influenza
profondamente il modo in cui le storie vengono raccontate.
Nello specifico contesto del processo ogni parte contrasta la storia
dell’altra per convincere un decisore della verità di ciò che è accaduto con lo
scopo di ripristinare il proprio c.d. stato iniziale o ricostituirne un altro,
ripristinando lo stesso ordine sociale, attraverso la decisione finale del giudice.
Ogni processo civile, penale, etc., si caratterizza come un contesto in cui la storia
di una parte riflette in qualche modo la verità di ciò che è accaduto cosicché
376 Si omettono i nn. 6-7-8 che riguardano più strettamente i processi con giuria.
Il ruolo del cliente
136
stabilire la verità di una parte significa disconfermare la verità della storia
avversaria.
La norma condivisa tra tutti i partecipanti al processo è infatti che solo uno dei
litiganti ha ragione su ciò che è accaduto. Tutto lo sforzo dei litiganti è
concentrato in questa direzione.
Le storie a cui i litigators chiedono al giudice di prestar fede sono “i fatti del
caso” che debbono apparire veri (non solo dal punto di vista della verosimiglianza
ma della referenzialità esterna).
Il litigator deve essere in grado di proporre storie che siano immuni da possibili
sfide dell’altra parte: il che vuol dire che i pezzi fragili di storia vanno eliminati
perché la difesa non sia resa vulnerabile 377.
Infine la storia raccontata da un litigator al giudice è una storia senza il
capitolo finale, quello della decisione che sarà scritta. Naturalmente l’ultimo
capitolo dovrà essere un verdetto a favore del cliente.
2.2. Le storie dei clienti
In questa parte della ricerca si cercherà di analizzare, in particolare, le
storie dei clienti, raccolte mediante interviste non strutturate sui fatti oggetto del
conflitto. Ci si avvarrà, sull’esempio di Amsterdam e Bruner della Pentade di
Burke, la c.d. grammatica degli elementi allo scopo di rispondere agli interrogativi
del “dove, chi, cosa, quando, perché ” del nascere di una storia 378. Ogni storia
sarebbe cioè caratterizzata da una trama-plot i cui elementi costitutivi sono
rappresentati da quelli individuati da Burke nella c.d. Pentade.
Nonostante l’intercambiabilità degli elementi della Pentade renda la
narrativa un medium flessibile e variabile, Amsterdam et al. ritengono che ci sia
una certa costanza nel modo in cui gli agenti della Pentade agiscono per
377 R. Rubinson, “Client Counseling”, cit.. È anche la tesi di Taruffo, “Profili della decisione”…, cit. 378 Secondo Burke “any complete statement about motives will offer some kind of answers to these five questions: what was done (act), when or where it was done (scene), who did it (agent), how he did it (agency) and why (purpose)”. Citato in T. Alper, A. Amsterdam et al., “Stories Told and Untold”, cit.
Il ruolo del cliente
137
perseguire i loro scopi all’interno della cornice temporale della scena. Questa
costanza è appunto quel che si definisce trama. La maggior parte delle storie
hanno dunque una struttura comune cosicché il dispiegarsi della trama può
ricondursi implicitamente o esplicitamente alla struttura indicata nel par. 7 del
capitolo I, che funge da “sintassi” degli elementi. La definizione di narrazione,
coniata da Amsterdam e Bruner, è cioè concepita dagli autori come una sorta di
“semantica” e “pragmatica” degli elementi della Pentade (agente, ricevente,
scena, azione, scopo).
Come si leggerà, a determinare l’origine di una storia è l’insorgenza di un
c.d. trouble che viola un’iniziale condizione di legittimità in cui si trovano i
protagonisti. Il nucleo centrale della storia ruota dunque attorno al tentativo di
individuare e definire il trouble.
Emergerà che è a partire da una norma o da condizioni legittime, in senso
lato e tenendo conto delle specifiche circostanze del caso che può essere verificato
che cosa costituisca o meno un trouble: “perché si verifichi un trouble deve
verificarsi la violazione della norma” 379. La norma funge da dunque criterio di
selezione rispetto al trouble, coerentemente con l’impostazione dottrinale
tradizionale. Il primo elemento da verificare allora in una “storia legale” è che lo
stato iniziale sia “legittimo”.
Si propongono a questo fine le storie di tre clienti.
■■■
La storia di Marina: “da capoprogetto a tappabuchi”.
Sintesi della storia 380:
379 J. Bruner, Comunicazione personale, 25/7/2006. 380 La storia di Marina e le altre che seguiranno sono raccontate in maniera anonima (con omissione, ad esempio, delle specificità del datore di lavoro, di nomi, di luoghi, di date, etc.), nel rispetto della privacy del cliente e dello stesso avvocato, pur trattandosi nella maggior parte dei casi di vicende "pubblicamente" definite. Per la stessa ragione non è stato possibile allegare in visione gli atti del procedimento né la documentazione ufficiosa concernente i clienti o gli avvocati.
Il ruolo del cliente
138
Marina, per effetto di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è
impiegata, con la qualifica di “capoprogetto”, presso un’azienda multinazionale avente sede, tra le
altre, in una città italiana. Dopo qualche anno di “felice collaborazione”, al mutamento del
direttivo aziendale, Marina si ritrova alle prese con una serie di modifiche concernenti l’assetto
aziendale. Il nuovo capo le rifiuta il riconoscimento di una qualifica professionale superiore che,
per gli anni di formazione e di esperienza presso l’azienda, Marina ritiene di aver maturato. Nel
contempo, Marina è costretta a chiedere giorni di permesso per sottoporsi a cicli di terapia contro
l’infertilità. I dirigenti interpreteranno le assenze della dipendente come una “diminuzione di
efficacia” lavorativa, al punto che Marina sarà invitata a dimettersi. Marina non accetterà la
richiesta di dimissioni, si rivolgerà ad un legale, che dapprima la orienterà in una trattativa privata
con i suoi capi poi interverrà direttamente nella vicenda.
L’avvocato “diffiderà” innanzitutto i dirigenti dal continuare a tenere in uno stato di
“inattività” la sua cliente, cosi come li inviterà a riconoscere la qualifica professionale superiore
maturata dalla stessa. Successivamente, a seguito dell’iniziativa dell’azienda di assegnare Marina
ad un incarico trasferendola in un'altra città, l’avvocato ricorrerà ad un c.d. provvedimento
d’urgenza, disciplinato ex art. 700 c.p.c. 381, allo scopo di impedire il trasferimento. Il legale ritiene
infatti che il provvedimento sia “illegittimo” per carenza o irragionevolezza della motivazione, ai
sensi dell’art. 2103 c.c. 382. Non ci sarebbero ragioni, secondo l’avvocato, per cui Marina debba
essere trasferita in un’altra città; ritiene inoltre che il comportamento dell’azienda sia di tipo
“ritorsivo”, conseguente alla richiesta della dipendente di giorni di permesso
La Banca, per mezzo del suo legale rappresentante, si difende dichiarando che il
provvedimento contestato non è un “trasferimento” bensì una “trasferta” temporanea in un’altra
città.
La decisione del giudice sarà negativa, non riconoscendo quest’ultimo i presupposti
dell’urgenza (fumus boni iuris e periculum in mora), richiesti dal giudizio cautelare; accoglie
pertanto la tesi dell’azienda, ritenendo che la “trasferta” sia “contemplata come ipotesi normale del
contratto di lavoro […]”
381 Art. 700 c.p.c. “Condizioni per la concessione”. Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice (669 ter, 669 quater, 669 quinquies) i provvedimenti d’urgenza che appaioni, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. 382 Art. 2103 c.c. “Prestazione del lavoro”. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quail è stato assunto (96 att.) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. […]. A tal proposito inoltre la Corte di Cassazione (sez. Lav. N.1530 del ’98) ha precisato che il datore di lavoro ha l’obbligo non soltanto di non assegnarlo a mansioni inferiori (art.2103 c.c.) ma anche di non tenerlo in forzata inattività senza assegnazione di concrete funzioni, poichè il lavoro costituisce un mezzo non solo di guadagno ma anche di estrinsecazione della personalità.
Il ruolo del cliente
139
Nel successivo reclamo, proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. 383, l’avvocato di Marina
lamenta che la sua cliente sia stata inquadrata formalmente come Project Manager ma che di fatto
sia stata adibita a mansioni inferiori, con conseguente violazione degli obblighi scaturenti dal
contratto di lavoro nonché dei principi di “correttezza” e “buona fede”, art.2103 c.c. e art. 2087 c.c. 384.
L’avvocato della Società smentisce che Marina sia stata adibita a mansioni inferiori,
rispetto a quelle per cui era stata inquadrata, lamentandone addirittura la “negligenza”
nell’esecuzione dei precedenti progetti.
Alla vigilia della discussione del reclamo, l’azienda proporrà al legale di Marina il ricorso
ad una “transazione”, in luogo della definizione giudiziale della vicenda, triplicando l’offerta
economica iniziale, collegata alla proposta di dimissioni volontarie.
■■■
La storia di Marina secondo l’articolazione della Pentade 385.
In uno stato iniziale che può definirsi legittimo, per effetto di un contratto
di collaborazione coordinata e continuativa in virtù del quale Marina opera come
“capoprogetto” all’interno di un’azienda multinazionale, con un ottimo budget
annuo ed una serie di benefits (come l’utilizzo di una macchina aziendale, etc.) e
di pubblici riconoscimenti, si verifica l’insorgenza di un trouble.
Al mutamento del direttivo aziendale finisce per snaturarsi
progressivamente il rapporto fiduciario tra Marina e la sua azienda. Il trouble che
trova il suo epilogo nell’invito rivolto a Marina ad un dimissionamento volontario
si verifica a causa di una tensione tra il direttivo aziendale – agente – e Marina –
ricevente. La tensione si sostanzia in una sorta di conflitto tra le aspettative di
Marina ad essere tutelata e riconosciuta nel proprio ruolo o addirittura in un ruolo
superiore e le modificate esigenze/intenti di riorganizzazione aziendale che fanno
seguito al cambio di direttivo.
383 Art. 669 terdecies “Reclamo contro i provvedimenti cautelari”. Contro l’ordinanza con la quale, prima dell’inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini prevsiti dall’art.739, secondo comma.[…]. 384 Art. 2087 c.c. “Tutela delle condizioni di lavoro”. L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (37 Cost.). 385 Il ricorso è alla definizione di Pentade e di “storia”, illustrate nel capitolo I.
Il ruolo del cliente
140
Il conflitto insorge tra l’intenzione di Marina a tutelare il proprio status
professionale e personale, con la richiesta, per esempio, di giorni per sottoporsi a
visite mediche, e la sottesa intenzione dell’azienda di “liberarsi” della dipendente.
Il venir meno di un rapporto fiduciario evolve pertanto in un graduale
svuotamento di funzioni/dequalificazione ed il conseguente maturare di una
strategia aziendale – azione – che mira – finalità – ad escludere Marina
dall’azienda – setting – (prima nelle forme di un invito alle dimissioni e poi nella
richiesta di trasferimento). È questa particolare interazione tra gli elementi della
Pentade che determina la violazione di una condizione iniziale stabile provocando
l’insorgenza del c.d. trouble.
Dal punto di vista dell’evoluzione della disputa 386, la storia di Marina, dopo
un’iniziale fase di trattative interne, gestite prima in autonomia e poi con l’aiuto
del legale, evolverà in un case, con l’instaurazione di un vero e proprio giudizio
pubblico, nella forma di un ricorso ex art. 700 c.p.c. prima ed un successivo
reclamo poi. Il conflitto iniziale si tradurrà quindi in una disputa per poi
ridimensionarsi di nuovo a conflitto, a seguito della proposta transattiva
dell’azienda che verrà accolta.
I. Una condizione iniziale stabile
Lavoro al xxx dal xxx, i primi due anni ho lavorato in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa quindi ero libera professionista e poi dal xxx sono stata assunta come dipendente. Fino al xxx è andato tutto benissimo, è un’azienda che lavora nel campo del xxx, è una multinazionale x cui frequenti viaggi di aggiornamento,
spostamenti progetti impegnativi, rischiosi…quindi un contesto molto dinamico però anche molto stimolante, insomma mi sono trovata sempre molto molto bene.
II. che viene scompigliata da un elemento disturbatore – the trouble –
attribuibile all’attività umana – agency – :
a. Più o meno diciamo improvvisamente dal xxx con il cambio del mio diretto superiore
c’è stata una vera e propria riorganizzazione per cui è cambiata proprio tutta la struttura dirigenziale quindi la vecchia guardia è stata pian piano smantellata. Per quanto mi riguarda il mio diretto superiore è cambiato e dal quel momento diciamo che
ho cominciato ad avere i primi problemi sul lavoro. In un primo momento ho avuto riduzioni di vario tipo, cioè prima ero capoprogetto quindi gestivo i progetti nella loro interezza, quindi vedevo tutti gli aspetti nella gestione di un progetto, dall’inizio alla fine.
386 Il riferimento è alla letteratura sociologica sul disputing illustrata nella sezione I del capitolo.
Il ruolo del cliente
141
Improvvisamente mi sono trovata a fare oltre a questo un po’ da tappabuchi, cioè facevo praticamente qualunque mansione avesse bisogno di essere coperta da qualcuno. Quindi anche compiti un pò operativi ed è andata avanti un pò così per tutto il xxx. Dopo di che ho cominciato ad essere assegnata a progetti, diciamo così, soltanto
sulla carta, in realtà non erano dei progetti ma semplicemente si trattava di clienti dove io andavo a fare o recupero crediti o attività puramente amministrative. Ricoprivo anche ruoli superiori, in realtà avevo delle mansioni anche tipiche di un commerciale, di ruoli superiori rispetto al mio senza però che mi venisse riconosciuto questo ruolo. Oltre
subire il mobbing sotto forma di vessazioni avevo proprio svuotamento di funzioni. b. A metà anno quindi si poteva ancora cambiare tutto, potevo essere assegnata a qualcos’altro invece il mio diretto superiore insieme a quello che poi stava già andando a sostituirlo e che era già presente nel feedback di metà anno, hanno pensato bene di dirmi: va bene Marina qui c’è un problema ti sentiamo abbastanza polemica e forse è il caso di parlare con il personale e vediamo se riusciamo a trovare un nuovo ruolo per te. […] In realtà questa persona viene a XXX e mi propone un dimissionamento volontario e mi dice: Marina noi non ti vediamo più…anzi testualmente è venuto meno il rapporto
fiduciario tra l’azienda e te quindi a questo punto non ha senso parlare di un cambio di ruolo, tu puoi soltanto uscire. Ovviamente ti proponiamo una cifra, un incentivo
all’esodo di xxx lordi, per cui se tu firmi anche da domani puoi sentirti dispensata dal venire in ufficio anzi oggi stesso se vuoi puoi lasciare la tua scrivania, quella non è più
la tua scrivania, se vuoi vai tranquillamente a casa, anzi lo preferiremmo perché vorremmo che la cosa rimanesse tra di noi non vorremmo che tu ne parlassi con altri.
III. a sua volta richiedente uno sforzo per riparare o trasformare, con
possibilità di successo o meno:
a. Da quel momento ho cominciato a contestare tutto quello che loro che mi dicevano che mi sembrava contestualizzato su dei progetti specifici etc…siamo andati un pò avanti così per un pò di tempo […]; b. quando ne ho parlato con l’avv. xxx abbiamo deciso che la prima mossa da fare era
rimuovere completamente questa richiesta di dimissionamento e quindi mandare una mail al capo del personale come se non ci fossimo mai visti… c. […] Abbiamo deciso di mandare questa mail in cui dicevo ufficialmente al capo
del personale e all’amministratore delegato che erano due anni che venivo sottoutilizzata, che avevo fatto presente questa cosa ai miei diretti superiori e che non era cambiato nulla; d. […] A questo punto facciamo ricorso ex art. 700 c.p.c. contro questo che noi
chiamiamo trasferimento a xxx perché poi abbiamo rappresentato il tutto come un
trasferimento illegittimo non c’erano delle motivazioni reali perché proprio io dovessi andare a xxx e perché proprio a xxx, dato che i miei colleghi erano impegnati tutti a Roma e io ero l’unica che dovevo andare a xxx. Illegittimo, illecito perché ritorsivo…quindi qui abbiamo rappresentato tutto come un rapporto di causa-effetto, quindi di atteggiamenti ritorsivi…. L’abbiamo rappresentata in questo modo: richiedo dei giorni di assenza per terapia loro mi propongono di dimettermi. e. […] Abbiamo svelato tutto come una serie di ritorsioni a qualunque mia richiesta
che l’azienda ha sempre fatto nei miei confronti e quindi uno di questi è il trasferimento…infatti avevo fatto richiesta di conciliazione e loro per tutta risposta mi trasferiscono a XXX…quindi di per sé era un atto ritorsivo. Non ultimo anche il fatto che avevo chiesto chiarimenti su questo trasferimento e la risposta è arrivata al di là dei termini previsti dalla legge… f. […] a questo punto dopo questa sentenza negativa pensavo di non andare avanti. L’avvocato X con molta serenità mi ha fatto capire che non potevamo non andare avanti a maggior ragione che c’era quella sentenza e che comunque sarebbe rimasto agli atti un pronunciamento di un giudice a mio sfavore…potevamo fermarci dopo; però comunque
il reclamo andava fatto…anche su questo mi ha dato forza perché anche sul reclamo ho
Il ruolo del cliente
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cominciato a crederci meno…abbiamo fatto il reclamo per la serie: "lo dobbiamo fare
poi anche se non va bene comunque l’importante è che vengano chiarite le posizioni, quella non può essere l’ultima parola".
IV. cosicché il precedente stato è ristabilizzato o un nuovo stato è creato:
[…] questa strategia è stata vincente perché alla fine hanno avuto paura che questo reclamo potesse andar bene ed è stato proprio a quel punto che sono usciti loro allo
scoperto e hanno voluto trattare purché questa storia si chiudesse…quanto potrebbe essere una cifra soddisfacente per chiudere questo discorso…il giorno prima della discussione del reclamo siamo venuti a questo accordo e abbiamo chiuso la cosa.
V. la storia si conclude con una c.d. coda:
Sono assolutamente sollevata…tutto quello che si doveva dire è stato detto…resta agli
atti che non sono stata lì a firmare la prima cosa che mi hanno sottoposto, ho cercato
di reagire di metterli in difficoltà questa è la cosa che mi dà più soddisfazione… comunque ci sono riuscita perché quell’accordo non si sarebbe mai raggiunto se non avessimo fatto insieme all’avv. XXX tutto questo percorso.
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La storia di Luciano: “prigioniero in una gabbia dorata”.
Sintesi della storia.
Luciano, funzionario di massimo livello di una Banca locale, viene invitato ad assumere
la responsabilità di una società di servizi che la stessa Banca sta per costituire. La futura società
sarà dotata di meno di 15 dipendenti e la sua costituzione rientra in una dichiarata strategia della
Banca di espansione commerciale. Di fatto, dopo che Luciano lascia l’incarico di funzionario della
Banca per assumere quello di direttore generale della costituenda società, il progetto della Banca si
snatura nell’arco di pochi mesi, con un totale svuotamento di funzioni del ruolo di Luciano e
l’impossibilità per l’ex funzionario di rinegoziare il trasferimento nella Banca in cui sino ad allora
aveva lavorato. Ne nasce “un dramma di natura umana”, dovuto al venire meno del rapporto
fiduciario con la propria azienda datrice di lavoro, alla dequalificazione ed alla progressiva
inattività. Luciano, per conservare la sua “dignità” di persona, decide di dare le dimissioni.
Rivoltosi ad un legale, quest’ultimo non potrà far altro che aiutarlo a rivendicare un ristoro di
natura contrattuale (riconoscimento della qualifica rivestita in Banca prima del trasferimento anche
con effetto retroattivo) e ad avanzare una richiesta di risarcimento del danno.
Il ruolo del cliente
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Dal punto di vista della qualificazione giuridica del “fatto”, l’avvocato di Luciano ritiene
che si tratti di una vicenda inquadrabile nella fattispecie della c.d. interposizione fittizia, vietata
dall’art. 1 della lg. 1369/60 387.
L’avvocato sostiene cioè che la costituzione della società di servizi, presso la quale Luciano è
impiegato sia “fittizia” e che in realtà il rapporto di lavoro tra Luciano e la stessa società sia
“nullo”, in quanto imputabile alla Banca. Cosicché sussisterebbe un obbligo solidale tra la Banca e
la società di servizi, conseguente alla “illegittima” revoca dell’incarico di Direttore generale,
rispetto al risarcimento del danno, al pagamento delle differenze stipendiali, etc.
La Banca si difende in giudizio motivando la modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali, inclusa la revoca della qualifica di Direttore generale, con l’affermazione che quella di
Luciano non era una qualifica contrattualmente definita quanto piutto una “delega di funzioni” da
parte del C.d.A. della Banca. Ricorre poi alla tesi della “discrezionalità” datoriale per giustificare
la modifica dell’assetto aziendale a seguito di un periodo di “crisi” 388.
Il giudizio di primo grado si conclude dunque con una pronuncia sfavorevole a Luciano.
Il giudice, infatti, giustifica le scelte della Banca nei riguardi del dipendente e la modifica della
stessa natura delle attività della società di servizi accogliendo la tesi della “crisi aziendale”.
■■■
La storia di Luciano secondo l’articolazione della Pentade.
In una condizione iniziale legittima (la posizione professionale di Luciano –
funzionario di massimo livello – è contrattualmente definita) la Banca – agente –
mette in atto una strategia commerciale che porta ad esternalizzare – agency – la
figura del dipendente – ricevente. Il fine – secondo quanto dichiarato da Luciano
nell’intervista – è di isolare la sua figura, probabilmente non più rispondente alle
esigenze della Banca, collocandola in una società esterna – setting.
387 L’art. 1 lg. 1369/60, co.1, vieta affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l’impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natua dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. 388 “Tutte le scelte successive modificazioni sono dipese da scelte datoriali di ristrutturazione complessiva della organizzazione della società (nomina dell’amministratore unico, ridimensionamento delle finalità iniziali, giudizio non positivo sulle proposte elaborate) che hanno investito la intera vita della società […]. Non dunque provvedimenti ad personam bensì un congiunto riassetto dell’intero organico della società”.
Il ruolo del cliente
144
Il conflitto tra l’azienda ed il dipendente nasce dalla collisione tra il telos di
Luciano – raggiungimento della posizione professionale per cui era stato assunto
– e gli ostacoli frapposti dalla Banca fino a costringerlo alle dimissioni.
Dal punto di vista dell’evoluzione processuale si tratta anche qui di un
conflitto “pubblico”, nelle caratteristiche di una disputa a struttura triadica. A
differenza della prima storia, qui l’esercizio della c.d. aspettativa in senso
normativo, che dà luogo al conflitto giudiziario, avverrà solo dopo la cessazione
del rapporto di lavoro 389.
I. Una condizione iniziale stabile:
[…] ero funzionario di massimo livello nella banca xxx…ritornavo da un esperienza operativa (sono laureato in xxx) e negli ultimi 12-13 anni avevo svolto attività sindacale sia come responsabile territoriale…sia come segretario aziendale. Questa esperienza sindacale l’avevo fatta fuori dall’orario di lavoro, e l’avevo svolta quindi in un dualismo di natura professionale”.
II. che viene scompigliata da un elemento disturbatore – the trouble –
attribuibile all’attività umana – agency – :
a. La banca all’epoca si organizzava come gruppo creditizio quindi aveva due società strumentali di servizio rispetto alle quali c’è stato un momento storico che ha visto il mio passaggio come direttore generale di un’altra società della banca, inaugurando iniziative di natura commerciale. b. Di fatto questo progetto si è improvvisamente snaturato dopo il mio trasferimento quindi è emersa più una strategia dell’azienda di isolamento della mia persona, della mia posizione all’esterno della banca, quindi imprigionandomi in una gabbia dorata che era
questa società con tre o quattro dipendenti. Quindi a distanza di poco tempo, non conosco tutte le motivazioni dall’altra parte, mi sono trovato con un trasferimento, con l’impossibilità di rinegoziarlo dopo sei mesi e alla luce di uno svuotamento dei poteri dopo due mesi. Quindi tutto ciò che era stato concertato per realizzare un forte, interessato business di tipo aziendale che questa società strumentale doveva sviluppare si è immediatamente svuotato perché la banca non aveva alcun interesse. c. La mia posizione contrattuale è stata manomessa unilateralmente, per cui l’azienda poiché aveva fatto con me un contratto ad personam per la mia posizione ritenne di adeguare la mia contrattazione in misura riduttiva per cui ci sono alterazioni economiche e inseriti anche altre elementi di ordine contrattuale.
III. a sua volta richiedente uno sforzo per riparare o trasformare, con possibilità di successo o meno:
389 Si ricorda che, secondo Ferrari, l’origine del conflitto processuale è legata alla violazione di un’aspettativa: la regola invocata dal soggetto non ha realizzato la sua funzione persuasiva.
Il ruolo del cliente
145
a. Da questo punto di vista partirono anche le motivazioni alle mie dimissioni perché più di
una volta tentai di rientrare in banca ma non mi era stato possibile. Non volendo svilire
la mia professionalità guardai sia pure a malincuore all’idea di ritirarmi in pensione. b. la mia è stata rappresentata come una causa difficile, quindi farla interpretare dal giudice con serenità d’animo tale da coinvolgerlo in un giudizio positivo e valido nei miei confronti significava rappresentargli bene l’ingiustizia di ordine contrattuale ricevuta nel
periodo, l’isolamento di ordine professionale e poi anche la discriminazione sindacale e l’assenza di (tutela) che io nella nuova società di fatto non vedevo. Perché intanto mi ero spogliato anche degli incarichi sindacali quindi non ero sotto tutela…e la società che mi aveva ricevuto era una società con numero di dipendenti inferiori a 15.
IV. cosicché il precedente stato è ristabilizzato o un nuovo stato è creato:
L’esito nel primo grado non ha riconosciuto rilevante la responsabilità della banca rispetto agli atteggiamenti di isolamento, di rientro, etc.…per cui il giudice poi ha compensato le spese.
V. la storia si conclude con una c.d. coda:
a. Il risultato della causa ha meravigliato un pò tutti: me, l’avvocato e forse anche lo stesso avvocato di controparte…lo dico perché l’avvocato di controparte in tale giudizio è stato molto meravigliato dell’esito positivo. b. […] pur rimanendo fedele al cosiddetto libero convincimenti del giudice […]ritengo che
il giudice sia stato superficiale…credo che abbia snaturato l’elemento professionale,
umano, politico sindacale, immaginando che volessi fare una strumentalizzazione. […]. Credo che si sia fatto condizionare più da questa cosa nei miei riguardi perché ha fornito
una motivazione “ irrilevante”. c. sapevo bene che era un giudizio sostanzialmente un po’ forzato che andava rivisitato e seguito con attenzione anche perché non avevo lasciato la banca x guadagnare di più ma
avevo lasciato la banca guadagnando di meno per cui il giudice sotto questo aspetto non
ha voluto tenere conto anche del dramma psicologico, umano […]. Credo che il giudice abbia assunto con una pregiudiziale mentale la mia posizione,
perché l’esito delle motivazioni lo denuncia, non ha negato i fatti ma ha negato le
conclusioni. d. Spero che si possa rendere maggiore giustizia. Sono fiducioso, molto fiducioso perché proprio questa considerazione che faccio è il sottofondo del mio ottimismo. Sono ottimista proprio perché so che il lavoro fatto fino ad oggi è stato fatto molto bene….quindi la mia
speranza è questa: che tutto quello che è stato fatto possa essere riesaminato con serenità di giudizio da chi non ha pregiudizi. e. L’aspetto di ordine tecnico giuridico processuale…. mi rende ancora più ottimista sul piano dell’appello….la mia speranza è che trovi un giudice che legga le carte con
attenzione e non con pregiudiziale di ordine, oserei dire, più culturale che….
■■■
La storia di Nancy: “accademica per passione”.
Sintesi della storia.
Il ruolo del cliente
146
Nancy è docente a contratto presso un’Università italiana Da diversi anni le viene affidato
un insegnamento come “supplente” presso una cattedra dell’ateneo. Il trattamento economico da
parte dell’Università si è leggermente differenziato negli anni, nel senso di una graduale
diminuzione. Quest’ultima volta inoltre la procedura di affidamento dell’incarico da parte
dell’Università è piuttosto anomala: Nancy dà inizio alla sua prestazione prima ancora che
l’Università l’abbia convocata per la stipula del contratto. A metà dell’esecuzione della
prestazione, Nancy si insospettisce per via del ritardo e si rivolge alla Presidenza di Facoltà. A
quel punto apprende che l’importo del contratto è dimezzato rispetto all’anno precedente.
Naturalmente il rapporto di lavoro tra Nancy ed il suo ateneo si atteggia, in questa situazione
specifica, con caratteristiche analoghe ai casi di molti altri contrattisti, trentotto per l’esattezza.
Nancy sarà tuttavia la sola a ribellarsi alla pretesa di un trattamento economico peggiorativo
rispetto a quelli praticati precedentemente dall’Università e a dar corso ad una vicenda legale.
L’avvocato di Nancy impugna la modifica unilaterale delle condizioni economiche operata
ai danni della cliente oltre che l’inadeguatezza della retribuzione, con denuncia di un
arricchimento ingiustificato da parte dell’Università (art. 2041 c.c.) 390. L’avvocato chiede cioè il
riconoscimento di un trattamento economico che non solo non sia inferiore a quello dell’anno
precedente ma che, per le prestazioni effettuate, sia addirittura equiparabile allo stipendio di un
professore associato.
L’Università, per il tramite del suo legale rappresentante, si difende invocando i principi
di autoregolamentazione, riconosciuti dal D.M. 242/98, alle Università ed agli Istituti di Istruzione
Superiore. In particolare l’art. 2 del suddetto decreto autorizzerebbe le Università ad
autoregolamentarsi mediante l’adozione di disposizione interne che disciplinano le modalità ed i
criteri per la procedura di selezione e la successiva fase di stipula dei relativi contratti nel rispetto
dei principi di carattere generale dettati dal D.M. medesimo. Cosicché per effetto dell’autonomia
prevista dal decreto ministeriale ed a causa dei tagli economici operati dal Ministero, l’Università
in questione avrebbe deliberato una riduzione del 30% della spesa prevista per la programmazione
didattica 391.
■■■
La storia di Nancy secondo l’articolazione della Pentade.
390 Art. 2041 c.c. “Azione generale di arricchimento”. Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. 391 La storia di Nancy che non potrà essere qui analizzata in tutto il suo sviluppo processuale, dal momento che il primo grado di giudizio non è allo stato ancora esaurito, viene raccontata per la genesi differente che la caratterizza rispetto alle prime due storie narrate. Il “conflitto” infatti sorge tra una “docente a contratto”, quale era Nancy, ed un ente pubblico, quale è l’Università di XXX.
Il ruolo del cliente
147
Nei termini della Pentade il conflitto origina da una “proposta” – azione – di
modifica unilaterale di trattamento economico da parte dell’Ente – agente – nei
confronti di un gruppo di docenti a contratto – riceventi – con la – finalità – di
aumentare il numero dei contratti di insegnamento disponibili presso l’Università
– setting – per quell’anno accademico – quando. Il conflitto si articola
specificamente tra – l’intenzione di Nancy di tutelare il proprio statuto economico
e professionale – e l’interesse economico dell’Università a ridurre i costi
aumentando le prestazioni. Il conflitto evolverà, per iniziativa di Nancy, in una
disputa a struttura triadica.
I. Una condizione iniziale stabile:
Al terzo anno di contratto sostitutivo all’xxx di lingua xxx, iniziai il corso regolarmente ad
ottobre.
II. che viene scompigliata da un elemento disturbatore – the trouble –
attribuibile all’attività umana – agency – :
a. a differenza degli altri due anni però non ci chiamarono dalla presidenza per farci
andare a firmare il contratto: erano stati sempre piuttosto regolari, cioè iniziavano i corsi
e contestualmente c’era la firma del contratto. Quell’anno, io chiamai in presidenza un paio di volte perché questa cosa mi meravigliava, arrivammo a fine marzo che ancora non avevamo firmato il contratto, per cui, come capirai io avevo già reso oltre i due terzi della prestazione. b. Quando mi mandarono a chiamare mi trovai di fronte ad un contratto cambiato sostanzialmente nell’onorario, cioè mi volevano dare dei soldi in meno, tipo un terzo dell’intero importo e lì io non mi sentii a mio agio…
III. a sua volta richiedente uno sforzo per riparare o trasformare, con
possibilità di successo o meno:
a. A quel punto dissi “guardate, voi, come minimo siete tenuti a rispettare, essendo un
rinnovo di contratto, le condizioni del contratto dell’anno precedente. Farmi trovare ora
a due terzi della mia prestazione resa con un contratto che non è quello che io conoscevo non credo che sia né giusto e neanche legale. Per cui vi prego di ripristinate quantomeno le condizioni preesistenti se no io il contratto non lo firmo". b. Quindi non ho firmato il contratto e naturalmente non ho potuto consegnare il registro, il registro si consegna dopo aver firmato il contratto. E quindi ho iniziato questa azione legale.
Il ruolo del cliente
148
c. Le richieste fatte mi sembrano siano tre. La prima che mi paghino quello che mi devono, la seconda che mi paghino secondo quanto prestabilito dal contratto precedente trattandosi di un rinnovo. La terza è equiparazione della mia attività resa a quella della attività di un professore associato, e quindi quando guadagna un associato in un anno equipararlo al mio lavoro ove, capirai, che salirebbe la cosa…schizzerebbe ed è l’importo proprio che mi dovrebbero.
IV. cosicché il precedente stato è ristabilizzato o un nuovo stato è creato:
omissis.
V. la storia si conclude con una c.d. coda:
omissis.
■■■
2.3. “Naming, blaming, claiming the trouble”
A determinare l’origine di una storia legale dunque è l’insorgenza di un
trouble che nasce dalla violazione di uno stato legittimo di cose (Bruner, Taruffo),
cosicché dalla delusione di aspettative “normative” tra le parti ha origine il
conflitto (Ferrari). L’intero “processo” ruota attorno alla definizione del trouble. Il
nucleo centrale delle storie legali ruota attorno a ciò che costituisce un trouble per
ciascuna parte 392.
Naturalmente sarà diversa la definizione del trouble nella storia del cliente,
dell’avvocato e del giudice.
In una prospettiva “costruzionista” 393 , secondo cui le dispute non sono
“cose” ma sono “socialmente costruite”, Abel, Sarat e Felstiner dimostreranno
392 Si ricorda che Abel definisce la disputa proprio come la rivendicazione di pretese configgenti tra due o più individui presupponendo una persona che asserisca un claim ed un’altra che asserisca un claim configgente. Cfr. “A Comparative Theory”, cit. 393 Anche gli studi di Conley e O’Barr hanno evidenziato come le dispute siano costantemente trasformate nell’interazione: non si tratta di entità già pronte al di fuori del processo. L’esito del processo è il prodotto congiunto dell’interazione tra l’attività delle parti, le regole di diritto, il contesto istituzionale, sociale e culturale. Cfr. J.M. Conley, W.M. O’Barr, Rules versus Relationships: The Ethnography of Legal Discourse, Chicago: University of Chicago Press, 1990. J.M. Conley, W.M. O’ Barr, Just Words: Law, Language and Power, Chicago: University of Chicago Press, 1998.
Il ruolo del cliente
149
proprio come le dispute evolvano attraverso stati dinamici (naming, blaming and
claiming) 394 . In particolare gli autori nell’analizzare l’emergenza e la
trasformazione delle dispute prima che vengano introdotte in un’istituzione legale,
forniscono una cornice per studiare i processi attraverso i quali “esperienze
ingiuriose” vengono o meno percepite 395 . In particolare il naming
rappresenterebbe il primo stadio di trasformazione: dire a se stessi che una
particolare esperienza è stata ingiuriosa. Percepita e “nominata”, l’esperienza
ingiuriosa può essere trasformata in blaming. Il blaming è appunto la
trasformazione dall’esperienza percepita come ingiuriosa in doglianza: una
persona attribuisce un’ingiuria ad un’altra persona o ad un’entità sociale. Si parla
invece di claiming quando ci si rivolge alla persona o all’ente ritenuto
responsabile e si invoca un rimedio. Un claim è trasformato in una disputa quando
è rifiutato in tutto o in parte. Secondo questa letteratura l’avvocato entra in scena
al momento del claiming o del disputing.
A partire dalle interviste raccolte e riproponendo le tre storie esaminate l’
analisi è finalizzata a verificare, in questa fase, come il cliente name e blame il
trouble, concorrendo alla “costruzione” del fatto.
■■■
Nella storia di Marina:
A. Naming: il trouble come percezione di un disagio “umano” da parte di
Marina.
Marina rappresenta a se stessa la violazione subita sul luogo di lavoro,
naming, nella forma di un “disagio personale” prima ancora che legale. Si tratta di
una percezione principalmente “umana”. L’intuizione di una possibile violazione
di diritti tale da richiedere una tutela legale è subordinata alla sensazione di aver
394 W.L.F. Felstiner, R.L. Abel, A. Sarat, The Emergence and Transformation of Disputes: naming, blaming, claiming…, in Law and Society Review, vol.15, n. 3-4, 1980-81. 395 Secondo i due studiosi infatti questo sarebbe un aspetto trascurato dai sociologi del diritto.
Il ruolo del cliente
150
subito un “trauma”/di aver ascoltato cose di una “terribile ed inimmaginabile
gravità”/fino alla comprensione che si tratta di “una persecuzione”/“una
strategia”:
[…] Cioè proprio mi hanno fatto sentire…improvvisamente quello non era più il mio ufficio ma anzi dovevo nascondermi perché il solo fatto che si vedeva sul mio viso che
c’era qualcosa di traumatico, che avevo parlato con il capo del personale e ne uscivo
nervosa…poteva dar fastidio insomma. Quindi me ne sono tornata a casa…mi sono pentita di non aver portato un registratore durante questo colloquio perché già questa persona mi
aveva detto delle cose di una gravità incredibile, però chi poteva immaginare…non l’avrei mai immaginato. Così durante il colloquio mi sono mantenuta molto fredda, ho cercato di prendere appunti su quello che mi diceva in dettaglio, sulle condizioni di questo accordo e poi ne ho parlato con mio marito e abbiamo concordato che io avrei sentito un avvocato perché chiaramente da quel momento avevo bisogno di una tutela. […] Poi ho realizzato tutto dopo, perché finché ci stai dentro si capisci che stai male però
in realtà non hai molto chiaro che sei proprio oggetto di una persecuzione, che rientra
anche in una strategia, ecco questo non lo avrei mai immaginato.
B1. Il blaming: con l’aiuto dell’avvocato il disagio di Marina svela una strategia
aziendale.
L’attribuzione della violazione subita all’umana agency – blaming –, in
questo caso ad una precisa strategia aziendale, avviene, nel caso di Marina, con
l’aiuto dell’avvocato, definito nel corso dell’intervista come “un segnatore di
percorso”. Il legale aiuta Marina anche nella comprensione che le “vessazioni
subite” ed il “demansionamento” corrispondono ad un fenomeno abbastanza
diffuso in ambito professionale, al confine tra un tentativo di dequalificazione ed
il c.d. mobbing:
[…] Non sapevo proprio cosa fare, l’unica cosa che sapevo con certezza è che non avrei mai firmato quella cosa, questo è poco ma sicuro…però volevo capire quali erano i miei
diritti, fin dove potevo spingermi. Così mi rivolsi a xxx che da subito mi ha dato nettamente
l’impressione che la rappresentazione delle cose doveva essere completamente rivista, cioè lui mi ha dato da subito l’impressione che c’era una strategia, che era evidente…che tutto quello che loro mi dicevano non era ciò che pensavano ma era frutto di una strategia
perché sono le solite cose che si dicono in questi contesti quando si vuole mettere una persona all’angolo e obbligarla alle dimissioni. Questo per me è stato molto importante perché io comunque ero molto condizionata da quello che loro mi dicevano, mi sembrava assurdo. […] poi quando ne ho parlato con xxx, innanzitutto mi sono resa conto che questo che era un mio problema relativamente era un mio problema ma è un problema generalizzato perché ci sono tantissimi casi ed il mio non era uno dei più gravi. Ci sono persone che subiscono qualunque cosa. […] lui ha fatto invece in questo modo qui: …cioè con degli occhiali particolari per
leggere la vicenda…un segnatore di percorso sulla base delle nostre indicazioni.
Il ruolo del cliente
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B2. Il blaming con l’aiuto di “specialisti”: le certificazioni mobbing.
Il disagio lavorativo è confermato anche dalle certificazioni dei centri anti-
mobbing:
[…] ho cominciato a fare certificazioni mobbing, siamo andati a xxx, xxx, xxx…mi sono sottoposta ad una serie di colloqui psicologici, psichiatrici e anche su questo ho avuto degli esiti positivi. Anche dalla documentazione che avevo portato lavorativa è emerso che c’era
una situazione di disagio lavorativa già da anni ed aveva avuto anche degli effetti su di
me dal punto di vista psicologico.
C. Il claiming: l’intervento dell’avvocato.
È in questa fase di richiesta di un rimedio all’azienda – claim – che le
strategie di Marina sono strettamente concordate col legale. Si noti la scelta del
legale di utilizzare le certificazioni mobbing – quali elementi di qualificazione del
fatto – in una fase del processo piuttosto che in un’altra:
1. […] la richiesta era l’interruzione di questi atti vessatori: di riconoscimento di due anni di contribuzione per i due anni da libero professionista, comunque avevo lavorato per loro ma non gli avevo chiesto nulla ma a quel punto l’avv. xxx disse “mettiamoci tutto insieme
così capiscono che facciamo sul serio…tutta una serie di diritti da far valere”. 2. Nel reclamo scopriamo un’altra carta che è quella delle certificazioni mobbing che
fino ad allora non avevamo mai nominato. Anche su questo ho scoperto che xxx mi ha
fatto scoprire la carte a poco a poco…cioè noi avevamo il quadro tutto chiaro fin
dall’inizio però la rappresentazione che facevamo è stata molto graduale perché lui ha
sempre avuto l’obiettivo principale della transazione…questo l’ho capito dopo…quindi
quello che contava per lui era far capire alla controparte che noi avevamo molte cose in
mano senza dargli però informazione su quello che avevamo in mano. Pian piano gli facevamo capire che gli sarebbe convenuto trattare perché avevamo tutto l’interesse di andare avanti, mettere le carte a disposizione…non avevamo nulla da perdere…
■■■
Nella storia di Luciano
A. Il naming: “un dramma di natura umana”.
Il ruolo del cliente
152
Proprio come nel caso di Marina, Luciano vive l’insorgenza del trouble, nella
sua vita professionale, come un disagio di natura umana, un “dramma”. Anche in
questo caso in una prima fase il cliente attribuisce a proprie incapacità la crisi
lavorativa, col conseguente interrogarsi sulla natura del proprio ruolo
professionale e la effettiva capacità a svolgerlo. Ad aggravare la crisi è la
constatazione della mancanza di crescita professionale in seno all’azienda:
È venuto fuori un dramma di natura umana che nasceva dalla attività e quindi dalla capacità quotidianamente di ritrovarsi sul profilo strategico che la Banca già aveva dopo tre mesi messo da parte. Quindi c’era un’incapacità di ruolo: chi sono io oggi? Non mi
identificavo più…non era un processo di autorealizzazione né di crescita professionale. Poi ancor più inaridito e incattivito dal fatto che la banca informalmente non mi ha mai più consentito di tornare in banca.
B. Naming/blaming:
Finalmente la comprensione da parte di Luciano che quella messa in atto
dall’azienda corrisponde ad una precisa strategia ai danni di valorosi dipendenti:
Qui ci sono logiche subdole…diciamo che tra isolamento e forme di questo tipo ben elencate: dal demansionamento allo svuotamento di funzioni, revoca dei poteri di
direttore generale senza motivazione a quella di segretario del consiglio di amministrazione senza motivazione. C’era necessità sia di neutralizzare la figura, sia di
svuotare il progetto perché non aveva alcun senso ma era stato precostituito in funzione politica e coincideva, ecco il momento, con la strategia di accorpamento che la banca voleva avviare con la banca popolare di xxx che poi successivamente è stata sostituita dall’attuale partner di riferimento, che poi l’ha incorporata. Quindi, questo disegno, il
vecchio gruppo di controllo della banca lo aveva già sviluppato. All’interno di questo contesto al di là della mia esperienza professionale che sul territorio si era conclusa più che positivamente con incarico di direzione sul polo industriale ad xxx la ricerca di un profilo più elevato in termini professionali perché significava aprire nuovi business alla banca, si è scontrato con questi obiettivi peraltro del book dirigente di allora. Quindi in questo momento di scelta di strategia aziendale difendere la banca, con radici sul
territorio, voleva dire pregiudicare anche il forte interesse economico patrimoniale di
persone singole.
C. L’aiuto del legale nel claiming:
Il ruolo del cliente
153
Dalle richieste inutili di riassunzione in seno alla Banca, avanzate da Luciano
di propria iniziativa, al ricorso all’avvocato che darà un inquadramento legale alla
vicenda:
Il legale mi chiese di costruire (un memo) sulla vicenda: è stato fatto una cosa molto attenta e accurata di tutto ciò che era l’elemento probatorio complessivo della vicenda quindi gli ho dato le carte, le lettere, le istanze anche diciamo atti interni aziendali che
facevano bene evidenziare la contraddizione aziendale rispetto alle scelte strategiche. […] Chiedevo il riconoscimento della qualifica anche con effetto retroattivo ed il risarcimento del danno.
■■■
Nella storia di Nancy.
A. Il naming: la percezione di un “maltrattamento”:
Anche l’intervista di Nancy conferma che l’insorgenza del trouble è
percepita come un disagio, un “maltrattamento”, un’ “umiliazione”, proprio come
nel caso di Marina:
“e lì io non mi sentii a mio agio, cioè mi sentii maltrattata proprio perché gli studenti nel frattempo erano aumentati, io avevo reso un lavoro a quell’università che era andato crescendo di anno in anno…cioè 200 studenti in spagnolo, perché ci fu un boom qualche anno fa di lingua spagnola”.
B. Il blaming: l’attribuzione immediata ad una “strategia aziendale”:
Nancy realizza immediatamente che il disagio provato è collegabile al
“maltrattamento economico” che l’Università intende realizzare per quell’anno
proponendole di firmare un contratto con un importo dimezzato. Vi è anche la
consapevolezza che non si tratta di un maltrattamento ad personam: Nancy è
consapevole che la crescita del numero di studenti, presso la cattedra ove svolge
funzioni di supplenza, è in gran parte un suo personale merito ma al tempo stesso
sa che l’Università sta mettendo in atto una vera e propria più generale “manovra”
politico-economica:
Il ruolo del cliente
154
quell’anno ci fu un po’ una manovra…alla fine servivano dei soldi per regalare altri due
o tre contratti e quindi li sottrassero al budget.
C. Il claiming: prima tenta da sola, poi il ricorso all’avvocato.
la richiesta di un rimedio, in una prima fase, è fatta da Nancy in prima
persona nella forma di un ripristino delle condizioni preesistenti ma sarà poi il suo
avvocato ad esercitare pretese giuridiche nei confronti dell’Università.
■■■
A partire dalle interviste sopra analizzate, è evidente che la
rappresentazione dell’ingiuria – name – da parte del cliente, in tutte e tre le storie
illustrate, è di natura tendenzialmente “umana” accompagnata solo dall’intuizione,
talvolta tardiva, che si stia subendo una violazione di diritti. In una fase iniziale,
cioè, il cliente ha la percezione di un disagio (maltrattamento, umiliazione,
trauma, dramma) che non collega immediatamente alla possibilità di un rimedio
legale. Ad esempio, se nella storia di Marina la percezione dell’ingiuria fa sì che
Marina non aderisca alla richiesta di dimissioni, nella storia di Luciano l’ingiuria
è percepita solo quando il dirigente è ormai messo di fronte al totale isolamento ed
esaurimento del suo ruolo, con impossibilità di ripristinare lo stato iniziale.
La manifestazione della doglianza – blame – avviene in prima persona nei
casi di Nancy e di Luciano; nel caso di Marina sarà invece determinante il ruolo
del legale, che aiuta la cliente a collegare la situazione di disagio professionale
non ad una sua incapacità ma ad una sottesa strategia aziendale. Costante, nelle tre
storie, è l’intervento dell’avvocato nella richiesta di un rimedio – claim – nei
confronti di chi ha determinato l’insorgenza della disputa (l’Azienda, la Banca,
l’Università).
Il ruolo del cliente
155
3. La relazione cliente-avvocato in una prospettiva di
simmetria/asimmetria?
3.1. Premessa
Gli studi sulle asimmetrie hanno ad oggetto le interazioni, considerate come
forme di azioni sociali, interazioni che risultano asimmetriche in termini di potere
e distribuzione dello spazio. In particolare indagano, attraverso l’analisi delle
conversazioni, l’uso del linguaggio nelle realtà istituzionali, il modo in cui
avviene la “costruzione del mondo” da parte dei partecipanti al dialogo 396. La
ragione di tale interesse è capire il ruolo che le istituzioni giocano nelle dinamiche
culturali delle complesse società 397 . In genere le indagini sono effettuate nei
contesti istituzionali, come nel caso dell’interrogatorio di polizia di cui si sono
occupati Saljö, Johnson e Linnell 398.
In Svezia infatti gli psicologi sociali esaminano trenta interrogatori di polizia
da cui emergono le asimmetrie nel dialogo per effetto dei differenti ruoli esercitati
dagli interlocutori. Da una parte un rappresentante della giustizia, il poliziotto,
dall’altra individui su cui incombe il sospetto se non la certezza che abbiano
commesso il delitto. Il processo finalizzato a far emergere il ricordo dell’accaduto
è strettamente guidato da chi interroga, attraverso domande di chiarimento e di
informazione. Il ricordo non è spontaneo nell’indiziato. A volte l’ufficiale di
polizia giudiziaria suggerisce direttamente ciò che potrebbe essere accaduto per
aiutare a costruire una storia più dettagliata e coerente. In questo caso il ricordo
396 Sia le simmetrie che le asimmetrie sono mutualmente costruite dagli interagenti. Tuttavia, nel caso delle asimmetrie, uno dei parlanti tenta di imporre la sua prospettiva sull’altro, allo scopo di persuadere o imporre il proprio potere. In ogni caso secondo Markovà esiste la necessità di alcuni parametri condivisi, come un linguaggio comune, la cultura in cui entrambi gli interagenti convivono e qualche assunzione di base sull’altro interagente. La tesi di Markovà è che l’asimmetria stessa non possa che nascere dalla mutualità intesa come elemento di base della comunicazione. I. Markovà, C. Graumann and K. Foppa, Mutualities in Dialogue, Cambridge University Press, 1995. 397 I primi studi di questo genere nascono in ambito medico-legale, per indagare ad esempio la relazione medico-paziente. Cfr.U.S. Aronsson, K. Larsson, R. Saljö, Medical diagnosis and the micropolitics of care, Linköping University, 1990. 398 I. Markovà and K. Foppa, Asymmetries in Dialogue, Harvester Wheatsheaf, Barnes & Noble Books, 1991.
Il ruolo del cliente
156
non è considerabile come un prodotto interno e “privato” ma si tratta piuttosto di
un perfetto prodotto dell’interazione tra il rappresentante dell’istituzione ed il
sospetto.
La funzione di chi interroga è di ottenere una versione dell’incidente dal
punto di vista del sospetto. Tuttavia l’intera ricostruzione dell’incidente, a partire
dalla versione proposta dal “sospetto”, viene fatta secondo una terminologia
giuridica e secondo le regole in vigore nel tipo di istituzione. Il poliziotto possiede
una sorta di “schema operativo” acquisito attraverso la pratica, a cui egli cerca di
far corrispondere “i fatti”. L’interrogatorio dunque, nel modo stesso in cui è
impostato, risulta conforme agli obiettivi, alle procedure e alle pratiche
dell’istituzione. La versione finale, redatta durane l’interazione verbale, è il
prodotto di una sorta di “negoziazione” tra il racconto prodotto da qualcuno che
può aver violato le regole ed il poliziotto.
Chi gestisce l’interrogatorio riveste il ruolo di “rappresentante”
dell’istituzione che veicola delle regole e definisce le condizioni di attività che si
svolgono in tale contesto. È ciò che Perret-Clermont definisce con l’espressione di
“guardiano del quadro” 399.
Uno studio analogo è condotto negli Stati Uniti dal prof. Troutt che, nel caso
“Kuun vs. United States”, dimostra il prevalere di modelli culturali di narrativa
nelle prassi poliziesche, attraverso l’analogia tra il modo in cui il caso Kuun è
ritratto dal governo e percepito dal pubblico rispetto ad un altro caso analogo
(Screws). In genere i casi di brutalità poliziesca hanno a che fare con
discriminazioni razziali. La vittima di colore di persecuzioni poliziesche sa bene
del resto che il degrado razziale è in parte proprio il prodotto di queste pratiche.
La spiegazione che si dà una persona di colore del fatto di essere stata picchiata
dalla polizia non è di essere stata punita perché sia “un cattivo ragazzo” (cosa che
egli potrebbe contestare) ma perché è una persona di colore (cosa che non può
modificare) 400.
399 A.-N. Perret-Clermont, “Psychologie sociale”…, cit. 400
“Because now he is not necessarily being beaten “as a bad guy” (which he can contest), but because he is despised on a person of colour (which he cannot change)”. D. Troutt, Screws, Koon and Routine Aberrations: The Use of Fictional Narratives in Federal Police Brutality Prosecutions, 74, N.Y.U. L.Rev.18,1999, p.102.
Il ruolo del cliente
157
La prevalenza di modelli culturali di persecuzione del crimine è dunque
“camuffata” da strategie narrative che tendono a mascherare forme “istituzionali”
di razzismo
3.2. Le asimmetrie narrative nei rapporti tra cliente e avvocato
Una sostanziale parte delle ricerche sulle interazioni è stata inoltre
concentrata, nell’ultimo ventennio, proprio sulle asimmetrie nei dialoghi nelle
udienze, nelle interazioni tra cliente e avvocato 401, sulle restrizioni o proibizioni
dei contributi degli imputati o dei testimoni. In particolare l’attenzione è stata
focalizzata su come le domande costruite in un certo modo inducano un certo tipo
di risposta, sul controllo dei turni conversazionali 402, la distribuzione degli spazi
interattivi e dell’argomentazione 403 così come sulle tecniche di story-telling e di
stile linguistico 404.
Ciò che è emerso prevalentemente è che molte caratteristiche linguistiche
del discorso nei tribunali, le domande poste dai giudici o dagli avvocati, le
risposte date dagli imputati o dai testimoni, il sistema di turni conversazionali
controllati dai giudici, sono gli strumenti principali attraverso i quali le Corti
svolgono il proprio compito istituzionale. Allo stesso modo esistono strategie
linguistiche attraverso cui si realizza il potere dell’avvocato sul cliente nelle
pratiche quotidiane. Conley e O’Barr indagano come la forma delle domande sia
utilizzata per restringere le possibilità di risposta e come l’avvocato diriga i topics
nella direzione che preferisce.
401 A.W. Sarat, L. Felstiner, Law and Strategy in The Divorce Laywer’s Office, 20, Law & Society Review, 93, 1986. 402 Gli studi sulle asimmetrie in ambito giuridico, condotti in particolare dai sociologi del diritto, arrivano piuttosto tardi rispetto all’ ambito medico-legale. Possono citarsi in proposito gli studi condotti negli USA da Hosticka (1979), in Olanda da Berends (1981), in Israele da Bogoch e Danet (1984), in Germania da Caesar-Wolf, (1984), in Inghilterra da Cain (1979). Secondo Sarat e Felstiner, le ricerche in questo specifico ambito sono state “frustrate” dalle routines di professionisti troppo occupati e dalla difficoltà a convincere gli avvocati del bisogno di ricerche sulle conversazioni cliente-avvocato. A tal proposito si veda lo studio di B. Danet, Obstacles to the study of Lawyer-Client Interaction: the Biography of a Failure, in Law and Society Review, 14, 4, pp. 905-922. Tra gli ostacoli principali incontrati, la concezione “dottrinale” del rapporto privilegiato cliente-avvocato. 403 J. M. Atkinson and P. Drew, Order in Court, Oxford Socio-Legal Studies, Atlantic Highlands, NJ, Humanities, 1979. 404 J.M. Conley, W.M. O’Barr, Rules versus Relationships..., cit.
Il ruolo del cliente
158
I punti centrali di questi studi sembrano essere la “soppressione” del ruolo
del cliente e la sopraffazione di questo da parte del professionista legale 405.
Il modo in cui tra avvocato e cliente viene costruita la relazione finalizzata
ad ottenere un supporto tecnico-legale è stato studiato da Hosticka 406nei termini
delle dinamiche di controllo messe in atto dai due interlocutori nel corso delle
interazioni.
L’analisi dell’interazione (si tratta in questo caso di conversazioni) mostra
che i colloqui, dopo la richiesta iniziale dei dati anagrafici, sono caratterizzati da
una fase in cui la generica prospettiva di illustrare i fatti – che cosa è accaduto –
si trasforma nella prospettiva del cliente – che cosa è accaduto a te –, cioè quella
che l’avvocato è interessato a conoscere.
La posizione dominante dell’avvocato sul cliente è stata messa in luce, sul
piano conversazionale, dalla percentuale elevata di interruzioni che egli compie
sul discorso dell’interlocutore e dall’elevata percentuale di domande e richieste di
spiegazioni che suggeriscono la risposta già nella formulazione.
Da parte del cliente, il comportamento più comune sembra essere quello
dell’acquiescenza nei confronti dell’avvocato, manifestata con risposte brevi, di
conferma di quanto suggerito dall’avvocato con domande, con bassissima
percentuale di domande spontanee e di richieste di spiegazione su ciò che
l’avvocato ha detto.
L’altro atteggiamento classificato è quello del cliente c.d. ostile, tendente a
sua volta a controllare il discorso dell’avvocato, attraverso interruzioni,
cambiamento dell’argomento di cui si sta discutendo 407.
405 J.M. Conley, W.M. O’Barr, 1998. Just words: Law, Language and Power…, cit. 406 La ricerca è condotta negli USA, in una città del Nord America. Un gruppo di avvocati presta assistenza legale gratuita a cittadini indigenti. Vengono in questo studio esaminati 50 incontri iniziali tra avvocato e cliente; sono utilizzati come indici dell’azione di controllo, esercitata da ogni soggetto, le interruzioni operate da un interlocutore sul discorso dell’altro. C.J. Hosticka, We Don’t Care About What Happened, We Only Care About What is Going to Happen: Lawyer-Client Negotiations of Reality, 26, Social Problems, pp. 599-610, 1979. 407 Un interessante esempio di asimmetrie è inquadrato nell’ambito degli studi sul “genere” in un esperimento condotto alla NYU da Peggy Davis . La studiosa dimostra il ruolo che gioca la differenza di genere uomo/donna rispetto alle asimmetrie cliente/avvocato. Emerge, tra l’altro, che il ruolo della donna-avvocato nell’interazione col cliente non è powerless, per usare una terminologia cara a Conley e O’Barr, ma al contrario è caratterizzato da una serie di potenzialità rispetto al futuro della rappresentanza legale. In particolare dall’analisi di interazioni cliente-avvocato uomini e cliente-avvocato donne, emerge che il cliente ha maggior spazio nel rapporto con l’avvocato-donna che non col legale-uomo. In particolare nel team A (avvocato-uomo/cliente-
Il ruolo del cliente
159
Generalmente, secondo queste ricerche, la definizione del problema legale è
realizzata principalmente dall’avvocato che tende a far rientrare ogni nuovo caso
in una specifica categoria giuridico-legale, a cui corrisponde una routine di
comportamenti professionali, frutto dell’esperienza 408 o che consiste in ciò che
Engeström definisce expertise dell’avvocato 409.
Lo studio di Sarat e Felstiner sulle interazioni cliente–avvocato, in materia
di divorzio, si colloca senz’altro in rottura con i tradizionali studi sociologici sulle
professioni legali, secondo cui gli avvocati svolgono un ruolo di intermediari tra
clienti e sistema legale, sarebbero una fonte importante di informazione rispetto ai
loro diritti, aiuterebbero i clienti a collegare le regole legali ai loro problemi
personali e ad introdurre i clienti al modo di operare del processo giudiziario 410.
In questo studio, Sarat e Felstiner esplorano infatti i modi in cui cliente e
avvocato “negoziano” le loro differenti prospettive del diritto e del processo legale
e come la negoziazione influenzi le decisioni sui percorsi da privilegiare rispetto
all’ottenimento della pronuncia invocata. Il cliente viene introdotto,
contrariamente alle proprie attese di un sistema che prenda seriamente in
considerazione i suoi problemi e ad una concezione di un processo di tipo
deduttivo di raggiungimento della verità, ad un sistema routinizzato,
uomo) si registrano 6 nuovi topics di iniziative da parte del cliente rispetto ad una sola iniziativa registrata nel team B (avvocato-donna/cliente-donna) e tre ampliamenti di prospettive (expansions) contro uno. Lo stesso vale per le interruzioni: l’avvocato-donna non interrompe il cliente neanche una volta ma viene piuttosto interrotto per iniziative o chiarimenti. I membri del gruppo B si interrompono gli uni gli altri e frequentemente. In generale il team B sembra più strettamente diretto dall’avvocato del team A. In termini di percentuali, calcolate con un programma di analisi quantitativa, nel team A l’avvocato parla il 90% del tempo, nel team B l’85,4%. Così come maggiori segni di esitazione si sono registrati nel team B. In sostanza i maggiori segni di asimmetria si registrano nel team avvocato-uomo/cliente-uomo nonostante l’uso di verbi mentali (penso, credo, etc.) sia maggiore nel team A, anzi proprio l’uso dei verbi mentali dimostra, secondo Peggy Davis, che l’indagine del team A è più concentrata sulle opinioni che non sui fatti, a differenza del team B focalizzato più strettamente sui fatti. Il team A presta attenzione ad una più ampia gamma di preoccupazioni del cliente, alla partecipazione del cliente alla soluzione del problema, in senso ampio, ma fa meno ricorso a cornici concettuali associati ad expertise. Il team B è caratterizzato prima di tutto da un rapporto di fiducia basata su una cornice concettuale associata ad expertise; l’attenzione ai fatti è resa rilevante dal riferimento a quella cornice e ad una interpretazione relativamente ristretta del ruolo dell’esperto nel problem solving. Peggy C. Davis, “Contextual Legal Criticism”, cit. 408 B. Zani, P. Selleri, D. David, La comunicazione, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1994, pp. 218-220. 409 Cfr. Y. Engeström, The Tensions of Judging: Handling Cases of Driving Under the Influence of Alcohol in Finland and California, in Y. Engeström and D. Middletton, Cognition and Communication at Work. Cambridge, New York, Melbourne, Cambridge University Press, 1996, p.1999-2032. 410A. W. Sarat, L. Felstiner, “Law and Strategy”, cit.
Il ruolo del cliente
160
personalistico e casualistico. La funzione dell’avvocato è soprattutto quella di
legittimare alcune parti dell’esperienza umana e privare di rilevanza le altre. Il
modello più diffuso è quello in cui l’avvocato cerca di persuadere il cliente ad
ottenere un risultato negoziato. Nel caso dei divorzi l’avvocato in particolare
invita il cliente a non confondere le emozioni ed i problemi finanziari rispetto a
quelli giudiziari. Si tratta di negoziazioni in cui le parti posseggono differenti
conoscenze, differenti modelli, differenti aspettative e differenti esigenze. In
sintesi l’avvocato insegna al cliente a socializzare con il suo ruolo e con le
caratteristiche del processo legale. Gli autori parlano di “legal construction of the
client”.
Si potrebbe forse immaginare con Shapiro che le scienze sociali comincino a
“studiare il diritto con la prospettiva che il diritto non è ciò che i giudici dicono
nei reports ma ciò che gli avvocati dicono – tra loro ed al cliente – nei loro
uffici”?411
3.3. Le “iniziative” del cliente
Da altro genere di studi è emerso che l’aspettativa maggiore del cliente non
è quella di controllare la decisione finale ma di partecipare alla “costruzione del
caso”.
Dallo studio di Sarat e Felstiner del ’95 emerge che i rapporti di potere tra
cliente e avvocato non sono così schiaccianti e statici perché il potere non è
qualcosa che può essere “posseduto” una volta per tutte: è continuamente
esercitato e riesercitato, costituito e ricostituito. La negoziazione del “significato”
è raramente chiara e ordinata 412.
Ricerche ancora più recenti, condotte con metodo etnografico e di tipo
longitudinale, finalizzate a “misurare” il cambiamento interno e lo sviluppo di
pratiche in un distretto di tribunale finlandese, mostrano il ruolo “attivo” del
411 Traduzione nostra. Cfr. Shapiro, 1981, cit. in A.W. Sarat, L. Felstiner, “Law and Strategy”, cit. 412 A. Sarat, W.L. Felstiner, Divorce Lawyers and Their Clients. Power and Meaning in The Legal Process, London, Oxford University Press, pp. 19-20, 1995.
Il ruolo del cliente
161
cliente nella “costruzione del caso” e la tendenziale “espansione” delle sue
iniziative 413.
La concezione tradizionale, prima della riforma processuale finlandese,
considerava le parti come “attori giudiziali” e non come “attori principali”:
l’assunto principale era che le parti fossero soprattutto rappresentate dai loro
difensori. Nel diritto processuale il cliente era definito dal suo ruolo giudiziale
come un attore (plaintiff) o un convenuto (defendant), attraverso i suoi diritti ed
obblighi nel processo. Dal punto di vista dell’interazione era descritto dalla legge
come un importante “fornitore di informazioni” 414.
Ma nel dibattito relativo alla riforma si è evidenziato come il ruolo del
cliente potesse essere maggiormente attivo e andasse oltre il limite della fonte di
informazione.
La ricerca di Vaula Haavisto è focalizzata in particolare sul contributo del
cliente nella costruzione del caso 415.
Una delle domande chiave è qual è il “compito” del cliente nella
negoziazione?
Il risultato della ricerca è che il cliente è un attore in cui il caso giudiziario è
costruito, nel processo, attraverso la negoziazione: il cliente non è uno degli attori
giudiziari ma qualcuno che può prendere parte alla trasformazione della disputa.
Le principali “iniziative” del cliente vengono individuate nella
“spiegazione” che insieme alla “conferma” caratterizzano prevalentemente la sua
azione in udienza.
I risultati di queste ricerche sono dunque lontani dalla tradizionale
concezione della posizione del cliente come marginale e dalle previsioni
codicistiche che considerano il cliente come un mero informatore: le iniziative del
cliente hanno un effetto sul procedimento e gli stessi rapporti tra cliente ed
avvocato hanno subito un mutamento. 413 Si tratta della tesi di dottorato di V. Haavisto, Court Work in Transition. An Activity-Theoretical Study of Changing Work Practices in a Finnish District Court, University of Helsinki, Department of Education, Helsinki, Helsinki University Press, 2002. I dati raccolti consistono in videotape e trascrizioni di interazioni in tribunale. Vengono analizzati gli interventi dei clienti, il numero delle domande e risposte, le interruzioni. 414 Government Bill 15/90, pp. 13, 28, 35. 415 V. Haavisto, Breaking the Courtroom Code: Client Initiatives in Finish Civil Hearings, International Journal for the Semiotics of Law, pp. 399-409, 2002.
Il ruolo del cliente
162
Si potrebbe dunque dire realizzato l’auspicio di Munger di un “attore
orientato” che affronta il tribunale cosciente del “tempo, dello spazio, di ciò che
comporta” 416?
3.4. A partire dalle iniziative del cliente: l’analisi di qualche caso. Nell’indagine in oggetto si cercherà di far emergere le iniziative del cliente a
partire dall’analisi di testi scritti. L’ipotesi è che le più salienti caratteristiche delle
iniziative del cliente emergano nella narrazione.
Si tratta, nello specifico, di note 417 redatte dai clienti su richiesta
dell’avvocato allo scopo di ottenere, secondo le dichiarazioni degli avvocati che
hanno reso possibile la raccolta dei dati in questione, una versione, più dettagliata
e probabilmente più “matura” possibile del “fatto” per il quale si richiede
l’intervento del legale. A partire dal contributo di Haavisto, l’iniziativa è
considerata come strumento-chiave per analizzare i tentativi del cliente di
partecipare alla negoziazione e “trasformare” la disputa. Non vengono, in questa
sede, offerte valutazioni statistiche ma soltanto qualche elemento di analisi del
contenuto tratto dalle note. Sul piano linguistico per iniziativa si intende qui,
sull’esempio di Haavisto ed a partire dalle note analizzate, le seguenti distinzioni:
contestazioni (contesting), affermazioni-presunzioni (alleging), correzioni
(correcting), spiegazioni (explaining), conferme (conferming), affermazioni-
richieste (stating). Le iniziative si distinguono tra loro a seconda di come il cliente
voglia incidere sulla disputa. Quando si tratta di iniziative capaci di incidere sul
modo in cui la disputa è stata discussa, suggerendo nuovi topics (o mettendo fine
a dei vecchi) si parlerà di expanding, enlarging, questioning, restricting. Ogni
categoria di iniziativa tende a ricorrere più volte.
Nel tentare di mettere a fuoco il contributo del cliente nella “costruzione del
caso” si propone, nell’ottica ora illustrata, l’analisi dei casi esaminati nella prima
parte, da cui emerge senz’altro che il cliente non si limita semplicemente a fornire
416 Citato in S. Pellegrini, La litigiosità…, cit. , p. 8. 417 Si tratta di note molto articolate. In alcuni casi sono addirittura dotate di un titolo che ne indica la strutturazione interna, es. Quadro normativo, oppure Situazione giuridica, opp. Situazione scolastica.
Il ruolo del cliente
163
informazioni su date, luoghi o circostanze, ma contribuisce attivamente alla
“costruzione” della disputa.
■■■
Il caso di Marina
Il primo caso, quello di Marina, è un caso che per semplicità si definirà di
mobbing, a partire dalla qualificazione che Marina stessa ne dà.
L’iniziativa principale del cliente, in questo caso, è quella di fornire
informazioni (giving information) allo scopo di illustrare in modo
particolareggiato non solo il proprio percorso formativo, attestante la
professionalità maturata negli anni, il tipo di ruolo rivestito nell’azienda ma anche
la condizione di sottoutilizzazione-oppressione a cui è costretta all’interno del
contesto aziendale.
È molto dettagliata la documentazione fornita sia dal punto di vista delle
mansioni espletate sia dal punto di vista dei compensi e dei benefits percepiti
(enlarging). Soprattutto, dall’esame del fascicolo, emerge un notevole scambio di
corrispondenza con l’avvocato, che la stessa definisce “mail bombing”.
L’altra iniziativa, altrettanto ricorrente, è rappresentata dalle contestazioni
(contesting), quasi sempre relative ai propri colleghi e/o superiori ed alle
disposizioni “peggiorative” del suo status, come quella del trasferimento in
un’altra città.
Numerose le iniziative di alleging (affermazioni-presunzioni):
a me l’intento persecutorio di XXX appare non soltanto dalle due visite fiscali consecutive su quattro giorni di malattia […], non solo dal giorno e dall’orario d’invio di questa comunicazione, ma anche e soprattutto dal fatto che nella mail non si dice che saro’ Project Manager ma si elencano solo tre mansioni per un ruolo del tutto indefinito di “responsabile Project Office”….
è evidente che la mail di XXX è quasi una mossa per pararsi […]; è evidente che la loro linea è e sarà sempre più quella di dimostrare che le assenze per malattia sono state e sono la causa dei problemi professionali lamentati, e non come invece è, la conseguenza […]; la mail dice il falso a proposito di un punto centrale…
Così come sono notevoli le iniziative di espansione (expanding):
Il ruolo del cliente
164
bisogna sfruttare l’occasione per “inchiodare” la XXX […] Sottolineare cioè che la Responsabile XX afferma che la procedura non serve a niente…
L’altra iniziativa interessante ha a che fare col porre domande che riguardano la
propria condizione (questioning):
relativamente agli scenari futuri, in caso di mancato accordo: la questione forse, è essenzialmente questa: può l’azienda –indipendentemente dalla sua valutazione del lavoro (giusta o sbagliata che sia)-comportarsi così? Può agire e reagire così? Può approvare le ferie e poi rinfacciarle? Questo è o non è mobbing?
■■■
Il caso di Franco
A caratterizzarsi per le numerose iniziative di “espansione” è “il caso di
Franco”, la cui “storia” si è scelto di non illustrare nella sua completezza nel corso
di questo lavoro. Si riporta infatti qui solo per la parte relativa alle iniziative che la
caratterizzano; verrà poi ripresa nel capitolo V, limitatamente ad alcuni aspetti
concernenti la ricostruzione fattane dall’avvocato nell’atto ufficiale introduttivo
del giudizio.
Sintesi della storia:
Si tratta del caso di un dirigente scolastico “incaricato” che, in un momento di caos
legislativo, disilluso rispetto alla possibilità di accedere al ruolo “effettivo” di dirigente, dà le
dimissioni per usufruire se non altro della “buonuscita” relativa allo statuto di dirigente
“incaricato”. Resosi poi conto che in tal modo non potrà accedere all’imminente concorso che gli
consentirebbe di divenire “dirigente di ruolo” decide di revocare le dimissioni. L’organo scolastico
non riconosce però la validità della revoca, ritenendo che sia proposta fuori termine, cosicché
Franco si rivolge all’avvocato. Quest’ultimo interviene con una procedura d’urgenza ex art.700
c.p.c. per consentire a Franco di partecipare all’imminente concorso. La richiesta al giudice è di
riconoscere “valida” la revoca delle dimissioni, rassegnate peraltro in un momento di incertezza
legislativa tale da indurre in “errore” il suo cliente.
La norma legislativa invocata, nel ricorso ex art.700 c.p.c., dall’avvocato di Luciano si
fini del riconoscimento della validità della revoca delle dimissioni operata da Luciano è la lg.
Il ruolo del cliente
165
417/89, (di conversione del D.L. n. 357/89) 418. Essa prevede infatti la possibilità di revocare le
dimissioni entro il 31 marzo. Luciano le aveva revocate il 26 marzo.
Il giudice accoglie il ricorso dichiarando disapplicata la normativa successiva, introdotta
con l’art. 1 del D.P.R. n.351/98 che fissa al 10 gennaio il termine per il collocamento a riposo,
dimissioni volontarie, etc., nonché per la revoca delle stesse. Il giudice dichiara cioè illegittima la
norma che determina peggioramenti in pejus e la disapplica ritenendo “evidente come la fonte
ministeriale possegga contenuto innovativo comportante una restrizione (temporale) delle facoltà
degli interessati previste dalla fonte sovraordinata legislativa e, come tale, deve ritenersi illegittimo
e disapplicato in parte qua”.
■■■
Il caso di Franco è particolarmente interessante dal punto di vista delle
iniziative di espansione, della capacità di influire sulla strutturazione e
trasformazione successiva della disputa. Si tratta, come già detto, di un dirigente
scolastico incaricato, ben informato sulla normativa che disciplina il suo ruolo.
Franco fornisce, ad esempio, una dettagliata analisi del quadro legislativo che
disciplina la sua attuale posizione di “dirigente scolastico incaricato” – in attesa di
un concorso per “dirigente scolastico di ruolo”.
Le maggiori iniziative che si registrano sono quella di spiegare (explaining)
in cosa consiste il ruolo che attualmente ricopre e qual è la sua posizione attuale,
ampliando (enlarging) l’informazione in relazione alla posizione degli altri
colleghi nella graduatoria degli incarichi e contestandone in alcuni casi la
posizione (contesting); di informare (giving information) sull’evoluzione
legislativa e sulle conseguenze che, secondo il suo punto di vista, ne possono per
lui derivare (alleging), affermando e richiedendo (expansion) la necessità di uno
specifico tipo di provvedimento (la c.d. sospensiva):
giving information:
Sono preside incaricato annuale.
418 La legge rubricata “Norme in materia di reclutamento del personale della scuola” prevede che […] il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall’impiego non può revocarle dopo il 31 marzo successivo […]
Il ruolo del cliente
166
explaining:
Gli incarichi si articolano […]. Gli incarichi per le superiori in genere sono molto pochi.
contesting:
Per anni, infatti, non sono stato nominato, nonostante fossi primo...Nel concorso si
“infila” anche chi non possedeva i titoli richiesti – tre anni di incarico a preside – riesce a portare a termine il corso - concorso e viene inserito in una graduatoria con riserva. […] costoro pretendono anche, con un ricorso al giudice del lavoro del settembre 2004, di avere la precedenza per il 2004 negli incarichi di presidenza a livello provinciale, ma il giudice gliela nega, perché prima va sciolta la riserva.
enlarging:
Alla fine del dicembre 2004…viene approvato un emendamento che consentirà…ai candidati ammessi con riserva …di essere immessi in ruolo gradualmente a partire dal 2005…Riportiamo di seguito il testo…[omissis] . Il decreto passa alla Camera per la definitiva approvazione.
alleging:
Di qui nasce il mio scoramento. La loro immissione in ruolo fa scemare, secondo me, la
possibilità di un incarico per l’anno successivo…entrambi mi precederanno nella
graduatoria…I posti certi disponibili sono solo due. Rischio di tornare docente. Decido
allora con sofferenza, entro il …, la via delle dimissioni…presento di nuovo la domanda di revoca motivandola con la variazione del quadro normativo e con il fatto che il provvedimento di pensione non è ancora efficace…
expanding:
A di là del merito e della motivazione, si tratta - secondo il mio punto di vista e la mia
lettura delle sentenze - di chiedere solo il rispetto del termine che la legge, non i decreti del ministro, fissa, 31 marzo:
URGE SOSPENSIVA DEL GIUDICE PER CONSENTIRMI DI PRESENTARE LA DOMANDA DI INCARICO DI PRESIDENZA ENTRO IL 22 MAGGIO PROSSIMO. ALTRIMENTI È TUTTO INUTILE 419!!
■■■
I casi di Nancy e di Luciano.
I casi di Nancy e di Luciano sono meno caratterizzati da iniziative di
espansione. Nancy dichiara, nell’intervista, di aver fornito all’avvocato la
419 L’uso del carattere maiuscolo e del grassetto sono impiegati dal cliente stesso nel testo consegnato all’avvocato.
Il ruolo del cliente
167
documentazione concernente i contratti degli anni precedenti su richiesta di questi;
quindi le iniziative sono prevalentemente limitate al giving informations:
L’avvocato XXX si è fatto dare le copie dei registri degli anni precedenti, ha visto quanto avevo reso a questa università…dove c’è per esempio il registro dell’anno precedente che avevo consegnato, ingenuamente firmato dal Preside che ha un numero...un ammontare di ore di oltre 100 superiore al numero di ore che dovevo fare.
■■■
Luciano invece oltre a fornire all’avvocato, in una nota scritta, le tappe
dettagliate della sua carriera – giving informations – fa un’elencazione precisa
delle richieste da avanzare in sede giudiziale – expanding –:
1. rivendicazione grado dirigenziale; 2. inadempimento contrattuale sulle retribuzioni anno xxx in assenza di ogni mia personale determinazione; 3. rivendicazione premio di rendimento dal gennaio xxx (50% dell’anno ’92) + scatti di anzianità; 4. pretesa risarcitoria e danno biologico.
Inoltre è marcato il riferimento al proprio stato soggettivo che conferma il
modo in cui Luciano, a partire dall’intervista, name la sua condizione di difficoltà
professionale e personale:
Il totale ostracismo di rapporto con gli alti vertici aziendali determinò una profonda frustrazione interiore reattiva all’ambiente di lavoro, per cui previa visita medica che diagnostico’ “stato ansioso depressivo con turbe reattive […].
■■■
Emerge da queste prime analisi che l’iniziativa più comune del cliente è
senz’altro finalizzata a fornire spiegazioni della propria condizione messa a
confronto, nella maggior parte dei casi, con quella di altri componenti dello stesso
gruppo (es. colleghi o superiori). Il che confermerebbe la concezione codicistica
della parte come “fonte di informazione”. Il ruolo del cliente non è evidentemente
limitato a ciò: oltre a fornire informazioni, spiegazioni, il cliente contesta, afferma,
presume, pone interrogativi, fino a suggerire strategie all’avvocato.
Il ruolo del cliente
168
Il cliente contribuisce a “costruire” il fatto non solo fornendo informazioni
di propria iniziativa o su richiesta dell’avvocato, informazioni che vanno in ogni
caso al di là di meri dati concernenti la carriera, lo stipendio, etc. (Franco, ad
esempio, fornisce al proprio legale utilissime indicazioni sulla legislazione
scolastica) ma anche formulando precise richieste di azione legale (ad esempio, la
richiesta di sospensiva oppure di differenze retributive, etc). Un autentico esempio
di “costruzione del fatto”, a partire dalla collaborazione tra cliente e avvocato, è
rappresentato dal caso di Marina: Marina di concerto col suo legale metterà in atto
una vera e propria strategia nei confronti dell’azienda tale da modificare la
configurazione iniziale della vicenda. A seguito dell’invito ufficioso dell’azienda
di rassegnare le dimissioni, Marina fingerà che la richiesta non sia mai avvenuta
lamentando piuttosto la propria sottoutilizzazione negli anni precedenti; l’azienda
è così indotta in una serie di reazioni, che faranno trapelare intenti discriminatori,
fino al ricorso a provvedimenti come il trasferimento in un’altra città, che
provocherà un ricorso ex art. 700 c.p.c da parte dell’avvocato di Marina, etc.
I casi illustrati dimostrano senz’altro le potenzialità di un ruolo attivo del
cliente sia dal punto di vista dell’intensità che della qualità della sua
partecipazione nella “costruzione del fatto”, a dispetto del semplice ruolo di parte
(attore o convenuto) che il codice gli attribuisce.
È evidente inoltre che, a partire dalla disponibilità e competenza del
professionista, il ruolo del cliente è in qualche modo “indispensabile” nella
gestione del conflitto, oltre che ai fini della possibilità di influenzare il
procedimento secondo le proprie aspettative anche proprio ai fini dell’ottenimento
del risultato desiderato.
Vi è senz’altro un tendenziale cambiamento nella collaborazione tra clienti
ed avvocato: il cliente non è marginalizzato né domina il processo, ma collabora
come partner collocandosi, per alcuni aspetti sullo stesso piano dell’avvocato. Il
cliente si dimostra “capace” di partecipare alla relazione con l’avvocato ed alla
strutturazione del conflitto.
Il ruolo del cliente
169
Può dirsi forse anche verificato quanto sostengono Sarat e Felstiner secondo
cui il potere nei rapporti cliente-avvocato è continuamente rinegoziato 420.
La modalità di interazione qui rappresentata, effetto della scelta del
professionista di trattare il caso a partire dal punto di vista del cliente e dalla sua
collaborazione, potrebbe in futuro divenire una modalità “istituzionalizzata” di
rappresentanza del cliente, un modo per garantire che il privato (lay people) non
venga sopraffatto dal tecnicismo e dalle competenze talvolta imposte
dall’avvocato!?
■■■
Se ed in che misura le iniziative dei clienti abbiano poi contribuito a
trasformare la disputa lo si analizzerà più dettagliatamente nel capitolo V
attraverso un’analisi del contenuto della narrazione dell’avvocato, confrontata con
quella del cliente, qui illustrata. Come si vedrà, soprattutto nel caso di Franco,
l’avvocato riprenderà in gran parte la narrazione del cliente non solo in fatto ma
anche per le argomentazioni in diritto, col richiamo delle stesse leggi e decreti
citati dal cliente, sia pure naturalmente col dovuto ampliamento di prospettive
tecniche ed argomentative. E si anticipa già che il giudice, a sua volta, riprenderà
in gran parte le argomentazioni, soprattutto in diritto, sostenute dall’avvocato.
In conclusione la narrazione ampiamente documentata sia dal punto di
vista degli accadimenti (date), dell’indicazione dei luoghi, della sequenza degli
eventi, oltre che della padronanza del quadro legislativo e dei possibili
provvedimenti giudiziari, fanno sì che l’avvocato possa, in questo caso,
effettivamente mantenere i topics proposti dal cliente.
420 “Power in lawyer-client interactions is less stable, predictable and clear-cut than the conventional view would have us believe. Power is not a “thing” that can be possessed; it is continuously enacted and re-enacted, constituted and reconstituted”. A. Sarat, W.L. Felstiner, “Divorce Lawyer”, cit., pp. 19-20.
Il ruolo dell’avvocato
170
Capitolo V
Il ruolo dell’avvocato
Il ruolo dell’avvocato
172
1. Le storie degli avvocati
Se del ragionamento dei giudici e del loro modo di argomentare molto è stato
scritto, il ragionamento degli avvocati, soprattutto sui fatti della disputa è invece
piuttosto trascurato dai legal theorists 421. Si tratta in generale, secondo William
Twining, di un settore poco indagato e per niente teorizzato 422.
Il ruolo dell’avvocato, al contrario, soprattutto in un processo controverso, può
essere molto complesso, coinvolgendo una molteplicità di altri ruoli (produttore,
attore, narratore, etc.).
Il compito primario dell’avvocato è senz’altro di “persuadere” questo o quel
giudice di decidere a favore del suo cliente nel rispetto di motivi di diritto e/o di
fatto, preliminarmente definiti ed espressi tramite argomentazioni.
Naturalmente la “storia” di un caso non si esaurisce nella narrazione tout court
dell’avvocato: sono senz’altro determinanti le risultanze probatorie, in primo
luogo quelle derivanti dalle testimonianze (raccolte attraverso l’esame diretto, la
cross-examination ed il riesame secondo i principi dell’adversarial system) 423.
È comunque generalmente accettato che lo storytelling 424 sia una tecnica
centrale dell’advocacy, che tende ad atteggiarsi con caratteristiche differenti,
probabilmente, a seconda che si tratti di questioni di fatto o di diritto 425.
421 Sul ragionamento giuridico cfr.tra gli altri: A. Aarnio, The Rational as Reasonable. A Treatise of Legal Justification, Dordrecht, Reidel, 1987; R. Alexy, Teoria dell'argomentazione giuridica,
trad. it., Milano, Giuffrè, 1998; A.-J. Arnaud, Critique de la raison juridique. Où va la sociologie du droit, Paris, LGDJ, 1981; J. Habermas, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, tr. it., Milano, Guerini e Associati, 1996; N. MacCormick, Ragionamento giuridico e teoria del diritto, trad. it., Torino, Giappichelli, 2001; A. Peczenik, On Law and Reason, Dordrecht, Kluwer, 1989; J. Wróblewski, The Judicial Application of Law, edited by Z. Bankowski and N. MacCormick, Dordrecht, Kluwer, 1991. 422 W. Twining, Rethinking Evidence…, cit. 423 Ad ogni modo, secondo Twining, nel discorso dell’advocacy, la parola storia tende ad essere piuttosto usata approssimativamente con riferimento alla versione di una parte o di un testimone rispetto a ciò che è accaduto o ad un resoconto cronologico di una serie di eventi; o ancora ad un resoconto di fatti del caso da parte di un giudice o di un avvocato o alle allegazioni formali (i fatti materiali) proposte nella difesa o anche alla teoria dell’avvocato del caso. 424 Sugli usi della narrazione nel processo cfr. capitolo IV, sez. II, par. 1. 425 Twining sfida ogni convinzione che la narrativa abbia un ruolo marginale e di dubbia legittimità nel discorso legale ma egli sfida anche l’idea contraria che la costruzione delle storie sia “the central act of the legal mind” come White ed altri (Bennett e Feldman) hanno suggerito.
Il ruolo dell’avvocato
173
In una prospettiva ortodossa, una questione di diritto è oggetto di
contestazione quando vi è un disaccordo circa lo scopo di una norma o quando è
controverso se un particolare set di fatti collimi con la sua applicazione.
Convenzionalmente un argomento circa una questione di diritto poggia
sull’impostazione che i fatti siano “dati”, esso si svolge come se i fatti fossero
“veri”. Di converso un argomento circa una disputata questione di fatto procede
come se il diritto applicabile fosse consolidato 426.
Sembra, al contrario, riconoscersi nella teoria del diritto proprio la
problematicità della distinzione tra questioni di fatto e questioni di diritto, così
come si tende a riconoscere che la distinzione in certi casi assume un carattere
artificiale o addirittura non ha nessun rilievo soprattutto riguardo all’applicazione
delle norme ed alla appropriata categorizzazione di una particolare situazione di
fatto. Ad esempio “Tizio è disonesto”?. “Si tratta di un caso di omicidio”? Sono
queste questioni che potrebbero essere di fatto o di diritto o miste. Il modo in cui
sono trattate questioni del genere varia inoltre da sistema a sistema e da contesto a
contesto, sebbene all’interno dello stesso sistema 427.
Le questioni di fatto e di diritto rappresentano, secondo Bruner, il passaggio
chiave della trasformazione di racconti ordinari in racconti giudiziari;
costituiscono le procedure mediante le quali i racconti giudiziari sono analizzati
giuridicamente e alla fine giudicati dal giudice 428. Chi ha fatto cosa a chi altro e
con quali intenzioni?. Sono queste le questioni di fatto da accertare
conformemente alle regole sulle prove. Ma decidere se l’azione violi o no una
legge particolare comporta l’interpretazione di una regola di diritto. A metà strada
tra l’una e l’altra si colloca poi la decisione sul se l’azione abbia effettivamente
danneggiato la parte accusatrice 429.
426 Twining, richiamando principalmente Llewellyn, rileva come nella deposizione dei fatti gli avvocati abbiano “il primo, migliore e più prezioso accesso all’attenzione delle Corti”. La corte non sa dei fatti se non attraverso l’introduzione in giudizio di un atto ufficiale da parte dell’avvocato. Lo statement dei fatti da parte dell’avvocato non è semplicemente una parte dell’argomentazione legale ma ne costituisce il “cuore”. 427 W. Twining, Rethinking Evidence. Exploratory Essays, Second edition, Cambridge University Press, 2006, pp. 271-278. 428 Cfr. J. Bruner, La fabbrica…, cit. p. 42. 429 Anche Bruner ritiene che questa sottile separazione qualche volta cada e che negli ultimi anni i giuristi hanno cominciato a sorprendersi che la sottile separazione non è in certi casi niente di piú che una fiction. Bruner, “A Psychologist”, cit.
Il ruolo dell’avvocato
174
Nell’ambito di un processo esistono fatti relativi alle date, alle situazioni
metereologiche e lavorative che possono essere fondate su prove nei racconti di
entrambe le parti; possono esistere tuttavia “fattori al di là del proprio controllo”
che lo sono in misura alquanto minore e categorie come “lo sforzo in buona fede”
ancora più “aperte”, trattandosi di un concetto fondato su circostanze 430.
Inoltre la rilevanza del fatto accertato varia a seconda della categoria in cui
esso è inquadrato. Una pacca sulla spalla, per quanto data con intenzione
amichevole, potrebbe non essere un innocente fatto a sé alla luce della legge sulle
molestie sessuali 431.
Infine non può non rilevarsi che, mentre l’accertamento dei fatti nel processo è
regolato da norme procedurali e dal giuramento di “dire la verità”, per giudicare la
correttezza di un’interpretazione giuridica esiste solo la tradizione incarnata nel
precedente 432. Chi propone un’interpretazione si richiama sostanzialmente alla
somiglianza tra la sua interpretazione dei fatti rilevanti ed i precedenti 433. Tuttavia,
se è pacifico che per l’accertamento di questioni di diritto non esista un complesso
di vincoli procedurali (prove) paragonabile all’accertamento delle questioni di
fatto, non è altrettanto scontato pensare che anche le cosiddette questioni di fatto
possano essere oggetto di interpretazione, relativamente ai fatti rilevanti nel caso
presente ed alle interpretazioni in casi del passato giudicati simili. Il passaggio dal
fatto di cui si tratta alla questione di diritto si realizza tramite procedure narrative,
tipiche, di interpretazione e costruzione di senso, comunicato, condiviso,
legittimato.
■■■
430 J. Bruner, La fabbrica…, cit., p. 43; cfr. C. Luzzati, La vaghezza delle norme…, cit. 431 Cfr. K.L. Scheppele, “Foreword: Telling Stories”…, cit. 432 Anche se tutto ciò può valere anche per i sistemi di civil law, si precisa che il riferimento di Bruner è ai sistemi di common law. 433 “[…] i racconti giudiziari devono venire concepiti facendo molta attenzione a quei casi del passato che erano simili a quello presente e che sono stati giudicati in senso favorevole alla propria interpretazione. I precedenti appropriati offrono i clichés che guidano un avvocato nell’organizzazione di un racconto concernente il caso presente. Egli farà bene ad inserire il caso sub iudice in una linea di precedenti favorevoli”. Secondo Bruner il procedimento in base al quale si stabiliscono tali linee di precedenti è simile alla collocazione di un racconto in un genere letterario e gli avvocati danno spesso prova di abilità nella scelta dei precedenti, anche se la scelta è a sua volta vincolata dai precedenti utilizzati in passato. La letteratura imita con le sue astuzie la realtà convenzionale per creare la verosimiglianza, il diritto fa lo stesso citando il corpus iuris ed attenendosi ai precedenti. Cfr. J. Bruner, La fabbrica.., cit. , pp. 43, 44, 49.
Il ruolo dell’avvocato
175
È ancora una volta il ruolo svolto dalla narrazione nella costruzione
dell’“argomentazione legale”, a costituire oggetto della nostra indagine. Si
utilizzerà nuovamente la definizione di “storia” proposta da Amsterdam e Bruner,
per leggere le storie narrate dagli avvocati nel corso delle interviste.
2. Le storie degli avvocati di Luciano e Marina
Vengono qui di seguito riproposte due delle storie illustrate nel capitolo
precedente, la storia di Luciano e la storia di Marina, così come narrate dai loro
rispettivi avvocati, nelle interviste. Lo scopo è di realizzare una comparazione tra
la storia del cliente e quella dell’avvocato per mettere in rilievo come il fatto
emerga nell’interazione tra cliente e avvocato.
■■■
La storia di Luciano
I. Una legittima condizione iniziale:
Venne da me a distanza di tempo dalle dimissioni che aveva dato rispetto al rapporto di lavoro con la banca, dopo aver superato un momento di forte depressione anche di crisi dei suoi equilibri, si era separato con la moglie etc…chiedendomi di rileggere, di rivedere
tutta la vicenda più recente del suo rapporto con la Banca…con l’idea, che però era poco praticabile, di impugnare le dimissioni che aveva dato…prospettiva a cui io non aderii perché era ad eccessiva distanza di tempo …lui poi non aveva neppure impugnato per via informale stragiudiziale queste dimissioni….
II. che viene scompigliata da un elemento disturbatore – the trouble –
attribuibile all’attività umana – agency – :
1. quindi lui, in modo molto incauto, aveva aderito ad un’ipotesi di trasformazione del suo
rapporto di lavoro con la banca: come sai la banca ha parecchie centinaia di clienti, uno stato patrimoniale solido etc…la trasformazione avrebbe comportato, come poi, di fatto, avvenne, il trasferimento alle dipendenze di una piccola società del gruppo avente tutto altro oggetto sociale. Questa trasformazione veniva motivata dalla Banca con l’idea di un
rilancio di questa società del gruppo, coinvolgendo anche questa persona che aveva un grado già abbastanza elevato, era un funzionario, coinvolgendolo in una funzione dirigenziale, direttiva dell’intera operazione anche sul piano dell’elaborazione, …della programmazione di questo rilancio. Si trattava di una società che agiva nel campo dei servizi alle imprese nella formazione del terziario avanzato. Lui sposò la cosa con
Il ruolo dell’avvocato
176
grandissimo entusiasmo dagli atti che mi fece vedere, dagli studi che aveva fatto, aveva fatto anche delle ipotesi di lavoro molto concrete, aveva stabilito quanti dovessero essere i dipendenti, quanti budget, che tipo di servizi dovevano essere garantiti, in che modo bisognava incrociare il mondo delle imprese, etc… insomma mi resi conto che lui ci aveva davvero creduto in questa cosa. Cosa accadde? Lui accettò il passaggio previa promozione,
quindi venne non dico adescato in questa cosa…questa promozione aveva dei presupposti oggettivi sul piano del rapporto di lavoro delle funzioni svolte, piuttosto alte, quindi non sembrò molto sospetto…Lui accettò il passaggio, diede le dimissioni alla banca e andò a finire in questa piccola società di cui divenne direttore generale. Di fatto tutto il
programma, il piano che era stato ipotizzato scemò rapidamente e la banca naturalmente
disattese il programma in funzione del quale aveva proposto allo XXX le dimissioni e
riassunzioni presso altra società. Tieni presente che la condizione di questa società, verificai subito, era una condizione marginale, una società senza patrimonio senza capitale sociale, senza dipendenti, due dipendenti, senza le tutele previste dallo statuto dei
lavoratori soprattutto in relazione al licenziamento. Grosso modo le vicende sono state
queste, poi si è protratta questa situazione molto penosa per lui per circa un anno. Anno durante il quale lui cercava o di rendersi utile oppure o in altri momenti di rivendicare mansioni corrispondenti al suo status professionale o ancora chiedendo il rientro nell’azienda originale che aveva ceduto il contratto di lavoro a questa piccola società. Ttutte richieste disattese finché, proprio la penosità della situazione, per l’idea che mi
sono fatto anche della persona, una persona molto attiva – hai avuto modo di conoscerla – preparata, attiva, è stato segretario regionale della federazione dei bancari di CGIL CISL e UIL, una persona che ha un suo abbastanza netto valore professionale e quindi questa situazione di penosità abbia finito per incidere su di lui non solo sul piano esistenziale ma poi lo abbia indotto alle dimissioni come ultimo atto anche di dignità, di riaffermazione
della sua vita. 2. Può essere vero che non vi sia stata una volontarietà della Banca, lui è stato coinvolto
in questa cosa dai massimi vertici, dal presidente, dal direttore generale…quindi non è che lui ha trattato ai livelli intermedi, ha trattato con i massimi vertici, è stata una trattativa laboriosa, varie riunioni anche consigli di amministrazioni…sono state prefigurate queste linee…quindi…vabbè …può anche essere che davvero non ci sia stata una
volontarietà…però questo non muta la responsabilità della banca perché se anche fosse
vero la banca comunque dovrebbe avere avuto il dovere giuridico di rimettere Luciano nella posizione corrispondente…nel suo status, nelle sue competenze e anche, secondo me,
avrebbe avuto il dovere giuridico di offrirgli il rientro di provenienza…venivano meno le
condizioni per le quali era stato offerto il consenso alla risoluzione del rapporto…le condizioni sono state previste, pattuite e clamorosamente smentite a quel punto...ma in
ogni caso vuoi così o vuoi in un altro modo, l’eventuale non volontarietà o necessità di
restringere i piani aziendali non può risolversi in una dequalificazione del
lavoratore…tanto più poi che l’azienda può sempre licenziare il lavoratore se la sua prestazione non è proficua.
III. lo sforzo di riparare o trasformare la condizione iniziale di stabilità, con
possibilità di successo o meno:
1. Vidi dal suo racconto che aveva subito delle gravissime lesioni di diritti abbastanza
importanti, quindi ritenni che potevo chiedere accertamenti diciamo…di violazioni quindi
delle lesioni dei diritti che aveva subito con una prospettiva risarcitoria. Quindi questo ho fatto ricostruendo le ultime fasi del rapporto di lavoro. 2. Ho fatto il ricorso al giudice esponendo punto per punto tutti i passaggi di questa vicenda rifacendomi agli atti etc, poi abbiamo sentito i testi. Abbiamo avuto una lunga
prova testimoniale con testi molto preparati e meticolosi, direi, nella ricostruzione di
questa fase infelice del rapporto di lavoro di questa persona. Poi abbiamo fatto una memoria difensiva, ho ulteriormente cercato di semplificare anche il ragionamento visto
che il giudice designato non è notissimo per la sua capacità di applicazione allo studio.
Il ruolo dell’avvocato
177
IV. cosicché il precedente stato è ristabilizzato o un nuovo stato è creato:
Poi invece la sentenza è stata negativa con la motivazione che abbiamo visto, insomma, poco convincente e anche forse a tratti contraddittoria sul piano logico.
V. la storia si conclude con una c.d. coda:
Il giudice ha ridimensionato la portata della dequalificazione e poi secondo me non ha proprio capito la causa. Poi tieni presente che la motivazione è sempre un momento successivo alla decisione…
■■■
Il ragionamento dell’avvocato di Luciano
Nella narrazione della storia, l’avvocato di Luciano ripercorre gli ultimi
anni del rapporto professionale intercorso tra il suo cliente e la Banca, conclusosi
con le dimissioni di quest’ultimo:
a. Valutazione dello stato iniziale di legittimità 434
Nel valutare, molto attentamente, la condizione iniziale di legittimità o
meno che concerne il cliente al momento dell’insorgenza del trouble, l’avvocato
non può fare a meno di premettere, nel corso dell’intervista, che “in modo molto
incauto” Luciano aveva aderito ad un’ipotesi di trasformazione del suo rapporto di
lavoro con la Banca. Precisa tuttavia che il cliente aveva effettivamente “creduto”
nell’impresa al punto da fare uno studio di progettazione molto accurato rispetto
alla costituenda società, per concludere che il dipendente fosse stato quasi
“adescato” in questa situazione…
b. Valutazione della posizione personale e professionale di Luciano
434 Si rinvia al punto 1 dell’articolazione della “storia”, secondo la definizione proposta da Amsterdam e Bruner, ed analizzata più compiutamente nel capitolo I.
Il ruolo dell’avvocato
178
L’avvocato tiene inoltre conto della condizione personale d’umiliazione, di
“penosità” se non di dramma, in cui Luciano viene a trovarsi dopo la
vanificazione dei progetti aziendali, al punto da giustificare, anche nell’atto
introduttivo del giudizio, le dimissioni del cliente come ultimo atto di
“riaffermazione della propria dignità”. Forse l’unico dubbio che ancora sfiora la
mente dell’avvocato, rispetto all’opportunità della scelta del suo cliente di
accettare la proposta di trasferimento dalla Banca alla società collaterale di
servizi, ha a che fare con l’opportunità che Luciano considerasse in modo più
attento lo stato patrimoniale e sociale dell’azienda. La ridottissima entità
patrimoniale di quest’ultima contro la consistenza della Banca era infatti tale da
far immaginare, probabilmente, che le aspirazioni personali e professionali del
dipendente fossero di gran lunga superiore alle reali possibilità della Banca di
realizzare il progetto ideato – sarà questa poi la tesi sostenuta dalla controparte.
Tuttavia, se così fosse stato, come si spiegherebbe allora che al progetto
aderirono, come si vedrà dagli atti e dall’esame di qualche testimonianza, almeno
altri quattro dipendenti?
c. Valutazione del comportamento illecito della Banca
La conclusione cui giunge l’avvocato, alla fine dell’intervista, alla luce di
tutti gli “elementi di realtà” considerati, è allora che a prescindere dalla
volontarietà o meno della Banca di dare esecuzione al progetto in cui Luciano era
stato coinvolto, essa non poteva procedere alla sua dequalificazione, aveva cioè il
“dovere giuridico di offrirgli il rientro di provenienza”.
Cosicché l’avvocato procederà, nell’atto introduttivo del giudizio, ad una
ricostruzione degli ultimi tempi della carriera allo scopo di accertare se la
violazione di diritti subita da Luciano possa se non altro assicurargli un adeguato
risarcimento dei danni subiti.
L’avvocato introdurrà il caso di Luciano concludendo prudentemente che:
sia pur su una base indiziaria, non può non ritenersi preordinato il disegno di convincere il dipendente ad accettare il passaggio alle dipendenze di una piccola società del gruppo, destinata a nessuno sviluppo, per revocare poi le funzioni e la qualifica conferita ed emarginare definitivamente il lavoratore dall’ambito aziendale, costringerlo ad una
Il ruolo dell’avvocato
179
penosa dequalificazione e spingerlo, così, alle dimissioni. Tale complessivo, illecito
comportamento del datore, venendo a coniugarsi con la sostanziale mancanza di autonomia della società XXX, all’effettiva dipendenza gestionale ed operativa di quest’ultima dalla Banca XXX, qualifica indubbiamente l’intera vicenda quale vicenda
interpositiva, atta ad eludere il campo di applicazione delle disposizioni garantiste e ad
espellere in modo indolore il lavoratore dall’azienda.
quindi su base indiziaria che l’avvocato formulerà l’ipotesi di una
“preordinazione” della Banca rispetto all’espulsione del dipendente. Saranno poi
le testimonianze e la successiva interpretazione che ne verrà fatta a confermare
l’effettiva dequalificazione subita da Luciano, a seguito della vanificazione dei
progetti aziendali.
■■■
La storia di Marina
I. Una condizione iniziale stabile guadagnata nella più legittima normalità
delle cose:
omissis.
II. che viene scompigliata da un elemento disturbatore – the trouble –
attribuibile all’attività umana – agency – :
[…] Marina venne da me perché la società le aveva proposto di dimettersi ma bisogna
capire perchè le aveva proposto di dimettersi: per una serie di motivi, perché c’erano state le assenze, la malattia e quindi la generica diminuzione dell’efficacia della sua funzione
all’interno della società, molto generica. Proponendole ovviamente un incentivo all’esodo che era molto limitato.
III. lo sforzo di riparare o trasformare la condizione iniziale di stabilità, con
possibilità di successo o meno:
[…] questo discorso dell’incentivo all’esodo dell’interruzione del rapporto di lavoro si poteva collegare, ho cercato di collegarlo, ad un intento diciamo un pò tra ritorsivo e
persecutorio che si era realizzato nel tempo cercando di concatenare tutta una serie di
fatti che nella loro realtà oggettiva erano, secondo me, completamente separati l’uno
dall’altro logicamente e anche storicamente, cercando di mettere in un’unione che
facesse vedere come tutto era nato da una comunicazione che questa cliente aveva fatto
Il ruolo dell’avvocato
180
alla società perché si doveva sottoporre a delle cure per l’infertilità e da questo era nata
una ritorsione da parte della società che prima l’aveva spogliata dell’attività lavorativa
poi le aveva mandato costanti visite mediche per tentare la risoluzione del rapporto di
lavoro fino a comunicarle il trasferimento in un’altra sede della società. Il provvedimento di trasferimento in sé poteva anche ritenersi utile ma se collegato, come in fatti poi è stato, a tutta una serie di fatti poteva essere connotato da “oggettività” quanto da “ritorsività”...In quest’ultimo senso lo abbiamo proposto al giudice che non lo ha ritenuto tale e quindi lo ha ritenuto legittimo come trasferimento.
IV. cosicché il precedente stato è ristabilizzato o un nuovo stato è creato:
Il provvedimento del giudice – il riferimento è al provvedimento di chiusura della procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c. – è stato anche d’aiuto nel senso che è servito a mettere maggiormente a fuoco questi aspetti di ritorsività di questo comportamento, di ritorsione da parte di questa società. Tutto questo ha fatto in modo da dare una maggiore
oggettività a questo percorso: la società ha iniziato ad avere il timore che effettivamente
potesse rimanere lesa, per cui ha modificato la proposta transattiva, che nel frattempo
c’era stata, nel senso che l’ha triplicata.
■■■
Il ragionamento dell’avvocato di Marina
a. La descrizione dell’insorgenza del trouble
L’avvocato di Marina, nel descrivere la c.d. condizione iniziale
d’insorgenza del conflitto tra la sua cliente e l’azienda, ipotizza che il verificarsi
del trouble sia dovuto, in parte, ad una diminuzione, sia pur generica, della
funzione lavorativa della cliente all’interno dell’azienda. La diminuzione
d’efficacia si realizzerebbe nella richiesta di giorni di permesso per malattia con le
relative assenze. Nella descrizione dello stato iniziale della vicenda, l’avvocato
aggiunge dunque un elemento in parte riconducibile all’agency di Marina.
b. La strategia legale
La narrazione dell’avvocato di Marina, nel corso dell’intervista, è piuttosto
centrata sulla strategia legale adottata. Interessantissima è, infatti, la rivelazione
della strategia di “costruzione del fatto” concordata e realizzata in collaborazione
con la cliente: riuscire a creare un nesso causale e temporale tra fatti che, solo
Il ruolo dell’avvocato
181
nella ricostruzione ex post, potevano avere un collegamento logico ed una
concatenazione causale. Ciò allo scopo di “svelare” una precisa scelta aziendale
finalizzata all’isolamento nonché all’esclusione della dipendente, con un intento
discriminatorio – collegato alla richiesta di Marina di giorni di malattia per potersi
sottoporre a cure contro l’infertilità – nonché ritorsivo rispetto al tentativo di
Marina di una richiesta di conciliazione dinanzi all’UPL 435.
3. La complessa operazione della “costruzione legale” del fatto
Nella costruzione del caso, la prima fondamentale attività che l’avvocato 436
compie nell’accingersi a preparare qualunque scrittura difensiva processuale o
stragiudiziale è dunque l’individuazione dell’essenza della controversi.
L’intelligenza del caso 437, che si sostanzia nell’individuazione della questione
litigiosa che deve essere discussa, “costituisce il punto nodale dal quale dipende
l’esito della causa e rappresenta l’elemento fondamentale che deve guidare
l’impostazione della consulenza o dell’assistenza nella singola fattispecie
concreta” 438.
435 La strategia si rivelerà vincente: il giorno prima della discussione del reclamo introdotto dall’attore, l’azienda fa una proposta transattiva che garantirà a Marina il triplo dell’importo iniziale proposto come forma di incentivo all’esodo. Ciò consentirà inoltre di ridimensionare la disputa a conflitto. 436 Sul ruolo dell’avvocato si vedano inoltre: A.W. Alschuler, The Defense Attorney’s Role in Plea Barganing, The Yale Law Journal, 1974-1975; J.P. Heinz, The Power of Lawyers, Georgia Law Review, 1983; M.L. Schwartz, The Professionalism and Accountability of Lawyers, California Law Review, 1978; R.L. Nelson, J. Heinz, Lawyers and the Structure of Influence in Washington, Law & Society Review, 1988; J.M. Doyle, The Laywer’s Art: “Representation” in Capital Cases, Yale Law Journal, 8, 1996, p. 417; S. Macaulay, Lawyers and Consumer Protection Laws, Law and Society Review, 1979, 14, 1, p. 115; A. S. Blumberg, The Practice of Law as Confidence Game, Law and Society Review, 1967, 1, 2, p. 15; R.L. Nelson, Ideology, Practice, and Professional Autonomy: Social Values and Client Relationship in the Large Law Firm, Stanford Law Review, 1984-1985, 37, 503. 437 Moro propone infatti il ritorno all’approccio “casistico”, prescindendo dalla distinzione tra sistema pragmatico britannico o americano, anzi riprendendo la cultura giuridica greca o latina. In particolare, richiamando Aristotele, ritiene che la connessione tra la teoria e la prassi retorica si realizzi primariamente “nella raccolta di esempi con funzione di modelli piuttosto che nella precettistica astratta elaborata a priori senza aderenza alla realtà”. Cfr. P. Moro, Fondamenti di retorica forense. Teoria e metodo della scrittura difensiva, Pordenone, Libreria al Segno Editrice, 2004, p. 51. 438 Più specificamente, Moro ritiene che nella predisposizione dell’attività giuridica difensiva “occorre tralasciare una meccanica e superflua sussunzione della fattispecie concreta nelle norme positive ed esaminare prima di tutto il caso controverso. Una corretta ed attenta disamina delle
Il ruolo dell’avvocato
182
Nel caso di Luciano, ad esempio, l’avvocato individuerà così l’essenza del
caso:
[…] Venne da me chiedendomi di rileggere, di rivedere tutta la vicenda più recente del suo rapporto con la banca…con l’idea, che però era poco praticabile, di impugnare le dimissioni che aveva dato….prospettiva a cui io non aderii perché era ad eccessiva distanza di tempo. Lui poi non aveva neppure impugnato per via informale stragiudiziale queste dimissioni…però vidi dal suo racconto che aveva subito delle gravissime lesioni di diritti abbastanza importanti, quindi ritenni che potevo agire diversamente chiedendo accertamenti delle violazioni…quindi delle lesioni dei diritti che aveva subito con una prospettiva risarcitoria. Quindi questo ho fatto ricostruendo le ultime fasi del rapporto di lavoro […].
Il primo compito dell’avvocato è di cercare dunque di ottenere dal cliente
la storia, sia nel suo linguaggio che nel linguaggio in cui la tradurrà (cosicché il
cliente apprenderà qualcosa del linguaggio legale e lo stesso avvocato cercherà di
apprendere qualcosa del linguaggio del cliente). Nel far ciò essi creeranno
qualcosa di “nuovo”, un discorso in cui questa storia e le altre possono aver
significato e forza in un altro genere: il genere del diritto. L’avvocato media
dunque continuamente tra linguaggi: deve essere pronto a parlare il linguaggio del
cliente, e pronto a rivolgersi al giudice e parlare in termini che almeno all’inizio
saranno estranei al cliente. È questa la tesi di White che paragona l’avvocato ad un
traduttore, consentendoci così di ipotizzare che il ruolo dell’avvocato sia quello di
tradurre “accadimenti quotidiani” in storie legali 439.
Nella prospettiva di White, il traduttore non è un burocrate, che muove da un
linguaggio tecnico ad un altro, ma la persona che aspira a collegare due mondi,
due modi d’essere e vedere, nella propria mente, nelle proprie percezioni e
contrastanti pretese che si propongono nella singola vicenda consentono all’avvocato di ricercare, ordinare e prospettare le ragioni di fatto e di diritto validamente sostenibili dal proprio assistito di fronte al giudice. […] solo il previo riconoscimento del caso controverso permette una corretta predisposizione dell’argomentazione forense la quale sorge e si sviluppa dalle reciproche contestazioni delle parti interessate, limitate dalla loro parziale ed insopprimibile validità”. Ibidem, pp. 51-52. 439 La traduzione è definita da White come l’arte dell’impossibile, del confrontare delle discontinuità incollegabili tra i testi, i linguaggi e le persone. White riconosce sia il valore che il linguaggio dell’altro come centro di significato al di là del sé. Una buona traduzione procede non per tentativi di dominio o di acquisizione ma mediante il “rispetto”. È caratterizzata da un insieme di pratiche attraverso cui impariamo a convivere con la differenza, la fluidità di una cultura e con la flessibilità del sé. Non è semplicemente un’operazione della mente sulla materia, ma è un modo di essere se stessi in relazione ad un altro. J.B. White, Justice as Translation…, cit., p. 257. Questa tesi è adottata anche da J. Bruner, Comunicazione personale, Reenogrena-Irl, 6 agosto 2006.
Il ruolo dell’avvocato
183
sentimenti. Non si tratta di una semplice operazione mentale ma un modo di
relazionarsi all’altro: l’avvocato traduce il problema del cliente nei confronti della
controparte, del giudice e della stessa società, a partire dalle esigenze ed in
cooperazione col cliente. La funzione dell’avvocato è quella di “decifrare” le
regole, spiegare come vanno applicate alla particolare situazione del cliente e
presentare i fatti e le regole applicabili con chiarezza sufficiente da assicurare il
loro riconoscimento ad opera della parte e/o in una sede ufficiale 440.
Nel caso di Marina, ad esempio, sarà l’avvocato ad aiutarla a comprendere
che cosa le sta accadendo nel contesto aziendale, ad attribuire un significato
preciso a delle scelte che l’azienda sta operando nei suoi riguardi. Si riporta qui di
seguito un passaggio dell’intervista a Marina:
[…] Io ero entrata in questa rappresentazione, all’inizio ero veramente molto molto colpita anche perché ho pensato che il capo del personale io non lo avevo mai conosciuto prima e se lui si era fatto questa idea era perché così gli era stata riportata da tutte le persone che comunque in qualche modo avevano lavorato con me. Quindi ho cominciato a sentirmi perseguitata non solo da lui ma da tutto il contesto lavorativo. Ho cominciato a ripensare a tutti i rapporti di lavoro avuti su i vari progetti con i vari colleghi: avrò sbagliato questo, quello, avranno pensato bene di riportare al capo del personale tutto quello che non avevo saputo fare…Quindi questa era la mia idea…poi quando ne ho parlato con l’avvocato
XXX, innanzitutto mi sono resa conto che questo che era un mio problema era relativamente un mio problema ma un problema generalizzato perché ci sono tantissimi casi ed il mio non era uno dei più gravi. Ci sono persone che subiscono qualunque cosa. […] io in un primo momento le vedevo come contestazioni su fatti precisi, su progetti precisi…e siccome io ero di fatto sotto questo condizionamento mi sentivo veramente
così…ma l’avvocato XXX mi ha fatto capire che non erano contestazioni assolutamente puntuali ma dei pretesti e che anche se avessero fatto contestazioni, in quella data, non sarebbero arrivati a nulla perché dovevano contestarmi queste cose quando si erano verificate. Pian piano ho dato una dimensione diversa a quello che loro mi stavano
dicendo, ho acquistato maggiore lucidità nella ricostruzione degli eventi, di tutto quello
che avevo subito negli anni precedenti…e quindi è stato evidente che tutto quello che
avevo subito è stata una strategia volta a farmi dimettere…quindi hanno sperato fino a quel famoso incontro con il capo del personale che io mi dimettessi volontariamente, non ne potessi più e me ne andassi.
■■■
Nel lavoro di traduzione della storia del cliente “ciò che gli avvocati offrono
è una sorta di ‘conoscenza locale’ familiarità con persone e convenzioni e stretta
440 A. Sarat, W.L. Felstiner, ibidem, pp. 136 – 138.
Il ruolo dell’avvocato
184
attenzione ai fatti” 441 anche perché il funzionamento del sistema dipende
dall’idiosincrasia delle sue persone-chiave, o dalle prassi e convenzioni locali 442.
Nel caso di Luciano, ad esempio, l’avvocato cercherà di costruire il proprio
ragionamento anche in funzione della persona del giudice competente a decidere
quel caso:
[…] ho ulteriormente cercato di semplificare anche il ragionamento visto che il giudice designato non è notissimo per la sua capacità di applicazione allo studio.
La conclusione è, a partire dagli esempi illustrati, che ci sia un processo di
negoziazione alla base dell’interazione cliente-avvocato 443 e che dunque il lavoro
dell’avvocato non possa limitarsi ad una mera “rappresentanza” (o comunque la
rappresentanza va intesa, tra tutti i significati possibili, in quello di “to take place
of or to act the part of an other person”) 444. “Ciò che è accaduto” non è “fissato
in una realtà oggettiva” ma è piuttosto “una costruzione sociale” 445: cliente e
avvocato cooperano insieme a “costruire” una nuova realtà di cui si chiede una
legittimazione ufficiale.
441 Cfr. A. Sarat, W.L. Felstiner, “Legal Realism in Lawyer-Client Communication”, cit. , p. 138. “Because the workings of the system depend on the idiosyncrasies of its key people, or its indigenous routines and conventions, what the lawyer offers is local knowledge, familiarity with people and conventions as well as strict attention to facts”. 442 L’avvocato, in quanto consigliere e “filtro” che si interpone nei rapporti fra privati oppure fra questi e il potere giudiziario, è contemporaneamente interprete accreditato di un sistema di regole giuridiche, che lo vincola, e rappresentante di interessi che collidono con interessi altrui. Questa ambivalenza è, secondo Ferrari, foriera di tensioni che coinvolgono l’avvocato nei confronti del proprio rappresentato ancor prima che verso la controparte o il giudice. Tuttavia l’avvocatura ha elaborato meccanismi culturali che permettono di assorbire tali tensioni, delineando una sorta di spazio libero entro cui l’avvocato può e deve muoversi nella protezione degli interessi privati: uno spazio che sia l’organizzazione e/o la ricostruzione dei fatti, sia l’individuazione della norma applicabile a quei fatti. V. Ferrari, Diritto e Società…, cit., pp. 140-146. 443 Gli studi di Reiss sono finalizzati proprio a comprendere il rapporto tra cliente-avvocato nella negoziazione dei contenuti e delle strategie nella soluzione della disputa e ad individuare il ruolo effettivo dell’avvocato e la sua influenza sulla struttura sociale della disputa. Cfr. A.J. Reiss, Longitudinal Study of Trial Courts: A Plea for Development of Explanatory Models, in Law & Society Review, vol 24, n. 2. 444 “Something really did happen and when their lawyer’s story, told on their behalf to the court, failed to correspond to that reality, the lawyer ceased to ‘represent’ them”. Cfr. D. Cunningham, “A Tale of Two clients”, cit, p. 2473. 445 “What happened is not immutably fixed in an objective reality, but is a social construction based on experience and interaction…The primary issue may not be what happened to the client, nor what kind of trouble the client is in, but who has the power to say what happened and to define the kind of trouble. Indeed the power to define the client’s problem is one tool professionals may use to induce client cooperation with their prescriptions of appropriate behaviour…This control over the interaction is reflected in the official definition of reality that results from the interaction…Power is exercised trough the definition of reality…”. Hosticka, cit. in Cunningham, ibidem, p. 2472.
Il ruolo dell’avvocato
185
4. La “costruzione legale” della storia di Luciano: prova e contestazione
Alla luce del riferimento alla normativa astratta, in primo luogo alle clausole
in materia di correttezza e buona fede, l’avvocato individua, nel ricorso
introduttivo del giudizio concernente il caso di Luciano, i fatti che devono essere
accertati ai fini della decisione e che costituiranno l’oggetto del giudizio di fatto
nonché oggetto delle prove, da acquisire nel processo, nei termini seguenti:
[…] Alla luce di quanto precede, occorre peraltro osservare l’emarginazione e
l’isolamento operativo al qual è stato costretto il lavoratore, dopo essere stato “convinto”
ad un accordo teso, apparentemente, ad accrescere la professionalità e l’importanza di ruolo nell’azienda. In realtà, il ricorrente non solo si è visto inopinatamente revocare la nomina a Direttore Generale, ma, di fatto, ha dovuto subire una situazione di progressiva delimitazione e svalutazione del suo ruolo, fino alla completa sottrazione di responsabilità di rilievo all’interno dell’azienda. L’emarginazione del lavoratore, la revoca delle funzioni
e, in sostanza, la privazione di ambiti professionali ragguagliati alla carriera, la decurtazione dello stipendio senza alcuna giustificazione ed, infine, il rifiuto di ripristinare il rapporto di lavoro originario, sono stati causa delle dimissioni dal rapporto
di lavoro […] 446
.
L’avvocato chiederà così in via istruttoria di essere ammesso a provare per
testi le seguenti circostanze di fatto così come capitolate in ricorso, proposta la
locuzione di rito “vero che”:
446 Specificherà così le relative richieste:
a) l’obbligo di risarcimento da fatto illecito, nonché l’obbligo di riconoscere al ricorrente la qualifica di Direttore Generale […] e pertanto accerti – il giudice – la illegittimità della revoca della suddetta qualifica […];
b) dichiari tenuta la Banca XXX ad adempiere il contratto inter partes […]; c) conseguentemente, condanni le società convenute in solido al risarcimento dei danni in
favore del ricorrente […]; d) accerti la violazione della legge n. 1369/60 e, comunque, la unicità del centro di
imputazione giuridica del rapporto di lavoro e, per l’effetto, condanni la Banca XXX, alla riassunzione del lavoratore ed alla reintegrazione di questi ultimi nel proprio posto e luogo di lavoro, nonché al risarcimento dei danni nella misura delle mensilità di retribuzioni intercorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro fra le parti fino al giorno di riassunzione effettiva in servizio;
e) dichiari espressamente, ai sensi e per l’effetto delle disposizioni legislative appena richiamate, l’obbligo solidale della Banca XXX e della Società XXX, nell’adempimento delle obbligazioni dipendenti dall’accoglimento delle presenti domande, cui ai capi da a) a d) delle presenti conclusioni;
f) condanni le società convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa;
Il ruolo dell’avvocato
186
“vero che il ricorrente venne indotto a prestare il proprio consenso al trasferimento alle
dipendenze della XXX dall’impegno, manifestato dai vertici aziendali, ad uno sviluppo di
carriera”;
“vero che, successivamente alla revoca delle funzioni di Direttore Generale della XXX in data xxx, il ricorrente è stato privato di ogni funzione direttiva e/o dirigenziale, con
impossibilità di prestare la propria attività lavorativa in conformità alla qualifica
posseduta e che le proposte ed i progetti elaborati dal dipendente non sono stati attuati”;
“vero che tutte le funzioni gestionali della XXX venivano svolte dagli uffici della Banca XXX, quanto a redazione del bilancio, tenuta delle scritture contabili, buste paga dei
dipendenti, obblighi di sicurezza, etc, e che i dipendenti sottostavano alle direttive ed alla
supremazia gerarchica del Direttore generale e del Presidente dell’Istituto di Credito”.
■■■
L’avvocato di Luciano costruisce dunque la narrazione legale attorno
all’individuazione di elementi di realtà (objective constraints) ed ipotesi: 1) l’accordo tra Luciano ed i vertici aziendali, che indusse Luciano
a dimettersi dal rapporto di lavoro con la Banca in funzione di
uno sviluppo di carriera;
2) la revoca delle funzioni di direttore generale dopo il passaggio
alla nuova società con conseguente demansionamento e
progressiva inattività;
3) l’ipotesi che la ratio del comportamento della Banca sia
riconducibile ad un fenomeno di “interposizione fittizia” –
vietata dalla lg.1369/60 – cui la Banca avrebbe dato vita con la
costituzione di una nuova società.
4.1. Il ruolo dell’avvocato nella presentazione della prova
Individuati gli elementi (objective constraints) che entrano nella
“costruzione di realtà” dell’avvocato e del cliente, introdotti dall’avvocato nel
processo con la formula “vero che…” sarà necessario che gli objective constraints,
così come individuati dall’attore, siano riconosciuti come “veri” dal giudice 447.
Il nucleo centrale del problema è, infatti, come consentire al giudice di conoscere
il fatto o meglio come convincere il giudice del fatto?
447 In questo modo la narrazione realizzerebbe, secondo Taruffo, una funzione perlocutoria.
Il ruolo dell’avvocato
187
Il ruolo delle prove è, a questo scopo, senz’altro fondamentale: l’avvocato
deve provare gli objective constraints su cui ha costruito il fatto nell’atto
introduttivo del giudizio.
Naturalmente è senz’altro opportuno fare qualche premessa sul ruolo
dell’avvocato nella presentazione delle prove: si tratta, secondo Taruffo, di un
ruolo tipicamente di “coinvolgimento”.
L’avvocato ha un interesse immediato, personale e concreto nella
presentazione delle prove dal momento che il suo è un interesse a tutelare la parte
che rappresenta. Ciò vuol dire che l’avvocato non potrà che mostrare un solo lato
del caso cercando di dimostrare che si tratta della versione più veritiera ed
affidabile. Il ruolo dell’avvocato è dunque “di parte" in un contesto di tipo
adversarial, dove gli tocca contrastare la versione dell’altra parte. “He is not
obliged to be coherent with the reality of the facts in issue: he must assert the case
of his client, not the case of truth. His attitude cannot be independent und
umpireal with reference to the dispute but partisan and adversary” 448.
Di conseguenza l’avvocato nel costruire la difesa del suo cliente non narra
in modo oggettivo ed imparziale i fatti del caso: lo scopo delle questioni di fatto
nella difesa non è di narrare una storia vera quanto piuttosto una storia che sia
favorevole alla posizione del cliente nella presentazione delle prove. I fatti da
sostenere sono selezionati secondo la loro rilevanza giuridica e a seconda che
siano adatti ad ottenere un verdetto favorevole. Dunque – dichiara espressamente
Taruffo – la storia dell’avvocato è solo una delle possibili storie concernenti i fatti
del caso, è una storia “strategica” finalizzata a porre le premesse per la vittoria.
L’avvocato tenderà allora a presentare solo gli elementi di prova che
avranno un probabile impatto favorevole sul giudizio finale e quindi presenterà
solo le prove che supportano la sua versione dei fatti o le prove che sono contro la
rilevanza e l’ammissibilità delle prove dell’altra parte o contro la prova della parte
avversa con lo scopo di controbilanciarla.
Una volta poi che la prova sia stata ammessa l’avvocato sceglierà l’ordine
che gli sembra più vantaggioso a supporto del caso. L’ordine di presentazione ha
448 M. Taruffo, “Involvement and Detachement”, cit, p. 273.
Il ruolo dell’avvocato
188
infatti un impatto significativo sul giudizio finale. Si tratta anche in questo caso di
un fattore strategico nella gestione del caso.
Finalmente, dall’esame dei testimoni l’avvocato tende ad estrarre un
mosaico di risposte che non hanno a che vedere con la verità dei fatti del caso ma
con la versione dei fatti che l’avvocato ha precedentemente affermato sulla base
della propria versione del caso. Dunque l’esame dei testimoni mira a costituire
pezzo dopo pezzo una storia che corrisponde alla storia su cui è fondata la
posizione della parte.
La conclusione è che il ruolo dell’avvocato è di parte: lo scopo finale è di
dimostrare sulla base delle cose raccontate dai testimoni che la storia di uno trova
qualche conferma e che è una versione affidabile dei fatti e che le altre storie
raccontate nello stesso contesto non sono affidabili. Allora lo scopo finale è di
tornare alla storia raccontata all’inizio e mostrare che il giudizio dovrebbe essere
pronunciato sulla base di questa storia. Sulla base di elementi estratti dai risultati
delle prove l’avvocato costruisce di nuovo una storia consistente e narrativamente
coerente che presenta come “verità giudiziaria” la storia a lui più favorevole 449.
■■■
Nel caso di Luciano i testimoni che l’avvocato introdurrà in giudizio
proveranno, secondo quanto preannunciato sulla base dei capitoli di prova indicati
nell’atto di citazione:
1) il passaggio di Luciano dalla Banca alla Società a seguito di accordi tra il
dipendente ed i vertici dell’Istituto di credito:
Avemmo un incontro io, il presidente XXX, Luciano ed il direttore generale XXX, in cui offrimmo al ricorrente di occuparsi della nuova società XXX che doveva avere il compito di svolgere l’assistenza alle imprese (servizi reali alle imprese);
2) l’attribuzione di compiti di Direttore Generale:
449 Cfr. M. Taruffo, Ibidem.
Il ruolo dell’avvocato
189
il ricorrente aveva il compito di organizzare l’aspetto strutturale della XXX, definendo ruoli e compiti dei lavoratori assegnati;
ed ancora il dott. XXX fu nominato direttore dall’XXX con il grado di funzionario di prima, e gli
furono delegati dei poteri da parte del CdA;
3) la revoca delle attribuzioni e la modifica delle strategie aziendali:
Secondo il Teste Tizio: il dettato del protocollo d’intesa è stato disatteso quasi dall’inizio della mia esperienza professionale presso la XXX da parte della Banca XXX e della stessa […] i progetti per la
formazione e di servizio alle imprese non decollarono soprattutto perché fu decapitata la struttura, ossia fu privato delle sue funzioni il ricorrente.
Ed ancora il teste Caio: in ogni caso proprio l’attività della XXX, così come era stata programmata relativamente
alla consulenza alle imprese, non partì […] i progetti relativi all’offerta di servizi reali alle imprese non sono stati più ripresi dalla Banca XXX […] anche l’attività di formazione del personale bancario, svolta dalla XXX (in quanto vecchia attività) trovò ostacoli per il suo svolgimento.
Il teste Sempronio dichiara inoltre: dopo che al ricorrente fu revocato l’incarico di Direttore Generale della XXX, allo stesso vennero lasciati solo compiti residuali ossia dare il placet per le ferie e controllo delle firme di presenza. In altri termini, il XXX era stato lasciato in uno stato di inattività forzata.
La teste Tizia precisa: ricordo che si instaurò una situazione conflittuale e il XXX, non so se per sua scelta o per imposizione, non aveva più incarichi rilevanti nell’ambito della XXX. Il XXX era ormai inattivo.
4) la richiesta di tornare in Banca:
so che il XXX ha più volte chiesto il ritorno in Banca. Ciò so per i continui contatti con il XXX, per averlo sentito dire dal XXX e dal XXX . Ed ancora un altro teste: preciso che alcuni dipendenti che lavoravano alla XXX successivamente sono tornati alla Banca XXX. Sono a conoscenza del fatto che il XXX ha chiesto di essere riassunto dalla Banca e la Banca ha rifiutato.
■■■
Il ruolo dell’avvocato
190
Sulla base delle testimonianze così ottenute in giudizio e soprattutto sulla
base della selezione di alcuni elementi, l’avvocato rafforzerà, nelle note difensive
l’ipotesi legale formulata sin dall’atto introduttivo del giudizio, e su cui
impianterà lo svolgimento successivo del processo:
[…] stante la sequenza dei fatti, appare inevitabile presumere che i massimi vertici
aziendali – nel momento in cui formulavano all’altra parte l’allettante proposta di guidare un nuovo ramo aziendale impegnato sul fronte della formazione e dei servizi alle imprese, promettendo una promozione che, come giustamente osserva la difesa di controparte, consentiva al ricorrente un importante avanzamento di carriera – fossero già consapevoli
di non poter o voler proseguire i programmi concordati. Soltanto un ingenuo può credere
che nel giro di poche settimane possa essere stravolta una strategia aziendale ponderata
per mesi ed elaborata nei minimi particolari, senza che di ciò vi fosse adeguata consapevolezza. In ogni caso, nella condotta dell’Istituto di credito si assiste ad una palese violazione dei canoni di lealtà e correttezza, derivante dalle clausole generali. In effetti, il comportamento dei vertici aziendali sembra essere diretto intenzionalmente dallo scopo di
liberarsi di un funzionario noto per la sua spiccata autonomia e per l’azione sindacale
condotta all’interno dell’istituto di credito, emarginandolo prima in un piccola società del
gruppo e poi costringendolo alla totale inattività e quindi alle dimissioni.
Non si comprenderebbe la totale inerzia dei vertici aziendali – i quali hanno dapprima revocato le funzioni e poi hanno omesso di assegnare al lavoratore nuovi compiti lavorativi, lasciando cadere altresì le insistenti richieste di assunzione - se non vi fosse stato un intento scientemente, lucidamente perseguito .
La conclusione tuttavia è che naturalmente:
la prova dell’intento illecito non può che essere raggiunta mediante presunzioni […].
4.2. Sui modi di acquisizione delle prove e sulla credibilità dei testimoni
In materia di acquisizione delle prove e di “verità di parte” delle risultanze
probatorie non può non tenersi conto degli studi, soprattutto etnografici, tesi a
mostrare alcuni meccanismi di acquisizione delle prove ed a mettere in dubbio la
possibilità di pervenire ad una “verità” oggettiva nell’ambito del processo.
In primo luogo, sarebbe da tener presente che i testimoni obbligati a dire la
verità nient’altro che la verità, non sono altro che degli storytellers
“sponsorizzati”, secondo Brooks e Gewirtz 450. Inoltre i testimoni non hanno la
possibilità di narrare la storia ma solo di rispondere ad una serie di domande, che
450 P. Brooks and P. Gewirtz, Law’s Stories..., cit.
Il ruolo dell’avvocato
191
a loro volta sono disciplinate da regole. La storia è costruita pezzo per pezzo
dall’avvocato attraverso la sequenza di domande e risposte di cui si compone
l’esame 451. Ed ovviamente la conoscenza di un testimone è “selettiva”, proprio
come quella del cliente: non c’è una narrazione con un inizio, una fine ed un
mezzo. La storia di un testimone si incrocia con la storia dell’altra parte e del
testimone dell’altra parte 452.
La domanda è allora cosa rende una storia o uno storyteller credibile?
Sono interessanti in tal senso gli studi di Conley e O’Barr 453sullo stile delle
testimonianze nelle corti. Secondo gli autori, lo “stile di presentazione” delle
testimonianze è molto significativo ai fini dell’accoglimento della testimonianza
stessa. Gli esperimenti di etnografia del discorso legale confermano, tra l’altro,
che variazioni apparentemente minori nel modo di testare producono maggiori
differenze nella valutazione della testimonianza rispetto a fattori-chiave come la
credibilità, la competenza a testare, l’intelligenza del parlante, etc. Tutto ciò a
dimostrazione soprattutto del collegamento tra il linguaggio ed i suoi usi strategici
nell’arena giudiziaria 454.
451 Cfr. sull’argomento anche Taruffo, ben consapevole che tra i fattori che incidono nell’acquisizione della testimonianza vi sono il modo di porre domande, l’ordine delle domande, il modo di gestire la sequenza domanda/risposta, l’interazione psicologica tra avvocati e testimoni, tra avvocato e giudice, tra avvocato e avvocato. Ibidem.
453 J.M. Conley, W.M. O’Barr, Rules versus Relationships…,cit. 454 Gli studi su diritto e linguaggio, ambito pluridisciplinare emerso intorno al 1975, tentano di abbattere le barriere disciplinari rispetto allo studio di “come il linguaggio assolve alle funzioni del diritto nella società”. Linguaggio e diritto, generalmente trattati separatamente in passato (si consideri a parte la distinzione tra diritto e linguaggio, propria del neo-positivismo giuridico italiano degli anni ’50) condividono invece alcune caratteristiche: entrambi sono sistemi simbolici normativamente governati e sono “unicamente” umani ed essenziali alla “fabbrica della società”. Il diritto non esisterebbe senza linguaggio. L’essenza del diritto è interamente simbolica ed astratta. Tradizionalmente i linguisti hanno ignorato le variazioni empiriche caratterizzanti i modelli di discorso, preferendo astrarre dalle variazioni le comuni caratteristiche del linguaggio, inteso come sistema formale. Oggi, molti psicologi e sociolinguisti si sono consacrati allo studio del linguaggio nel contesto. [Si vedano i lavori di Loftus (1979) e Danet (1989), che hanno ad oggetto il potere del linguaggio nei contesti giudiziari]. Secondo la prospettiva costruttivista, come sappiamo, la conoscenza è il risultato di una costruzione mentale: la conoscenza della realtà è andare al di là dell’informazione data ed emerge attraverso l’interazione tra l’informazione ed il contesto in cui è presentata. Parlare, interagire verbalmente significa costruire il mondo, non solo rispecchiarsi in esso. Il linguaggio della professione è uno strumento di potere che crea dipendenza da parte del pubblico. Ad esempio il ricorso, nel gergo legale, agli ausiliari modali (potere, volere, dovere), ai verbi mentali (credo, penso, immagino), agli avverbi di qualificazione (apparentemente, approssimativamente, probabilmente) puó, nella rappresentazione dei fatti, restringere o ampliare la gamma delle possibilità interpretative. Sul linguaggio dell’avvocato cfr. G. Alpa, Il linguaggio dell’avvocato nell’evoluzione dei metodi interpretativi, delle prassi e delle tecnologie, in L’avvocato e il processo. Le tecniche della difesa, a cura di A. Mariani Marini e M. Paganelli, Milano, Giuffrè Editore, 2003, pp. 15-39.
Il ruolo dell’avvocato
192
La tesi degli autori è che “la forma è almeno un importante elemento del
messaggio complessivo e della sua ricezione”. Dal momento che l’esame
giudiziario è organizzato in modo che l’avvocato pone le domande ed il testimone
risponde, il controllo finale di questi scambi è lasciato all’avvocato. È sembrato,
nelle osservazioni sulle attività delle Corti, che risposte lunghe e narrative siano
possibili solo quando gli avvocati abbandonano ogni forma di controllo
permettendo più libertà al teste nella risposta 455. Le osservazioni etnografiche di
Conley e O’Barr sulle interazioni giudiziarie hanno rivelato inoltre considerevoli
variazioni nella lunghezza delle risposte a domande poste dagli avvocati: alcuni
testimoni tendono a dare risposte relativamente brevi, altri sono abitualmente più
loquaci. Allo stesso tempo è apparso che sia l’avvocato esaminatore a volere che
il testimone parli a lungo e con completezza. In altre occasioni è sembrato invece
che fossero desiderate risposte brevi, incisive, non elaborate. Si parla
convenzionalmente di “narrative” e “fragmented” styles.
Negli scambi in tribunale, le osservazioni dimostrano la consistente
tendenza dei testimoni ad usare l’uno o l’altro di questi stili. Ogni persona tende
ad adoperare uno stile personale, secondo un continuum, da uno stile narrativo
alto ad uno altamente frammentato.
Quanto ai contenuti delle risposte, naturalmente è altamente influente lo
stile delle domande 456.
Dunque forma e contenuto sono inseparabili: la forma è parte del
contenuto. Ciò è tanto più vero, secondo Conley e O’Barr, in un contesto quale
quello giudiziario, in cui “fatti” e “comportamenti” sono tendenzialmente
considerati come separabili e differenti.
■■■
455 A partire dall’assunto che le risposte narrative sono meglio ricevute di quelle frammentate il consiglio offerto nei manuali di pratica processuale è che gli avvocati potrebbero offrire ai loro testi l’opportunità di risposte narrative e costringere i test di controparte a risposte brevi il più possibile. 456 Sulla tipologia di domande (“a narrazione libera”, “a narrazione controllata”, etc.) che caratterizza l’esame dei testimoni da parte degli avvocati cfr. F. Carugati, P. Selleri, Giudici, insegnanti, psicologi: il ruolo di domande e risposte nella formulazione dei giudizi, Contributo al IV Congresso Nazionale SIPS, Divisione di Psicologia Educativa, Milano, 14-16 ottobre 1994.
Il ruolo dell’avvocato
193
L’esame dei verbali d’udienza nel caso di Luciano conferma l’effettiva
variabilità nello stile della testimonianza in base al modo in cui l’avvocato
conduce l’esame ma anche secondo il tipo di testimone. Nel caso in questione la
testimonianza più lunga, per esempio, è quella del vice-direttore della Banca: è
l’unica ad essere priva di interruzioni e si caratterizza per un incipit di grande
effetto:
Sono vicedirettore generale della Banca XXX e lo ero anche all’epoca dei fatti…
■■■
Insieme a quella del direttore generale sarà la testimonianza su cui il
giudice fonderà la sua decisione.
4.3. Le risultanze probatorie e la controparte: il ruolo della
contestazione
Nella litigation l’avvocato dell’attore ha il compito di narrare una storia in
cui si è verificato un problema – trouble – che ha coinvolto in maniera negativa
l’attore stesso e che è attribuibile ad un’azione – agency – del convenuto, in uno
specifico set di circostanze e con una precisa finalità. Il convenuto deve a sua
volta costruire una storia in cui si dimostra che non è accaduto niente di sbagliato
all’attore (o che la definizione di problema subita dall’attore non coincide con
quella legale) o che se c’è stato un problema legalmente riconoscibile esso non è
attribuibile al convenuto, oppure che il problema si è verificato ma è attribuibile
all’attore (ad es. una richiesta di risarcimento danni). Teoricamente, entrambe le
versioni potrebbero essere vere sebbene sia chiaro che nessuna di loro può esserlo
a priori, il fatto che siano differenti ed opposte vuol dire che incarnano la tipica
situazione della disputa, che va risolta tramite una scelta che ha a che fare con una
storia “affidabile” circa i fatti del caso 457.
La “contestazione” costituisce la regola del gioco per eccellenza che
caratterizza tipicamente il discorso in tribunale, secondo Amsterdam e Bruner.
457 M. Taruffo, “Involvement and Detachement”, cit.
Il ruolo dell’avvocato
194
È tipico del procedere degli avvocati mettere in crisi la prospettiva della
controparte insinuandone una diversa (innocenza /colpevolezza), attraverso la
quale la rilevanza del fatto è giustificata sulla base di valori considerati
importanti, unanimemente condivisi, la cui salvaguardia richiederebbe il sacrificio
di altri (ubi maior minor cessat) 458. Ci sono delle aspettative rispetto alla disputa
ma le esatte circostanze e le reali dimensioni raramente possono essere
esattamente previste perché gli avversari scelgono il loro tempo, luogo e termini
della disputa strategicamente. Ogni parte in genere dispone sempre di più di una
linea di attacco o difesa valida, variabile in base a ciò che fa l’altra parte.
Nel caso di Luciano, la controparte, costituendosi in giudizio, nella
memoria di costituzione e difesa, “nell’impugnare parola per parola tutte le
circostanze di fatto dedotte e le valutazioni giuridiche espresse dal ricorrente”
chiede “il rigetto dell’infondato e temerario ricorso, con ogni inerente
conseguenza.”
Tra le circostanze illustrate nella memoria difensiva della controparte si
riporta la seguente:
[…] Non c’è nessuna formale richiesta del XXX di riassunzione presso la Banca, per cui
è falsa l’affermazione, contenuta nella lettera di dimissioni, secondo la quale vi sarebbe stato un rifiuto del presidente del C. di Amm. “in esito alla mia legittima richiesta di rientro nella banca […].
■■■
Dal momento che la controparte assume come tesi principale il verificarsi
di una grave crisi della Banca per giustificare la vanificazione dei progetti
aziendali e la dequalificazione del dipendente, utilizzerà la prova testimoniale in
questa prospettiva.
La realtà costruita dalla controparte sulla base delle prove testimoniali sarà
la seguente:
[…] Ebbene come è stato riconosciuto da tutti i testi escussi “i motivi per cui non fu dato
sviluppo al settore consulenze imprese…furono legati a grosse tensioni riguardo la “sofferenza”. La Banca XXX era sull’orlo di una grossa difficoltà. Avemmo riduzioni di
458 A. Amsterdam, J. Bruner, Minding the Law…, cit., cap. VI.
Il ruolo dell’avvocato
195
stipendio. Ricordo che all’epoca dovevamo sottoporre ad un funzionario XXX, che all’epoca aveva acquisito un 20% del controllo, tutti i nostri progetti. Dovemmo, perciò, rinunciare alle sovvenzioni regionali, e, con questi problemi, ci concentrammo su altre priorità.
Ed ancora controparte, nelle note difensive, “interpreta” le risultanze
probatorie nel modo seguente:
[…] il teste XXX con onestà ammette che il passaggio del dipendente fu frutto di una convergenza di interessi della XXX e del XXX ; la società XXX ‘doveva avere anche il compito di svolgere l’assistenza alle imprese…Fu individuato il XXX…perché aveva una formazione aziendalistica sulla base della quale aveva già predisposto specifici progetti ma poi precisa le ragioni imprenditoriali, di stretta marca economica, che imposero un freno
all’iniziativa di espandere l’XX ed aggiunge: …c’erano condizioni economiche e di mercato non favorevoli all’intermediazione creditizia che ci imposero tale scelta. La XXX, nella sua posizione di società di capitali, non poteva fruire dei finanziamenti comunitari…Ricordo che parte dell’attività…fu successivamente attribuita al XXX, che, tenuto conto della natura sociale, poteva accedere ai finanziamenti europei per l’attività di formazione…Preciso che nell’anno XXX vi fu una modifica della strategia aziendale e la XXX sviluppò maggiormente il ramo dell’intermediazione finanziaria…Preciso che il cambio di strategia di impresa impose alla XXX di impiegare uomini e mezzi finanziari nell’attività di intermediazione finaziaria, distogliendoli anche dall’attività che era stata programmata dall XXX 459.
5. La “costruzione legale” della storia di Marina: causalità e
temporalità
Se il caso di Luciano è interamente costruito su prove che confermano
l’ipotesi fattuale sostenuta dall’avvocato nell’atto di citazione, il caso di Marina è
invece completamente costruito su una particolare articolazione del nesso di
causalità e temporalità tra gli elementi fattuali. L’avvocato di Marina infatti, in
collaborazione con la cliente, individuerà una connessione causale e temporale tra
eventi che potevano avere un collegamento logico ed una concatenazione causale,
come l’avvocato stesso dichiarerà nell’intervista 460, solo in una ricostruzione ex
post.
459 A proposito di narrative frammentate e risposte brevi, si noti che questa testimonianza citata dalla controparte a sostegno delle proprie tesi difensive è la piú lunga di quelle contenute nel verbale di udienza relativo alla causa tra Luciano e la Banca. 460 […] cercando di concatenare tutta una serie di fatti che nella loro realtà oggettiva erano secondo me completamente separati l’uno dall’altro logicamente anche storicamente, cercando di mettere in una unione che facesse vedere come tutto era nato da una comunicazione che questa cliente aveva fatto alla società perché si doveva sottoporre alle cure per l’infertilità e da questo
Il ruolo dell’avvocato
196
Cosicché con la collaborazione della sua cliente, che in una fase iniziale
dovrà agire in prima persona, l’avvocato metterà in atto una strategia che indurrà
l’azienda a commettere una serie di “passi falsi”, che finiranno per “svelare” una
sostanziale discriminazione e la volonta di isolare la lavoratrice, inducendola alle
dimissioni.
Il primo passaggio significativo è rappresentato dall’invio di una e-mail da
parte di Marina al Responsabile delle Risorse Umane della Società. Marina,
simulando di ignorare del tutto la proposta di dimissioni volontarie, fattale
qualche tempo primo, lamenta di essere stata adibita, a partire dalla chiusura di un
importante progetto da lei diretto con successo, a mansioni inferiori, con periodi
di inattività a causa della mancanza di assegnazione ad ulteriori progetti:
[…] Il perdurante demansionamento subito ha prodotto danni alla mia persona, di natura biologica ed esistenziale, ed ha pregiudicato la progressione in carriera, da me piú volte richiesta e che pure mi era stata piú volte prospettata con il passaggio a CSM del settore banking su XXX, progressione piuttosto riservata ad altri miei colleghi e a personale esterno che non poteva vantare la mia esperienza professionale. Pur riservandomi di agire nelle competenti sedi per veder risarciti i danni subiti, anche al fine di non aggravare ulteriormente il progressivo depauperamento della mia situazione esistenziale e professionale con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano. Le chiedo di disporre al piú presto la mia assegnazione ad un Cliente localizzato a XXX, coerentemente con la qualificazione professionale di CSM-CEM da me acquisita […].
La risposta del Responsabile delle Risorse Umane contenente, a tratti,
riconoscimenti dell’operato di Marina, a tratti, critiche per comportamenti di
asserita negligenza, peraltro mai ufficialmente contestati fino a quel momento, si
conclude con la dichiarazione che:
[…] Nostro malgrado, a causa prima delle tue assenze, assolutamente giustificate, per terapie curative (che ti hanno costretta ad assentarti per numerose giornate nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio), poi delle ferie da te legittimamente richieste e concesseti dalla Società per quasi l’intero mese (4 agosto - 2 settembre) e infine un’ulteriore assenza per motivi personali nel mese di settembre, la tua presenza sul progetto XXX è stata
oggettivamente molto ridotta.
L’atteggiamento discriminatorio sarà confermato in una corrispondenza (e-
mail) successiva:
era nato una ritorsione da parte della società che prima l’aveva spogliata della attività lavorativa poi le aveva mandato costanti visite mediche fino a comunicarle il trasferimento in una società collegata […]. Il passaggio è tratto da Intervista all’avvocato di Marina, Napoli, 12 luglio 2006.
Il ruolo dell’avvocato
197
[…] Ti ribadisco inoltre che XXX ti ha sempre assegnata a Progetti. La tua ridotta
presenza, in questi ultimi mesi, sui Progetti non è infatti dipesa dalla mancanza di assegnazione da parte di XXX ma dalle tue numerose assenze (assolutamente legittime ma che hanno impedito una tua partecipazione attiva e costante sui Progetti a te assegnati) […].
Il rilevante passaggio successivo sarà rappresentato, dopo un tentativo
dell’avvocato che diffiderà la società dal compimento di azioni discriminatorie
invitando contestualmente all’assegnazione di un incarico corrispondente al
livello acquisito, ed un tentativo di conciliazione innanzi all’UPL,
dall’introduzione di un ricorso ex art.700 c.p.c. contro un provvedimento
dell’azienda di trasferimento della dipendente in un’altra città.
Nel ricorso ex art. 700 c.p.c. che definisce il provvedimento “illegittimo”
l’avvocato collegherà appunto la strategia aziendale ad una precisa “volontà
persecutoria”, definendo ritorsivo il provvedimento. Più esattamente il
provvedimento di trasferimento sarà definito dall’avvocato:
quale atto ritorsivo di risposta alle legittime istanze avanzate dalla dott.ssa XXX a veder riconosciuti i diritti nascenti dal rapporto lavorativo costituito con la convenuta .
Ancora scriverà l’avvocato:
la lettura dei fatti in causa, nella loro successione temporale, vale a dimostrarlo senza ombra di dubbio: - nel maggio 2005 la dott.ssa XXX comunicava al suo superiore (XXX) la necessità di
assentarsi dal lavoro per sottoporsi a terapie mediche di cura dell’infertilità e nello stesso mese, veniva sostituita sul progetto XXX, senza qualsivoglia spiegazione, con altro
collega PM più giovane e con minore esperienza perché assunto successivamente; - nel mese di settembre 2005 la ricorrente formalizzava le sue valutazioni in merito alla sottoutilizzazione, denunciando il demansionamento subito e il mancato aggiornamento ed il XXX veniva convocata dal sig. XXX, responsabile Human Resources XXX che la
invitava a risolvere il rapporto di lavoro dimettendosi “volontariamente”, e le prospettava l’apertura di “conflittualità” in caso di non accettazione ; - la dott.ssa XXX non accettava la proposta e ribadiva il perdurante demansionamento, il “ progressivo depauperamento” della sua situazione esistenziale e professionale,
chiedendo la sua assegnazione ad un’attività coerente con la qualificazione professionale
da molti anni acquisita e riceveva una comunicazione da parte del Responsabile HR di XXX in cui si metteva ancora una volta in discussione la sua “professionalità”; si negavano gli oggettivi riconoscimenti che, prima del 2004, la dott.ssa XXX aveva ricevuto, tutti attestati dal PF 2003; si concludeva con la ventilata “possibilità” di assegnazione al progetto ad un non meglio specificato GTT (con sede a XXX) ; in una comunicazione successiva, il responsabile HR affermava “Nostro malgrado, infatti, il progetto XXX su XXX in data 11 novembre è stato rinviato dal cliente stesso a data da destinarsi”;
Il ruolo dell’avvocato
198
- l’isolamento a cui era costretta comportava alla dott.ssa XXX un aggravamento delle
sue condizioni di salute che la obbligava ad assentarsi per malattia e la società inviava
numerose visite fiscali, molte consecutive e nei giorni festivi; - il XXX la ricorrente decideva di adire la competente autorità giudiziaria, a tal fine proponendo istanza di conciliazione ex art. 410 c.p.c., e la società le comunicava il trasferimento a XXX.
La conclusione dell’avvocato è che:
[…] L’atteggiamento ritorsivo è poi reso evidente dal pervicace intento di allontanare la
ricorrente dal suo luogo di lavoro e dal suo ambiente di vita anche con la consapevolezza che ciò le avrebbe arrecato ulteriori disagi. È emblematico, in questa prospettiva, che con la comunicazione del XXX si ventilava l’assegnazione (trasferimento) presso la XXX di XXX ma poi, a distanza di pochissimi giorni, si affermava da parte dello stesso responsabile XXX che il progetto era stato rinviato dal cliente; il che dimostra che non vi era alcuna ragione consolidata per il trasferimento mentre il solo motivo evidente era invitare la ricorrente a XXX, non importava per quale progetto…come poi, di fatto, avveniva il XXX. In definitiva, quindi, è evidente che, in quanto assunto in violazione dei
canoni di correttezza e buona fede di cui all’art. 1375 c.c. nonché degli obblighi
incombenti sul datore di lavoro di tutela del lavoratore, ai sensi dell’art. 2087 c.c., il provvedimento intimato alla ricorrente è nullo per illiceità del motivo che lo ha determinato.
■■■
Quanto al momento temporale che avrebbe segnato l’inizio della vicenda,
Marina aveva dichiarato, nell’intervista, che i problemi in azienda erano sorti col
cambiamento del suo diretto superiore (Cfr. Cap. IV, par. 2), a partire dal 2003:
[…] Più o meno diciamo improvvisamente dal 2003 con il cambio del mio diretto superiore c’è stata una vera e propria riorganizzazione per cui è cambiata proprio tutta la struttura dirigenziale quindi la vecchia guardia è stata pian piano smantellata.
L’avvocato, nel ricorso, sceglie invece come momento d’insorgenza del
trouble la comunicazione, nel 2005, da parte di Marina al superiore della necessità
di assentarsi per sottoporsi a terapie mediche.
Le scelte temporali differenti di Marina e del suo avvocato confermano la
“dimensione narrativa” del tempo, che consente agli eventi di trovare nella
narrazione una “significativa” organizzazione, che non ha a che fare né col tempo
c.d. oggettivo (scandito in anni, giorni, ore) né con la percezione soggettiva degli
Il ruolo dell’avvocato
199
avvenimenti ma con la scelta di dare alla narrazione un inizio, un mezzo ed una
fine, secondo le esigenze funzionali del racconto 461.
Lo stesso utilizzo del nesso di causalità consente all’avvocato di mettere
“funzionalmente” in connessione, nella narrazione, due o più eventi, rispetto ai
quali non necessariamente sarebbe stato possibile dimostrare un collegamento
“storico”: vale a dire la sostituzione di Marina nell’incarico, a seguito della
comunicazione dell’assenza per malattia.
Nel caso di Marina, l’avvocato costruisce una narrazione che ha il
significato di una vicenda di dequalificazione professionale, combinando
casualmente e temporalmente, in modo coerente e col supporto di prove
documentali, objective constraints che singolarmente considerati non avrebbero
nessuna probabile rilevanza giuridica.
In conclusione, si tratta di una ricostruzione che, secondo l’avvocato in
questione, conferirebbe “oggettività” al fatto in modo da poter essere
rappresentato in giudizio, proprio in quanto ri-costruzione logica. Per i suoi aspetti
argomentativi e giustificativi questa ricostruzione consente di rapportare il fatto
alla disposizione normativa non nei termini di una sussunzione del fatto nella
disposizione ma della concretizzazione della disposizione in relazione al fatto.
6. Un’altra caratteristica della storia: l’ambiguità
Il caso di Marina è costruito inoltre a partire da una certa “ambiguità
definitoria” soprattutto dal punto di vista del riferimento alla fattispecie astratta. In
teoria infatti gli avvocati delle parti per minimizzare il rischio di essere screditati
dall’avversario possono scegliere formulazioni che contengono qualche ambiguità
illocutoria (“non è quanto stessi affermando”). L’ambiguità è dunque una tecnica
461 Sul problema del tempo cfr., tra gli altri, Perret-Clermont, A.N., Thinking Time. A multidisciplinary Perspective on Time, Hogrefe, 1999; F. Ost, Le temps du droit, Paris, Odile Jacob, 2005; Ost, F., M. Van Hoecke, Temps et droit. Le droit a-t-il pour vocation de durer?, Bruylant Bruxelles, 1998; P. Ricoeur, Il tempo raccontato…, cit.
Il ruolo dell’avvocato
200
estremamente efficace nel discorso legale 462 . Dal momento che è sempre
possibile fornire trame interpretative alternative, gli avvocati tendono a scegliere
formule sufficientemente ambigue da “fronteggiare il rischio di essere screditati”
sia dall’avversario che dal giudice. Infatti l’intepretazione offerta da un litigator
non è solo suscettibile di essere attaccata dall’avversario ma è spesso vista con
sospetto dallo stesso giudice. È presumibilmente “interessata” ed il giudice
tenderà a vederla come persuasiva ed a diffidarne nonostante sembri plausibile.
Cosicché, nel caso di Marina, l’avvocato non parlerà mai di mobbing, come
dichiarerà Marina stessa:
[…] Non ha mai parlato – l’avvocato – in realtà di mobbing, diciamo che mi ha fatto
capire che si trattava sicuramente di una dequalificazione…soprattutto di una dequalificazione che aveva prodotto di per sé un danno alla mia immagine professionale…già il fatto che per due anni non ho potuto lavorare non ho potuto aggiornarmi già di per se è un danno alla mia professionalità.
E lo stesso avvocato in passaggi del reclamo evidenzierà che:
[…] la stessa malattia della dott.ssa XXX era conseguenza diretta delle lesioni subite alla sua sfera personale e professionale per conto dell’azienda. […] la ricorrente aveva puntualmente allegato e documentalmente provato che il trasferimento comporterebbe l’interruzione della terapia di cura della sterilità e l’aggravamento dello stato ansioso-depressivo da cui è affetta, patologia che è in rapporto
causale e diretto con le vessazioni subite […].
Viene allora spontaneo chiedersi: il mobbing è o non è, secondo una
definizione tratta dal contratto collettivo dei dipendenti dello Stato del 28 febbraio
2003, art. 6 “violenza morale o psichica in occasione del lavoro, attuata dal datore
di lavoro o da altri dipendenti e caratterizzata da atti, atteggiamenti o
comportamenti ripetuti nel tempo con connotazioni aggressive, denigratorie o
vessatorie”?
Posta senz’altro la non semplicità della distinzione tra vicende di
dequalificazione e di mobbing, divenute oggetto di distinta definizione legislativa
e specifica tutela solo negli ultimi tempi, la vicenda raccontata da Marina
nell’intervista fa specifico riferimento ad atti di vessazione oltre che di
462 Cfr. C. Luzzati, La vaghezza…, cit.
Il ruolo dell’avvocato
201
demansionamento. Tanto è vero che nel successivo reclamo introdotto
dall’avvocato saranno allegate le certificazioni dei centri antimobbing.
7. Il ruolo dell’argomentazione e della retorica: la storia di Franco
A giocare un ruolo decisivo nella costruzione del fatto sono, come
annunciato al capitolo III, senz’altro l’argomentazione e la retorica: l’attività delle
parti è tutta tesa a rendere “conoscibile” il fatto, persuadendo il giudice
dell’accadimento 463.
La finalità dello storytelling è quella di persuadere il giudice che una storia
sia “vera” 464.
Al contrario dell’argomentazione logica, che tende ad escludere il dibattito
ed il confronto, ammettendo una sola “giusta” soluzione, la narrazione retorica
gioca sul fatto che gli eventi possano essere organizzati secondo prospettive
alternative. Il dibattito si svolge attraverso la ricostruzione da più punti di vista,
suffragando la maggiore credibilità di una storia rispetto alle altre e consentendo
in tal modo di ricollegare la fattispecie concreta ad una categoria più ampia e
generale.
La dimensione retorica della narrativa si manifesta attraverso l’adeguamento
del racconto all’“uditorio”. È come se si costruisse con l’uditorio una sorta di
patto intersoggettivo: il racconto dell’accaduto non è semplicemente una sua
possibile versione quanto piuttosto “la realtà”, su cui tutti gli interlocutori
convengono 465 . Amsterdam e Bruner parlano di cornici interpretative 466, nel
senso di cornici che non implicano qualcosa di già pronto ma piuttosto qualcosa di
463 Antony Amsterdam e Randy Hertz, in: An Analysis of Closing Arguments to a Jury, osservano che in ogni caso per quanto semplice e nonostante i vincoli imposti dalle prove, dal diritto sostanziale e procedurale, gli avvocati possono costruire storie differenti rispetto agli stessi eventi. Inoltre ogni storia è inseparabile dal modo in cui è raccontata: è proprio attraverso gli artifici linguistici che i difensori evocano le loro visioni contrastanti per i giudici. Cfr. 37, New York University Law Review, 55, 1992. 464 P. Brooks & P. Gewirtz, Law’s stories…, cit. 465 Cfr. per tutti C. Perelman e L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l'argumentation…, cit. 466 A. Amsterdam, J. Bruner, Minding the Law…, cit. , p. 172.
Il ruolo dell’avvocato
202
costruito, in parte, sul punto, con lo sforzo di dar significato alla comunicazione
che è nel processo di interpretazione 467.
Tutto ciò si realizza muovendo e consolidando in qualche modo ciò che è
già nelle attese delle persone cui la narrazione è rivolta, in conformità a modelli
culturali condivisi. Il che non vuol dire che la narrativa giudiziaria non sia
ancorata a procedure che servono a mantenere i racconti delle parti in causa entro
limiti riconoscibili.
Del resto la narrativa è una modalità di discorso che mette direttamente in
primo piano l’elemento normativo su cui si basa il diritto, l’esistenza di uno stato
legittimo di cose e di un ordine violato o complicato da qualche azione umana che
si è prodotta in una situazione specifica.
La funzione della narrativa è di rendere possibile il collegamento dei
principi assoluti del corpus iuris con i casi correnti, reali e concreti su cui si è
chiamati a giudicare, arbitrare, negoziare.
Il discorso legale rappresenta senz’altro la sede privilegiata della retorica,
intesa come lo strumento linguistico specializzato nella negoziazione delle
controversie ed in definitiva nell’ottenimento dell’effetto desiderato attraverso la
contestazione, l’avanzamento di visioni alternative e la persuasione.
Il campo del diritto è dunque particolarmente fertile dal punto di vista della
retorica. Ognuno nella cultura legale, l’avvocato nel presentare il suo caso, il
giudice nell’annunciare i suoi risultati rispetto a ciò che è accaduto nel caso, i
professori nello scrivere un articolo cercano implicitamente o esplicitamente di
creare un argomento e persuadere.
■■■
467 Soprattutto è necessario rilevare che le espressioni umane sono comprese, ascoltate e “processate” in un contesto situazionale. La maggior parte delle cose che le persone dicono ad un altro sono incomprensibili, alla luce delle sole regole di grammatica, definizioni di dizionari e codici di logica formale. La loro comprensione è piuttosto il prodotto di un’attività interpretativa condizionata dalla natura e dalle specifiche circostanze del setting comunicativo. Questa fu l’intuizione di base di Austin che oppose alle pretese del positivismo logico “la teoria degli atti linguistici”. Il progetto del positivismo era di specificare un set di condizioni cosicché ogni “pronuncia umana” potesse essere giudicata vera, falsa o senza senso. La reazione di Austin è stata che in base a questi criteri una gran parte dei discorsi sarebbe senza senso. Ibidem, p. 167.
Il ruolo dell’avvocato
203
Si propongono a scopi illustrativi alcuni passaggi tratti dal ricorso proposto
ex art. 700 c.p.c. dall’avvocato di Franco.
Il ricorrente risultò nel 1996 vincitore del concorso a preside, ma non accettò la sede di XXX, in provincia di XXX, per motivi familiari. Per questa ragione ha titolo ad essere
inserito nella graduatoria A .
Si noti la funzione assertivo-giustificativa delle argomentazioni concernenti
la posizione del cliente e delle sue scelte:
In definitiva, il ricorrente optava per il trattamento pensionistico di anzianità a fronte
dell’imminente prospettiva di una grave penalizzazione delle aspettative di carriera; Nella graduatoria “A” l’unico presente è quindi ora il prof. XXX, poiché nessun altro
docente della provincia di Avellino risulta vincitore di concorso a preside.
■■■
La funzione retorica dell’argomentazione468 aumenta proprio nella parte in
diritto del ricorso allo scopo di persuadere il giudice delle gravi penalizzazioni
economiche e di carriera che deriverebbero al cliente nel caso di mancato
accoglimento del provvedimento:
[…] È appena il caso di osservare che, per le ragioni indicate in premessa ai punti 2) e 3), essendo il ricorrente il solo nella graduatoria “A” (docenti vincitori di concorso a preside), tale incarico è virtualmente certo (due posti disponibili in provincia)[…]; […] In tal caso, escluso dall’incarico di presidenza, il ricorrente si ritroverebbe, nel tempo
occorrente ad una pronuncia favorevole di merito, a godere del solo trattamento pensionistico e “condannato” ad una penosa inattività in attesa dell’esito del giudizio. In più, laddove il Giudice ritenga meritevole di accoglimento la domanda di merito, al rientro in servizio, in attesa dell’esito del corso-concorso, si ritroverebbe senza incarico di
presidenza e quindi costretto a rientrare nella funzione di docente.
Tale situazione sarebbe gravemente pregiudizievole per il ricorrente, sia per ragioni di
carattere economico che professionali.
Dovendo rientrare in servizio in qualità di docente, senza poter aspirare all’incarico di presidenza, il ricorrente riceverebbe un trattamento economico notevolmente inferiore. È sufficiente qui considerare che, al momento, lo stipendio annuo quale docente, spettante al prof. XXX in virtù della sua anzianità di servizio, è pari ad euro 20.640; laddove il trattamento percepito in qualità di preside incaricato è pari ad euro 34.377. Inoltre, appare evidente che tale situazione ne frustrerebbe le aspettative di carriera. […];
468 Sulle caratteristiche dell’argomentazione nell’atto difensivo vedi A. Mariani Marini, Strategie concettuali nella redazione dell’atto difensivo, in L’avvocato e il processo. Le tecniche della difesa, a cura di A. Mariani Marini e M. Paganelli, Milano, Giuffrè Editore, 2003, pp. 93-109.
Il ruolo dell’avvocato
204
[…] In attesa del corso-concorso il ricorrente sarebbe costretto a rientrare nelle funzioni
di provenienza, senza poter mettere a frutto la professionalità acquisita quale titolare di
incarichi di presidenza. L’attività di aggiornamento e preparazione, l’impegno profuso per svolgere al meglio le funzioni direttive nella scuola, sarebbero vanificati, quanto meno medio tempore, fino alla conclusione del corso-concorso, il cui iter sarà certamente protratto nel tempo. Si realizzerebbe, cioè, un pregiudizio rilevante a carico della
professionalità acquisita dal lavoratore, ma pure un pregiudizio alla carriera, giacché gli incarichi annuali concorrono a determinare il suo punteggio complessivo. In definitiva, soccorrono tutti i presupposti per l’accoglimento di un’istanza di natura urgente e cautelare.
8. La multidimensionalità degli argomenti legali
Per concludere, vale ancora la pena di soffermarsi su qualche aspetto
dell’interazione tra avvocato e cliente. È interessante mostrare che la c.d.
costruzione della realtà avviene all’interno di un c.d. spazio sociale del pensiero
che va di là del setting professionale, “cornice”, all’interno del quale avviene
l’incontro tra cliente e avvocato 469.
La multidimensionalità che emerge dall’interazione e di cui l’avvocato tiene
contro nella costruzione del caso è individuabile in alcuni degli argomenti
contenuti nel ricorso ex art. 700 c.p.c. riguardanti il caso di Franco.
L’avvocato, nel costruire la storia del cliente, tiene conto, nelle sue
argomentazioni, in primo luogo della dimensione individuale del cliente 470, con
particolare attenzione alla vanificazione delle sue aspettative di carriera:
Il prof. XXX, in quanto “incaricato”, non essendoci altri posti disponibili nell’ambito della provincia (v. sedi vacanti alla data del 1.9.04: doc. All. n. 17), sarebbe stato costretto, in
conformità a questa nuova norma di legge, a tornare alla funzione docente;
469 Lo spazio del pensiero immaginato da Perret-Clermont – cfr. par. 1, Capitolo IV – rappresenta la persona in interazione con gli altri ma anche la cornice in cui queste interazioni prendono luogo e la “cornice della cornice”, fatta di istituzioni, tradizioni, culture, che danno forma alla cornice ed alle interazioni, ai ruoli, alle identità, ai processi di conoscenza che trovano posto al suo interno. La metafora designa cosí uno spazio di interazione che è sia sociale che mentale. 470 Si noti, dal punto di vista linguistico, la tendenza dell’avvocato all’uso della terza persona con riferimento al cliente che tendenzialmente è rappresentato attraverso l’uso del verbo passivo, come vittima di altri: “lo avrebbero scavalcato”, “lo avrebbero preceduto”, “sarebbe stato costretto”, “si vide costretto”. Inoltre a dare maggiormente l’idea di oggettività è frequente il ricorso all’uso di locuzioni impersonali per indicare il cliente: “il ricorrente”, “l’istante”, “il professore”, “il dipendente”.
Il ruolo dell’avvocato
205
In definitiva, il ricorrente optava per il trattamento pensionistico di anzianità (39 anni di servizio e 59 anni di età) a fronte dell’imminente prospettiva di una grave penalizzazione
delle aspettative di carriera;
ed agli oneri economici che il verificarsi della situazione che si cerca di
scongiurare comporterebbe:
La norma introdotta nel testo della legge di conversione avrebbe quindi vanificato
totalmente gli sforzi del ricorrente per conseguire una progressione di carriera,
imponendogli di rientrare nella funzione docente. Per di più, le conseguenze sul piano del
trattamento di buonuscita risultavano, in prospettiva, penalizzanti, comportando la
perdita secca di circa 31.000 euro (come differenza fra la buonuscita calcolata sullo stipendio di dirigente e quella spettante sul trattamento economico del personale docente).
Per concludere che il ricorrente, in una tale situazione di incertezza
normativa e di difficoltà personali per le gravi penalizzazioni di carriera subite, ha
agito in uno stato di turbamento emotivo; la scelta del ricorrente è affetta da un
vizio del volere:
Ciò è tanto più giusto in quanto la situazione del tutto anomala determinata dall’inopinata
norma di sanatoria, approvata in un primo tempo dal Parlamento e poi cancellata, ha
certamente contribuito a sviare la volontà del dipendente, il quale, com’è evidente, ha
offerto le proprie dimissioni sotto l’influenza e il turbamento che quel nuovo quadro normativo avrebbe determinato; Pertanto, può presumersi fondatamente che, nella giornate precedenti allo scadere del termine annuale per rassegnare le dimissioni dal rapporto di impiego, la volontà del prof.
XXX sia stata notevolmente influenzata (e disturbata) dalla situazione prospettata, impedendo il formarsi di una genuina e libera auto-determinazione.
L’avvocato tiene poi conto della situazione familiare ed economica del
cliente:
Il ricorrente risultò nel 199X vincitore del concorso a preside, ma non accettò la sede di
XXX, in provincia di XXX, per motivi familiari […]; A tal riguardo occorre evidenziare che il ricorrente ha un nucleo familiare composto dal
coniuge e da due figli in età oramai adulta, privi di occupazione lavorativa e impegnati
negli studi universitari e/o post-universitari, con tutti gli oneri economici che ciò comporta, non avendo altri redditi oltre quelli percepiti per l’attività lavorativa.
Considera la posizione analoga di altri colleghi:
Stante i posti disponibili per incarico per l’anno scolastico 2005/2006 (due: v. All. N.x), in base a tale sanatoria i due incaricati, prof. XXX e XXX, dovendo essere collocati nella
Il ruolo dell’avvocato
206
stessa graduatoria del prof. XXX (graduatoria “A”), lo avrebbero “scavalcato” e
preceduto. Difatti, essendo vincitori di concorso, essi, in attesa della sede definitiva a livello regionale, avrebbero avuto diritto di precedenza nella graduatoria provinciale degli incarichi; Questa stessa situazione riguardava numerosi presidi incaricati, i quali, indotti dalla norma di sanatoria approvata dal Senato e in corso di approvazione alla Camera, rassegnavano le dimissioni dal rapporto di impiego entro la data prevista del 10 gennaio
2005 (v. nota ANDIS all. n. 10).
Tiene conto infine del contesto culturale in senso lato: colloca le
conseguenze di un mancato accoglimento delle richieste del cliente in un contesto
sociale e culturale più ampio nel quale “l’impossibilità di svolgere la propria
attività lavorativa” sarebbe “estremamente mortificante”, essendo la stessa “un
momento imprescindibile dell’estrinsecazione della personalità nell’ambito della
nostra formazione sociale”:
In primo luogo, è in re ipsa il danno che il ricorrente riceverebbe durante il tempo occorrente ad esercitare il proprio diritto in via ordinaria, giacchè dal 1° settembre 2005 le dimissioni diverranno efficaci con conseguente cessazione del rapporto di impiego, il che si
traduce nell’impossibilità di poter svolgere la propria attività lavorativa, momento
imprescindibile dell’estrinsecazione della personalità nell’ambito della nostra formazione sociale.
9. Conclusioni
In questo capitolo è stata proposta un’analisi delle storie dell’avvocato non
solo per verificare in che modo gli elementi della Pentade vi trovassero
articolazione ma soprattutto per mettere a confronto la storia dell’avvocato con
quella del cliente con l’obiettivo finale di comprendere come il fatto sia stato
costruito nell’atto ufficiale introduttivo del giudizio, come gli objective
constraints abbiano trovano articolazione nella narrazione, secondo quale
considerazione della condizione iniziale di legittimità del cliente, secondo quali
nessi di causalità/temporalità ed in base a quale utilizzo delle prove e delle
risultanze probatorie. Si è cercato inoltre di far emergere il ruolo della retorica
nella narrazione: la presenza nelle argomentazioni in diritto piuttosto che in quelle
in fatto.
Il ruolo dell’avvocato
207
L’analisi ha rilevato che la funzione dell’avvocato sia in primo luogo quella
di rendere la storia, che costruisce in cooperazione col cliente e con un lavoro che
è paragonabile a quello di un traduttore, accettabile e “convenzionalmente” legale
nonché difficilmente controvertibile dall’altra parte. Nel compiere questa
operazione l’avvocato si avvale di mezzi di prova le cui risultanze interpreta in
modo da provare la propria versione della realtà e di nessi causali e temporali,
impiegati in modo “strumentale” per dar “significato” agli avvenimenti.
Nell’esaminare il ruolo dell’avvocato si è trovato conferma del fatto che il
cliente partecipa e si sente partecipe della costruzione della storia legale. In un
passaggio del verbale di udienza concernente la testimonianza di Luciano si legge,
ad esempio:
Preciso che il mio passaggio alla predetta società, illustrato in sede di
ricorso nei suoi aspetti precisi, ha comportato uno svuotamento in concreto delle mansioni da me svolte. Quanto all’utilizzo dei mezzi di prova, si è visto con riferimento ad una delle
testimonianze analizzate che variazioni relativamente sottili nello stile linguistico,
rispetto alla lunghezza, allo stile, all’impiego della prima persona nella
testimonianza possono influenzare la reazione nonché la deliberazione del giudice.
Infine, è stata considerata la multidimensionalità della realtà di cui
l’avvocato tiene conto nella costruzione delle sue argomentazioni, vale a dire: la
posizione individuale del cliente, la sua posizione sociale, il contesto culturale in
cui il fatto è narrato. L’avvocato tiene conto anche del tipo di giudice che deciderà
il caso. Specificamente nei casi esaminati l’avvocato ha tenuto conto dei seguenti
elementi:
a) la dimensione individuale del cliente: le condizioni psico-fisiche di salute,
come la claustrofobia, la paura di volare, la necessità di restare nella città
di residenza per sottoporsi a cure per l’infertilità, nel caso di Marina;
b) la dimensione relazionale-privata: la crisi matrimoniale come
conseguenza dei disagi professionali, nel caso di Luciano; la necessità di
tutelare la vita affettiva che sarebbe compromessa da un possibile
trasferimento in un’altra città, nel caso di Marina;
c) la dimensione relazionale-professionale: il disagio all’interno del contesto
aziendale per effetto dello svuotamento delle proprie funzioni e della
Il ruolo dell’avvocato
208
conseguente inattività, la vanificazione delle aspettative di carriera, nei
casi di Marina e di Luciano;
d) le violazioni professionali subite: demansionamento, riduzioni economiche,
nel caso di Luciano; mobbing, nel caso di Marina;
e) il contesto culturale in cui costruisce il fatto: la tesi sostenuta
dall’avvocato di Marina della ritorsività dei comportamenti dell’azienda
nei confronti della dipendente, a seguito della richiesta di giorni di
permesso per curare l’infertilità, è una tesi fortemente “culturalista”, che
tiene conto di un diritto costituzionalmente garantito dal nostro
ordinamento: quello a non essere discriminati per ragioni legate al genere.
Non è, infatti, in gioco la considerazione oggettivo-biologico dell’essere
donna ma la considerazione culturale della sua figura. Evidentemente in
un altro contesto culturale la tesi della discriminazione potrebbe non avere
senso. Si potrebbe allora immaginare che la scelta di questo tipo di
strategia difensiva sia probabilmente ritenuta vincente dall’avvocato anche
in considerazione della sensibilità del nostro contesto socio-culturale
rispetto ad una politica delle pari opportunità.Analogamente potrebbe
ritenersi che anche nel caso di Franco sia sottesa una tesi di
discriminazione alla richiesta di risarcimento del danno per violazioni
contrattuali da parte del datore di lavoro a causa dell’attività sindacale
svolta dal dipendente.
f) Infine l’avvocato di Luciano sembra considerare il tipo di giudice cui la
storia è rivolta (questo livello a sua volta ne implicherebbe molteplici: ad
esempio, la considerazione delle capacità cognitive del giudice, le sue
competenze professionali, il rapporto con il contesto professionale, la sua
appartenenza politica, etc.).
Il ruolo del giudice
Capitolo VI Il ruolo del giudice
Il ruolo del giudice
210
1. Premessa
Negli orientamenti di teoria del diritto sempre più frequentemente si parla di
“potere creativo” del giudice con la conseguente diffusione di altrettanti filoni di
ricerca diretti ad analizzare i fattori culturali, sociali e politici che influenzano in
concreto la decisione 471 . Si è sviluppata cioè negli ultimi anni la tendenza a
studiare la decisione del giudice come fenomeno mediato dal contesto di
interrelazioni culturali, politiche e sociali di cui essa è il prodotto 472.
L’attenzione è rivolta, tra l’altro, alla circostanza che il significato dei testi
normativi è o dovrebbe determinarsi ovvero non può che determinarsi in stretto
rapporto con la specificità del caso concreto, tenendo conto appunto dei contesti
in cui l’attività dei giudici si svolge.
Naturalmente la considerazione del rapporto tra contesti di attività “culturali,
sociali e istituzionali” e decisione giudiziaria è solo uno dei possibili significati in
cui si tende a parlare di creatività del giudice 473. Taruffo, ad esempio, identifica la
“creatività” con la discrezionalità del giudice nel momento dell’individuazione
della regula iuris, cioè nel momento dell’interpretazione/applicazione della norma 474 . Se, infatti, è pacifica la considerazione che il giudice gode di poteri
discrezionali nella scelta e nell’interpretazione della norma da applicare al caso
spesso si trascura
471 In materia di diritto del lavoro cfr. la ricerca di rilevante interesse nazionale (Prin 2002-2004) sul “potere creativo” dei giudici di Cassazione in materia di licenziamenti, pubblicata in R. De Luca Tamajo, F. Bianchi D'Urso (a cura di), I licenziamenti individuali e collettivi nella giurisprudenza della Cassazione, Milano, Giuffrè, 2006. In particolare ivi cfr. A. Abignente, Percorsi argomentativi tra norma e contesto, pp. 407-422. È interessante notare che già nel 1968 Aldo Cessari pubblicava un articolo edito da Giuffrè dal titolo “Poteri creativi della giurisprudenza e natura dei fatti nel diritto sindacale”. In materia di diritto internazionale e di giurisdizione domestica, cfr. R. Kolb, Réflexions de philosophie du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2003, 432 pp.; P. Mahon, P. C. Mavroidis, Le pouvoir et les méthodes d'interprétation du juge en droit domestique et en droit international, in R. Ruedin (éd.), Mélanges en l'honneur de Carlo Augusto Cannata, Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, Collection neuchâteloise, Bâle/Genève/Munich, 1999, pp. 397-410. 472 Cfr. M. Taruffo, “Il controllo di razionalità della decisione”, cit.; F. Viola, G. Zaccaria, Le ragioni del diritto…, cit. 473 Ost fa notare che, piuttosto che prendere atto del potere creativo della giurisprudenza, si tende in certi casi a presentare questo fenomeno come una “deriva patologica del sistema, una minaccia per la democrazia, una manifestazione inaccettabile del governo dei giudici”. Cfr. F. Ost, M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau. Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 2002. 474 M. Taruffo, Sui Confini…, cit., p. 195.
Il ruolo del giudice
211
“che il giudice dispone di ampi poteri di scelta discrezionale anche negli altri momenti
fondamentali della decisione, che sono distinguibili analiticamente da quello della scelta e
interpretazione della norma, ma che sono anche connessi all’applicazione del diritto nel caso
concreto e quindi - in ultima analisi - alla determinazione della regula iuris che costituisce il
fondamento giuridico della decisione” 475.
Il riferimento delle teorie ermeneutiche 476, in particolare, è alle numerose
implicazioni del rapporto tra fatto e diritto ed alla circolarità che lo caratterizza
per giungere a sottolineare che le variabili che entrano in gioco nella complessa
attività di decisione sono molteplici, non hanno a che fare con meccanismi di
sussunzione e soprattutto sono ampiamente discrezionali.
Nella “costruzione” della decisione un ruolo importante è svolto, come
rimarca ancora Taruffo e coerentemente con l’impostazione del nostro lavoro, dal
giudizio di fatto, da tutta l’attività tesa ad individuare la norma da applicare al
fatto o meglio ancora a stabilire di che fatto si tratti in funzione della regola di
diritto che si intende far valere, ad accertarlo tramite prove e valutazioni
concernenti gli esiti delle prove stesse 477.
La conclusione, cui si perviene pertanto in questa sede e che costituisce
premessa del ragionamento che segue, è che il “potere di creazione” del giudice
non concerne solo l’individuazione dei significati da attribuire alle norme ma
riguarderebbe tutti i molteplici passaggi relativi alla formazione della decisione, in
primo luogo il giudizio sul fatto, cui peraltro contribuiscono tutti gli altri attori
giudiziari (in primo luogo cliente e avvocato).
2. La “fisionomia” normativa della sentenza civile nell’ordinamento
italiano
Il panorama normativo italiano fornisce solo qualche elemento formale di
identificazione di quella “specie particolare di decisione” che è la sentenza 478. In
475 Ibidem, p. 197. 476 E. Pariotti, La comunità interpretativa…, cit. ; F. Viola, G. Zaccaria, ibidem. 477 Ibidem, pp. 198-199. 478 J. Wróblewski, Motivation de la décision judiciaire, in La motivation des décisions de justice, Etablissements Emile Bruylant, Bruxelles, 1988.
Il ruolo del giudice
212
particolare dall’art.132 c.p.c., rubricato “Contenuto della sentenza”, ne emerge
una definizione precisa dal punto di vista della struttura, caratterizzata da:
- un’intestazione
- l’individuazione del giudice e delle parti
- la motivazione
- il dispositivo
- la data
- la sottoscrizione
Quanto al contenuto sono essenzialmente previsti tre elementi:
- l’esposizione dello svolgimento del processo
- la motivazione in fatto e in diritto
- il dispositivo.
Il modello previsto dal codice di procedura civile, al riguardo, concerne la
sentenza emessa dal Tribunale, a conclusione del procedimento di cognizione di
primo grado. Si tratta, infatti, di un atto a formazione progressiva, conclusivo
dell’intero procedimento iniziato con la “vocatio in jus” 479.
Val giusto la pena di accennare che, in generale, si suole distinguere la
sentenza dagli altri provvedimenti del giudice, l’ordinanza ed il decreto, sulla base
dei seguenti aspetti fondamentali: in primo luogo si tratta di un provvedimento di
natura decisoria su una o più “questioni”, “domande”, “eccezioni”. Tale
decisorietà viene, in particolare, definita come idoneità ad incidere, direttamente o
indirettamente, sulle posizioni giuridiche soggettive delle parti sottoposte a
giudizio statuendo sulla loro sussistenza, titolarità, estensione, azionabilità, etc. La
decisione formulata in una sentenza è suscettibile di divenire “cosa giudicata”. Da
un punto di vista formale, il giudicato si forma allorquando la sentenza non è più
soggetta a determinati mezzi di impugnazione. In tal caso si sottrae ad ogni nuova
cognizione giudiziale, diventando incontrovertibile.
Le classificazioni più comuni delle sentenze civili, nella letteratura
processualistica sono le seguenti quattro:
1) sentenze di rito/sentenze di merito; 2) sentenze di mero
accertamento/sentenze di condanna/sentenze costitutive; 3) sentenze di 479 G. Tarzia, voce “Sentenza civile”, in Enciclopedia Giuridica, Roma, Ist. dell’Enciclopedia Treccani, vol. XXVIII, 1992.
Il ruolo del giudice
213
legittimità/sentenze di merito; 4) sentenze definitive/sentenze non definitive 480.
Non volendo indugiare su tali classificazioni, evidenziamo, ai fini della nostra
indagine, la classificazione sub 1) invero il caso in cui la decisione di una causa
può consistere in una pronuncia sui diritti delle parti dedotti in giudizio 481.
3. Le sentenze come “storie”
Nell’analizzare la struttura delle decisioni concernenti i casi analizzati nei
capitoli precedenti si terrà conto in generale della fisionomia normativa della
sentenza ed in particolare della motivazione, considerata appunto come contesto
del ragionamento del giudice.
La lettura più specifica che s’intende proporre in questa sede, ha tuttavia a
che fare con una prospettiva “non familiare” rispetto alle modalità cui
generalmente si è abituati. Si propone, infatti, di considerare le sentenze come
l’esito di “costruzioni narrative” dei fatti che le parti pongono ad oggetto delle
loro domande ed eccezioni. L’assunto di partenza è, sull’esempio di Amsterdam e
Bruner, che le sentenze come ogni altro testo (e non meno dunque delle narrazioni
dell’avvocato e del cliente), nel dare una struttura alla realtà di cui esse parlano, la
creano 482.
Come scrive Mittica, infatti:
“sentenze, ordinanze e decreti dei magistrati restano in ogni caso gli atti più numerosi
prodotti dalla pratica processuale ordinaria e […] sono l’esempio più diffuso di racconti volti a
dare soluzioni che “mettano fine” alle “storie”. Il processo giuridico deve chiudere la disputa per
cui il sistema è stato interpellato, e quindi non ha altra scelta che passare in giudicato la vicenda,
dopo averne definito i termini. […] I racconti giuridici ufficiali osservati quali narrazioni si
manifestano come opere continuamente in gioco nel processo di strutturazione della giuridicità.
Ciò permette di analizzarli attraverso le strutture selezionate e le attività dei soggetti che si
480 P. Chiassoni, La giurisprudenza civile. Metodi interpretativi e tecniche argomentative, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 4-5, 11. 481 Nella nostra indagine oltre a sentenze di merito conclusive del primo grado di giudizio (caso di Luciano) sono stati esaminati provvedimenti conclusivi di giudizi cautelari (caso di Marina, caso di Franco). 482 A. Amsterdam, J. Bruner, Minding the Law…, cit.
Il ruolo del giudice
214
avvalgono dell’ars combinatoria, comprendendo se si volgono al consolidamento di ordini
preesistenti o all’apertura di diverse potenzialità” 483.
A partire inoltre dalla considerazione, nel corso della nostra indagine, di
un’intera fase processuale (il primo grado o il giudizio cautelare) e sulla base della
combinazione dei principali orientamenti teorici passati in rassegna nei capitoli
precedenti (che vedono in Bruner, Ferrari e Taruffo alcuni dei rappresentanti più
autorevoli), si premetterà da parte nostra la definizione del processo come “luogo
di conflitto tra narrazioni contrapposte finalizzate alla definizione, mediante
sentenza o altro provvedimento, di un fatto giuridicamente rilevante”.
Dal contraddittorio, caratterizzato dal racconto delle parti e/o dei testimoni,
non emerge, infatti, un’unica narrazione complessiva del fatto cosicché il compito
del giudice è di scegliere tra le narrazioni contrapposte delle due parti o di
costruire una propria narrazione del fatto. In entrambe le ipotesi, la sua decisione
rappresenterà il momento finale della complessa operazione di “costruzione
giudiziaria” del fatto.
Nel paragonare la sentenza ad una storia se ne potrebbero individuare i
seguenti elementi caratterizzanti:
a) L’abbozzo della trama – the plot.
Le sentenze contengono nella prima parte una sorta di orientamento, che è
rilevabile a partire dal preambolo. Il preambolo contiene un abstract della storia
che orienta l’attenzione dei lettori.
Nella prima parte la sentenza definisce in particolare due elementi fondamentali: il
problema da risolvere – the trouble – e la condizione per risolverlo.
Nella sentenza di Luciano, ad esempio, il giudice opera una ricostruzione
delle ragioni del ricorso introdotto dalla parte, prima in fatto e poi in diritto,
limitandosi ad introdurre, con una sorta di inciso, il riferimento alle violazioni
degli accordi contrattuali subite. Il giudice sminuisce in questo modo la portata
delle violazioni denunciate da Luciano nel ricorso:
483 M.P. Mittica, Raccontando il possibile…cit., p. 41.
Il ruolo del giudice
215
Aggiungeva di aver ristrutturato il proprio rapporto di lavoro in virtù di una serie di trattative, accordi ed aspettative completamente disattesi dalla controparte […]. Evidenziava che…
b) I personaggi.
Nella prima parte della sentenza sono individuati i personaggi del racconto, i
soggetti della controversia, descritti come attore e convenuto, che appaiono nei
ruoli formali assegnati loro istituzionalmente 484.
Ad esempio nella sentenza concernente il caso di Marina, si legge:
La ricorrente, lavoratrice alle dipendenze della convenuta con sede di lavoro a XXX con qualifica di quadro (CCNL commercio) e mansioni di project manager dal xxx, lamenta l’illegittimità dell’atto in data xxx con cui via e-mail il suo superiore le ha comunicato assegnazione al progetto xxx di XXX.
c) La cornice temporale.
La storia è organizzata secondo una struttura temporale caratterizzata da un
incipit, la prima parte della storia, seguita dallo svolgimento e dall’epilogo. Il
punto di partenza di un racconto è particolarmente importante, secondo
Amsterdam e Bruner, dal momento che serve a delimitare la gamma delle azioni
possibili ed a strutturare il seguito, di modo che i semplici accadimenti diventino
eventi dotati di un significato particolare e di una “necessità narrativa”. Nel campo
degli “affari umani” non esistono inizi naturali o conclusioni naturali: la soluzione
al problema numero uno genera il problema numero due e così via. Quale sia il
problema e quale la sua soluzione sono questioni largamente definite da ciò che il
narratore sceglie come inizio 485.
Il problema da risolvere, così come la soluzione immaginata, sono
impostate sin da principio come se l’epilogo non potesse esserne che la
conclusione logica. Poste le premesse con argomentazioni giuridiche, il caso da
risolvere e la soluzione che ne scaturisce sembrano essere nient’altro che la
conseguenza logica di tali premesse.
484 Come osserva V. Ferrari, è importante non tanto che si citi il “personaggio” quanto che lo si citi come tale, “in carne e ossa”, ovvero ingabbiato nel suo ruolo sociale specifico. Cfr. Diritto e società…, cit. 485 Ibidem, pp. 152-153.
Il ruolo del giudice
216
d) I destini.
Una volta conclusa la storia, definito il nuovo assetto (individuale,
professionale, istituzionale, sociale) con procedura “integrativa” (restaurazione
dell’ordine precedente), o “disintegrativa” (definizione di un nuovo ordine) la
storia veicola una sorta di messaggio che normalizza e rafforza il nuovo assetto, il
nuovo ordine sociale, in modo che esso sia riconosciuto come legittimo e
necessario. Esaminiamo, ad esempio, i diversi messaggi veicolati nelle sentenze
concernenti i tre casi presi in esame:
■ nella storia di Franco e nella storia di Luciano tutti gli avvenimenti
umani sono presentati come degli accadimenti indipendenti dal volere del singolo
individuo, fatti naturali e sovraumani. Nel primo caso, l’erronea rassegnazione
delle dimissioni da parte di Franco è dovuta al caos legislativo del settore, nel
secondo caso a determinare le scelte aziendali sfavorevoli a Luciano è un
momento di crisi economica, c.d. “sofferenza”. La gestione di queste situazioni
non può essere rimessa nelle mani di individui ma può solo dipendere dalla forza
di un’istituzione che supera i limiti umani: una modifica legislativa nel primo caso,
l’intervento di una società con un patrimonio più consistente nel secondo caso.
In particolare nella sentenza concernente il caso di Luciano si legge:
È stato accertato che la Banca XXX a partire dalla seconda metà dell’anno XXX veniva investita da un periodo di crisi che portava a contrarre i costi, a modificare le strategie aziendali già decise ed intraprese e cercare la partecipazione di altre imprese per risolvere i problemi c.d. di sofferenza. Questa situazione ha trovato la sua soluzione esclusivamente
con l’intervento e la cessione di quote societarie alla Banca XXX.
Nel caso di Luciano non vi è dunque rimedio possibile essendo dovuta al
verificarsi di un inevitabile stato di crisi la modifica della sua posizione in seno
all’azienda.
Il ruolo del giudice
217
■ Diversamente, la sentenza concernente la storia di Marina veicola il
messaggio opposto e cioè che tutto ciò che accade all’uomo è frutto del suo
impegno e della sua responsabilità, non esiste caso né natura ma solo agire umano.
In questo caso la situazione di Marina è risolvibile solo attraverso un suo chiaro
impegno individuale:
Il danno alla salute inoltre riguarderebbe la patologia depressiva in atto che però allo stato risulta di gravità tale da giustificare assenze per mesi della ricorrente come risulta in atti e che comunque non le ha consentito di lavorare nemmeno a Roma per cui il lavoro a xxx, comunque temporaneo, non appare allo stato tale da aggravare in modo consistente e irreparabile la suddetta patologia.
■ Infine la conclusione cui perviene il giudice nel caso di Franco veicola
un messaggio concernente la necessità di riconoscere il vizio legislativo – con
conseguente disapplicazione della legge – per poter sanare la situazione del
preside incaricato:
[…] l’art.1 del D.M. 9 dicembre 2004 ha previsto come termine finale (non solo per la presentazione della domanda di pensionamento ma anche per la revoca della stessa) quello del 10 gennaio 2005, con ciò comprimendo in modo assai significativo lo spatium deliberandi concesso al personale scolastico dalla fonte legislativa.
■■■
In conclusione le sentenze tendono dunque a veicolare sempre qualche
genere di messaggio implicito ma capace di rendere condivisa e legittima una
specifica visione del mondo, dell’agire umano e degli avvenimenti che lo
concernono.
4. L’interdipendenza narrativa tra la storia del giudice e la storia
dell’avvocato
Nelle sentenze esaminate è ancora una volta rintracciabile una sorta di
“interdipendenza narrativa” tra la storia del giudice e quella dell’avvocato,
rinvenibile attraverso il confronto tra le due narrazioni.
Il ruolo del giudice
218
Posto che, a partire dai casi esaminati, non si ha alcuna pretesa di
generalizzazione, l’analisi narrativa delle sentenze ha comunque reso possibile
verificare che il giudice tende a riprendere la narrazione della parte cui dà ragione.
Non solo è ripresa la narrazione dell’avvocato nel suo complesso ma ne sono
riprese le stesse argomentazioni in diritto e l’interpretazione delle risultanze
probatorie 486.
Nel caso di Franco, ad esempio, il giudice concede la sospensiva
riconoscendo la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora
rispetto alla domanda d’urgenza articolata dal ricorrente. Riprende sia le
argomentazioni in fatto che il ragionamento di diritto, proposto dall’avvocato,
relativo alla confusione legislativa che aveva indotto in errore il ricorrente, per
giungere a riconoscere la validità della revoca delle dimissioni operata da Franco.
È evidente l’utilizzo, da parte del giudice, delle stesse argomentazioni
dell’avvocato a giustificare la decisione. Ne vengono qui di seguito proposte
alcune:
[…] essendo risultato il ricorrente vincitore del concorso a preside presso la sede di XXX che non accettò per motivi personali […];
ed ancora
[…] con la conseguenza che il XXX sarebbe ritornato a ricoprire l’incarico di semplice docente con la perdita del diritto di andare in pensione con la buonuscita calcolata sullo stipendio spettante ad un dirigente.
Per concludere che:
È evidente, quindi, il motivo per cui il ricorrente ha avanzato richiesta di dimissioni
dall’impiego pur non avendo raggiunta la massima anzianità contributiva di 40 anni. Tale
ragione è peraltro venuta meno a seguito dell’approvazione, in data 24 marzo 2005, della
L. n. 43/05 (di conversione del D.L. n. 7705) che ha evitato il pregiudizio che si stava
profilando ai danni del XXX (e di tutti coloro che versano nelle stesse condizioni), in
quanto è stato previsto non un automatico inserimento nelle graduatorie dei c.d. triennalisti
486 Taruffo ritiene che la storia del giudice corrisponda in genere alla storia raccontata da uno dei due avvocati perché il giudice la troverebbe attendibile e supportata da prove rilevanti. Cfr. M. Taruffo, “Involvement and Detachement”, cit.
Il ruolo del giudice
219
ma l’indizione di un apposito corso-concorso per l’immissione in ruolo dei presidi
incaricati con almeno un anno di incarico di presidenza; poiché il YYY ed il ZZZ devono
essere inseriti in coda alla graduatoria provinciale nella quale risulta collocato, come
visto, al primo posto il XXX in data 26 marzo 2006 ha ritirato le proprie dimissioni.
Nel caso di specie pertanto concorrono tutti gli elementi perché le dimissioni presentate
dal XXX in data 4 gennaio 2005 debbano essere considerate il frutto di un errore di
diritto essenziale (ex art. 1428 e 1429 n.4. c.c.) e riconoscibile dalla parte datoriale
pubblica (vds., in proposito, le copie delle note sindacali della CISL e della CGIL Scuola e
dell’ANDIS; all. n.7, 8 e 10 della produzione di parte ricorrente).
5. Il ruolo della prova nella costruzione della decisione
Naturalmente proporre la lettura delle sentenze come storie non vuol dire
sostenere che esse siano disancorate dal riferimento a norme, a vincoli procedurali
o istituzionali. S’intende piuttosto comprendere come nella narrazione,
considerata come un elemento attivo e strutturante del processo di
giuridicizzazione, questi elementi trovino una collocazione ed un significato.
La giustizia della decisione in via sostanziale deriva, secondo Taruffo,
dalla corretta applicazione della regola di diritto al caso concreto; condizione
assolta se la norma è adeguata al caso concreto e viene interpretata correttamente
e se i fatti sono stati accertati in modo “veritiero”. Si discute in dottrina se la
funzione del giudice sia davvero quella di cercare la verità, se qualche verità possa
essere trovata all’interno del processo 487.
Ciò che sembra indiscutibile è che il compito del giudice di giudicare la
realtà sia esercitato attraverso la scelta di una delle numerose storie raccontate in
giudizio. Scelta che non può non essere fatta secondo qualche criterio
rappresentato, almeno nella prospettiva di Taruffo, dai risultati di prove
ammissibili e rilevanti. Il giudice non dovrebbe far altro che trovare la storia che
sembra più affidabile sulla base delle prove 488.
487 Sulle teorie concernenti le diverse finalità del processo cfr. M. Taruffo, Evidence and Truth …, cit. 488 M. Taruffo, “Involvement and Detachement”, cit.; Id., “Profili della decisione”, cit.
Il ruolo del giudice
220
In particolare, il ragionamento sulle questioni di fatto oggetto della
decisione è strutturato, regolato e guidato secondo dottrine tratte dal diritto
sostanziale, procedurale, dalla logica e dal diritto delle prove. Quest’ultimo ha a
che fare, secondo Twining, con domande del tipo:
Quali fatti possono essere considerati o presentati come prova? Da chi
devono essere presentati? Rispetto a quali proposte non è necessario presentare
prove 489?
Naturalmente non è questa la sede né per occuparsi della questione
dell’interpretazione della legge né per sviluppare una compiuta teoria delle prove 490.
Ad ogni modo non è possibile prescindere da qualche riferimento alle
prove in quanto strumento utilizzato dalle parti per consentire, tra l’altro, al
giudice di conoscere il fatto così come costruito nella vocatio in ius 491.
Per Twining, ad esempio, la prova (proof) consiste nello stabilire
l’esistenza o la non esistenza di un certo fatto allo scopo di soddisfare un tribunale
(giudice) incaricato di determinare il fatto in questione. Il grado di
soddisfacimento richiesto è prescritto dallo standard di prova applicabile (ad
esempio, balance of probabilities o al di là del ragionevole dubbio). L’evidence 492 invece è uno dei significati della prova. È stata definita come l’effetto, la
489 W. Twining, Rethinking Evidence. Exploratory Essays, Second Edition…, cit. , p. 226.
490 Si rinvia, a tal fine, al contributo di autorevoli studiosi: J. Ferrer Beltrán, Prova e verità nel diritto, tr. it. Bologna, Il Mulino, 2004; M.R. Damaška, Evidence Law Adrift, New Haven, Yale University Press, 1997; M. Taruffo, La prova…, cit. ; W. Twining, Ibidem. Cfr. anche la voce “Prova” in Enciclopedia del Diritto, vol. XXXVII, Milano, 1988, di Alessandro Giuliani. Giuliani individua due modelli fondamentali di prova. Secondo il primo, la prova avrebbe la funzione di persuadere il giudice circa una determinata versione dei fatti. In base al secondo modello, la prova avrebbe una funzione dimostrativa, finalizzata ad ottenere una conoscenza scientifica dei fatti. Giuliani ascriverebbe inoltre i due modelli rispettivamente al sistema di civil law e di common law. 491 In qualsiasi ordinamento moderno le parti hanno la possibilità di introdurre nel processo mezzi di prova a favore della ricostruzione dei fatti che esse sostengono in giudizio. Naturalmente il contesto del processo impone limiti e peculiarità alla prova, come il fatto che l’attività probatoria debba essere circoscritta entro un certo lasso temporale e che, conclusa l’attività, il giudice debba decidere sui fatti della controversia applicando il diritto. Cfr. sul punto J. Ferrer Beltrán, ibidem. 492 Lo studio dell’evidence e dell’inference ha radici nella lunga storia della retorica e della probabilità ma l’interesse del ragionamento sulle questioni di fatto è stato piuttosto intermittente. L’evidence ha ricevuto molta attenzione sia nella tradizione di common law che di civil law ma la maggior attenzione è stata riservata al diritto delle prove. Fanno eccezione gli studi di Bentham (Rationale of Judicial Evidence) e Wigmore (Principles/Science of Judicial Proof). È a partire dal 1970 che il tema dell’evidence è al centro dei dibattiti sugli usi pratici della statistica forense, sulle
Il ruolo del giudice
221
tendenza o il disegno di produrre nella mente una persuasione affermativa o
disconfermativa dell’esistenza di qualche altra questione di fatto. La logica delle
prove ha a che fare cioè con la validità, l’obbligatorietà e l’appropriatezza di
argomenti considerati come base razionale per la persuasione nel creare o nel
giustificare una decisione o una conclusione su una questione di fatto 493.
Taruffo, a sua volta, considera la prova come strumento (inteso come
qualunque metodo, persona, cosa o circostanza) che possa fornire informazioni
utili per risolvere l’incertezza attorno alla “verità” o “falsità” delle narrazioni delle
parti. Della prova si servirebbero le parti per dimostrare la veridicità delle loro
affermazioni ed il giudice per decidere della verità o falsità degli elementi fattuali 494.
La verità dei fatti sarebbe secondo questa prospettiva l’esito di operazioni
razionali fondate su conoscenze certe, perché verificate tramite prove acquisite in
un contesto intersoggettivo, ed i cui risultati sono valutati per mezzo di operazioni
di probabilità logica 495.
teorie probabilistiche (Bayes in primo luogo), così come è al centro del dibattito la tesi che il paradigma del ragionamento probabilistico del giudizio è un principio induttivo piuttosto che matematico e si discute se i modelli atomistici di razionalità possano conciliare l’idea olistica della coerenza narrativa su cui, secondo le ricerche psicologiche, le decisioni dei giurati sono basate principalmente. Cfr. W. Twining, Rethinking Evidence, Second Edition…, cit., p. 276. All’interno del filone di studi sull’evidence può essere individuata una distinzione tra la letteratura sulla logica delle prove e la più ampia letteratura empirica sul ruolo della narrazione e delle storie nella determinazione del fatto. Sulle fasi evolutive dello studio concernente le prove cfr. Ibidem, pp. 332-334. 493 Ibidem, p. 193. 494 M. Taruffo, Sui confini…, cit., p. 293. 495 Come già accennato nel capitolo III, Taruffo considera la verità come fine ragionevole di un “giusto processo”, tipico dei moderni ordinamenti democratici e concepisce dunque la prova come strumento tramite il quale il giudice può conseguire tale risultato. La concezione della verità come fine del processo e dell’attività probatoria è prevalente rispetto alla concezione tradizionale secondo cui una proposizione è provata se è vera e se vi sono elementi di giudizio sufficienti a suo favore (cfr. per tutti Bentham, 1823, vol. I). Buona parte della dottrina processualistica ha dunque abbandonato la relazione concettuale tra prova e verità. Un autore quale Montero Aroca individua tre grandi tesi attualmente presenti in dottrina: 1) Prova come fissazione dei fatti. Si sostiene cioè che la finalità della prova sia la fissazione formale dei fatti da parte del giudice indipendentemente da quanto realmente accaduto. (Questa è la tesi sostenuta da Carnelutti, 1947); 2) Prova come convincimento del giudice sui fatti. La prova sarebbe l’insieme delle operazioni per mezzo delle quali si tenta di ottenere il convincimento del giudice su determinati dati processuali. La tesi è di Montero Aroca (2000) e Serra Domìnguez (1962); 3) Prova come certezza del giudice sui fatti. Secondo Montero Aroca (2000, 2001), “la prova è l’attività processuale che tende a raggiungere la certezza nell’organo giudicante riguardo i dati allegati dalle parti”. Posta la difficoltà di una distinzione tra la nozione di certezza e quella di convinzione e posta la condivisione della nozione di verità formale da parte di tutte le distinte teorie, esse sfociano, secondo Ferrer Beltrán, in una concezione irrazionale della prova giuridica. Cfr. J. Ferrer Beltrán, Prova e verità..., cit., pp. 75-79.
Il ruolo del giudice
222
La funzione cui assolve la prova sarebbe sia persuasiva che conoscitiva: se
è vero che gli avvocati utilizzano le prove per persuadere il giudice della verità del
fatto narrato, il giudice conosce il fatto attraverso l’esperimento delle prove 496.
Ma come si fa a stabilire se il fatto è provato? Quando un’ipotesi X riceve
un certo grado di conferma come fa il giudice a stabilire se questa ipotesi possa
considerarsi “vera”? Secondo Taruffo ciò che il giudice stabilisce è se essa abbia
un grado di probabilità logica sufficiente a farla assumere come descrizione
attendibile del fatto: se il grado di conferma è ritenuto sufficiente l’ipotesi è
attendibile e può essere assunta come base della decisione; se tale grado è ritenuto
insufficiente l’ipotesi è inattendibile e la decisione non potrà fondarsi su di essa 497.
Si tratta cioè di un apprezzamento discrezionale del giudice che sfugge ad
ogni rigida determinazione quantitativa. È il momento in cui entra in gioco il cd.
prudente apprezzamento del giudice, sia pur attraverso il ricorso a criteri razionali
di decisione.
Tra le ipotesi da considerare si colloca il caso in cui una parte asserisce
l’esistenza di un fatto ed un’altra la smentisce oppure sostiene che esso si è
verificato con modalità differenti da quelle indicate dalla controparte ed entrambe
496 M. Taruffo, Sui confini…, cit. , pp. 292-304. 497 Ferrer Beltrán considera Michele Taruffo come esponente della concezione c.d. descrittivista della prova, citandone il seguente passaggio: “L’ipotesi di fondo è che la decisione giudiziale possa e quindi debba […] fondarsi su una ricostruzione veritiera dei fatti della causa. Così, individuato lo scopo dell’accertamento dei fatti, diventa evidente che con il termine ‘prova’ si indica riassuntivamente l’insieme degli elementi, delle procedure e dei ragionamenti per mezzo dei quali quella ricostruzione viene elaborata, verificata e confermata come ‘vera’. Si recupera così […] il nesso strumentale tra prova e verità dei fatti che sta alla base della tradizionale concezione giuridica della prova”. Ferrer Beltrán individua inoltre altri due modi in cui può intendersi la forza dell’enunciato “p è provato”. In un primo significato di “p è provato” come enunciato costitutivo Ferrer Beltrán richiama Kelsen secondo cui la determinazione dei fatti nel processo sarebbe il risultato di un’attività decisoria. Cita il seguente passo di Kelsen (1960, 269-270): “l’accertamento della fattispecie delittuosa è una funzione giurisdizionale senza dubbio costitutiva. L’accertamento giurisdizionale della fattispecie condizionante è quindi costitutivo in ogni senso. […] Ma la condizione prevista dall’ordinamento giuridico non è il fatto che un uomo abbia commesso un omicidio, bensì il fatto che un organo competente in base all’ordinamento giuridico abbia accertato che un uomo ha commesso un omicidio”. Quindi le decisioni nei tribunali produrrebbero effetti giuridici indipendentemente dalla verità dei fatti provati. Diverso è il caso in cui “p è provato” è inteso come enunciato normativo. Secondo Ferrer Beltrán infatti “una cosa è come si procede alla determinazione del significato delle disposizioni giuridiche (e se questa determinazione è costitutiva o meno, o se vi sono interpretazioni corrette o errate), un’altra cosa è la determinazione della questione se il fatto f è un’ipotesi specifica del fatto generico individuato dalla norma secondo l’interpretazione adottata, e un’altra cosa ancora è, infine, la determinazione del verificarsi, in determinate coordinate spazio-temporali, del fatto f.
Il ruolo del giudice
223
le ipotesi conseguono in qualche misura elementi di conferma. Taruffo ricorre in
questo caso al criterio della preponderance of evidence; vince l’ipotesi che riceve
il grado di conferma logica maggiore:
“ bisogna scegliere, in sostanza, l’ipotesi che riceve il supporto relativamente maggiore
sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili. Scelta relativa e comparativa
dunque, all’interno di un campo rappresentato da alcune ipotesi dotate di senso perché in vario
grado probabili, e caratterizzato da un numero finito di elementi di prova favorevoli all’una o
all’altra ipotesi. Scelta razionale, e razionale proprio perché relativa, dato che si tratta soltanto di
individuare l’alternativa più fondata in una situazione di incertezza definita proprio dalla presenza
di più ipotesi significative. In un contesto di questo genere, ed in linea di principio, sembra invero
difficile negare l’intrinseca razionalità del criterio per cui l’ipotesi più attendibile, ossia quella
attendibile tout court in sede di decisione, è quella che presenta il più elevato grado di probabilità
logica in base agli elementi di prova disponibile” 498.
In conclusione, il criterio del “grado prevalente di probabilità logica”
sarebbe quello che secondo Taruffo meglio rispecchierebbe il rapporto che
s’instaura, nel caso concreto, tra le diverse ipotesi sul fatto e gli elementi di prova
disponibili.
Naturalmente, l’autore riconosce che accanto alla possibilità di schemi
razionali di valutazione esistono anche spazi di vaghezza e di discrezionalità
irriducibilmente lasciati alla valutazione del giudice, nel caso concreto, ma
ugualmente guidati da criteri razionali 499. Soprattutto nei casi in cui due ipotesi
abbiano gradi di probabilità solo lievemente diversi o quello in cui esse abbiano
valori diversi ma entrambi assai bassi.
Taruffo non manca ad ogni modo di riconoscere che il suo modello di
determinazione del valore delle prove e dei gradi di conferma delle ipotesi relative
ai fatti riguarda una situazione-tipo, astratta, che non tiene conto delle peculiarità
e dei condizionamenti processuali rispetto al modo in cui il giudice formula la
decisione in fatto né tiene conto delle modalità con cui sono formate le prove nel
processo.
Per parte nostra, nell’intento di portare a conclusione l’analisi avviata nei
capitoli precedenti, si riproporrà qui di seguito il caso di Luciano cercando di
mettere in luce qualche modalità di valutazione della prova da parte del giudice.
498 M. Taruffo, La prova…, cit., p. 274. 499 Ibidem, p. 269.
Il ruolo del giudice
224
■■■
■ A supporto dell’interpretazione del caso, il giudice fa ricorso alle
risultanze della prova testimoniale. Ad esempio si legge nella sentenza:
La prova testimoniale (espletata con l’escussione del Direttore Generale della Banca XXX, dott. XXX, del suo vice dott. XXX, di un dipendente di pari grado a cui fu dato l’incarico di Direttore Generale del XXX, […]).
■ L’ordine dei testimoni citati nella sentenza non è lo stesso in cui i
testimoni sono stati escussi (secondo quanto risulta dal verbale di udienza). I
testimoni sembrano essere citati nella motivazione della sentenza piuttosto in
ordine di “importanza”: dal direttore generale, al vice-direttore fino agli altri
dipendenti.
Inoltre sono citate le testimonianze più lunghe che oltretutto corrispondono a
quelle dei testimoni più importanti.
■ Il giudice “giustifica” poi la revoca dell’incarico e la mancata
realizzazione degli accordi contrattuali ricorrendo alla tesi della crisi aziendale,
sostenuta dalla parte resistente, per concludere che “risultano insindacabili le
scelte aziendali”:
Come ha riferito il dott. XXX, a seguito del passaggio del XXX al settore marketing della Banca si stabiliva di ampliare la sfera operativa della XXX con l’attività di assistenza e consulenza alle imprese, in particolar modo della zona di XXX. Tale decisione era stata adottata anche grazie ai progetti e agli interventi del dott. XXX che, peraltro, era stato in precedenza preposto alla filiale della Banca XXX di XXX. Ma è stato accertato che la Banca XXX, a partire dalla seconda metà dell’anno XXX, veniva investita da un periodo di crisi che portava a contrarre i costi, a modificare le strategie aziendali già decise ed intraprese e a cercare la partecipazione di altre imprese bancarie per risolvere i problemi di c.d. “sofferenza”. […] In tale quadro sicuramente veniva a realizzarsi una contrazione di tale attività e degli investimenti in favore della XXX […].
■ Il giudice inoltre si avvale dell’elemento temporale in maniera generica
facendo passare invece inosservata la circostanza, ben evidenziata nel ricorso, che
i progetti aziendali si snaturarono in un lasso strettissimo di tempo, da aprile a
luglio, mesi in cui Luciano riceve rispettivamente le lettere di assunzione e di
Il ruolo del giudice
225
revoca dell’incarico dirigenziale da parte della Banca 500: Si legge ancora nella
sentenza:
è stato accertato che la Banca XXX, a partire dalla seconda metà dell’anno XXX - Luciano era stato assunto in maggio - veniva investita da un periodo di crisi.
■ È operata infine una sorta di valutazione comparativa delle circostanze
testimoniate:
L’istruttoria svolta ha portato ad accertare che, dopo la revoca dell’incarico di Direttore Generale al ricorrente e la nomina del dott. XXX quale amministratore delegato della Società XXX, effettivamente si era verificata una contrazione ed un ridimensionamento delle mansioni attribuite al XXX nell’ambito societario (conseguenza naturale della revoca anche dei poteri a lui delegati a seguito del conferimento dell’incarico) ma il medesimo non veniva posto in condizioni di forzata inattività. Infatti, è risultato che al ricorrente era stato offerto di occuparsi dell’attività formativa, ossia di curare tutti gli aspetti inerenti l’organizzazione dei corsi di formazione (deposizione di XXX - direttore generale), e di coordinare le attività della società e l’operato del personale (deposizione di XXX -
vicedirettore), anche se in una compagine sociale con campo di azione e mezzi limitati rispetto all’originaria previsione. Quindi, pur in presenza di rapporti conflittuali con il dott. XXX (nuovo amministratore delegato) dovuti al fatto che il ricorrente non aveva accolto certamente con favore il ridimensionamento della strategia imprenditoriale e del proprio ruolo, non è configurabile un demansionamento da imputare alla volontà precisa dei dirigenti aziendali di ledere la posizione del xxx (Luciano). Appare pertanto poco
indicativa la deposizione sul punto del teste XXX, secondo cui i progetti per la formazione
e quelli per il servizio alle imprese non erano decollati soprattutto “perché fu decapitata la struttura, ossia fu privato delle sue funzioni il ricorrente”. Il quadro emerso non consente di ritenere come invece adombra il ricorrente, che il ridimensionamento della XXX sia dipeso dalla volontà di emarginare il XXX ma piuttosto che la contrazione delle attività sociali sia dipesa dalla situazione contingente. […].
A voler proporre ancora qualche osservazione, si noti che le argomentazioni
valutative del giudice aventi ad oggetto le risultanze probatorie non vanno al di là
della considerazione della posizione lavorativa di Luciano in seno alla società e
del contesto di crisi in cui la Banca ha operato la revoca della qualifica di direttore
generale del dipendente. Soprattutto, è evidente l’ordine di importanza in cui sono
considerate le singole testimonianze e la scelta di non attribuire valore ad una
delle testimonianze particolarmente favorevoli a Luciano con l’argomentazione
che “appare poco indicativa […]” (v. sopra).
500 Si riporta a tal proposito un importante passaggio dell’intervista all’avvocato di Luciano, in cui è commentato l’argomento della crisi economica: Quanto all' argomento della difesa sulla crisi economica, non credo sia dirimente, salvo ad ammettere che sia caduta un giorno come la grandine sulla testa dei dirigenti...ammesso e non concesso che sia provata una causalità diretta […].
Il ruolo del giudice
226
6. La costruzione della decisione giudiziaria sul fatto
Secondo il modello di “legalità procedurale” proposto tra gli altri da
Taruffo, il giudice “valuta” le prove ai fini della decisione finale. È la questione
della discrezionalità del giudice, di cui si accennava nell’introduzione, che
stabilisce il valore dei singoli mezzi di prova ed il valore dell’insieme delle prove
che si riferiscono agli elementi di fatto contenuti nelle narrazioni delle parti.
Nel nostro ordinamento si parla di “prudente apprezzamento” inteso nel
senso di non imporre al giudice regole nella valutazione delle prove, una sorta di
discrezionalità sia pur motivata (salvo l’esistenza di vizi di motivazione) 501.
Quali sarebbero i c.d. criteri razionali per stabilire se un fatto è stato provato
o meno nel processo civile?
Secondo Ferrer Beltrán un buon modo di presentare la relazione tra prova e
verità può essere il seguente:
“la finalità della prova come istituto giuridico è quella di permettere di raggiungere la
conoscenza della verità degli enunciati fattuali della controversia. Quando gli specifici mezzi di
prova assunti nel corso del processo apportano elementi di giudizio sufficienti a favore della verità
di una proposizione (cosa che non deve essere confusa con il fatto che la proposizione sia vera),
allora si può dire che la proposizione è provata. In questo casi, il giudice deve inserirla nel suo
ragionamento decisorio e considerarla vera”.
Secondo il modello analitico di Taruffo, il criterio da applicare nel giudizio
civile è il criterio della probabilità prevalente – preponderance of evidence – : si
501 La tendenza della Corte di Cassazione è, secondo Taruffo, di evitare di imporre regole di giudizio sul fatto (naturalmente discrezionalità non vuol dire arbitrio soggettivo). Insuscettibile di soluzione univoca è il problema se e fino a qual punto il canone della motivazione sufficiente esiga che il giudice dia conto degli elementi di valutazione delle prove. La Cassazione, per esempio, non ha mai preteso che il giudice prendesse in considerazione delle prove ritenute non convincenti, non utili all’accertamento del fatto. È stato autorevolmente notato che “punto decisivo” l’omesso esame del quale dà luogo a vizio di motivazione di cui al citato comma 5, art. 360 c.p.c. “ non può essere evidentemente che uno dei dati sui quali si opera la scelta” e si esercita cioè l’opzione in cui si concreta il giudizio, mentre altra cosa sono i singoli “elementi o circostanze che concorrono a formare il convincimento del giudice” e lo inducono ad una determinata opzione: a questi è da riconoscersi un valore secondario rispetto ai dati relativamente ai quali si impone l’opzione stessa. Evangelista, voce “Motivazione nella sentenza civile”, in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, vol. XXVII, 1977; Cfr. P. Chiassoni, La giurisprudenza civile…, cit., Milano, Giuffrè, 1999.
Il ruolo del giudice
227
tratta in altre parole di stabilire quale delle ipotesi relative al singolo caso riceve il
grado di conferma relativamente più elevato rispetto alle altre. Si tratta di una
“probabilità logica” determinata tramite inferenza. Certi elementi di realtà o
enunciati, come Taruffo li definisce, ricevono gradi di conferma più elevati a
seconda della quantità e qualità dei mezzi di prova che ne confermano la “verità”.
Sono individuabili almeno tre possibilità:
1) un enunciato di fatto può essere vero o falso: è più probabile che un
enunciato sia vero piuttosto che falso (ad esempio, ci sono l’80% delle
probabilità che sia vero);
2) uno stesso fatto è raccontato in maniera diversa: ognuno degli
enunciati può essere vero o falso, quindi rispetto a ciascuno di essi il
giudice deve valutare la “probabilità relativa”, nella versione positiva e
negativa dell’enunciato. Se tutti gli enunciati hanno ricevuto un certo
grado di conferma, il criterio della preponderance of evidence impone di
scegliere l’enunciato con un grado di probabilità più elevata, più alta;
3) tutti e tre gli enunciati hanno gradi piuttosto bassi di conferma,
nessuno dei tre enunciati ha superato il test della prova: una conferma
probatoria debole equivale ad una mancanza di conferma. In questo caso
il giudice deciderà sulla base dell’onere della prova: la parte che non è
riuscita provare il fatto e ne aveva l’onere è destinata a soccombere. Ad
esempio, una testimonianza di dubbia attendibilità non è sufficiente per
stabilire quale enunciato di fatto è stato provato 502.
Alla fine, il giudice deve valutare ogni singolo enunciato e stabilire quale tra
quelli che hanno ricevuto un grado sufficiente di conferma rimangono in gioco e
quali non hanno ricevuto un grado sufficiente di conferma e perciò vengono
scartati.
Che cosa fa il giudice degli enunciati in gioco? Anche qui le possibilità
potrebbero essere varie:
502 La regola dell’onere della prova non dice quale livello di prova si deve conseguire ma che cosa succede se quel livello di prova non viene conseguito. Se tra tutte le versioni possibili del medesimo fatto nessuna raggiunge il grado di probabilità necessario questo esclude che si sia raggiunta la prova del fatto.
Il ruolo del giudice
228
1) tutti gli enunciati sono più o meno confermati, il giudice ha delle buone
ragioni per ritenere che la narrazione di una delle parti sia provata;
2) può accadere che la parte abbia dimostrato solo alcuni degli enunciati: se
il giudice non riesce a costruire una narrazione sensata di una vicenda di
fatto vuol dire che la parte ha fallito nella sua pretesa;
3) può anche essere che il giudice costruisca una narrazione diversa da
quella proposta dalla parte. È il caso in cui il giudice costruisce una sua
narrazione.
Bisogna inoltre valutare se alla situazione di fatto che emerge dalla
costruzione è applicabile o meno una norma giuridica, quella proposta all’inizio o
una diversa. Allora il problema non è più solo quello della costruzione del fatto
ma quello del potere del giudice relativamente alla qualificazione giuridica della
fattispecie, per il principio iura novit curia.
■■■
Tornando al caso di Luciano, il giudice dichiara l’infondatezza della
domanda e la motiva, reinterpretando le richieste del ricorrente e individuando la
questione giuridica da trattare nella sola
dedotta illegittimità della revoca dell’incarico di Direttore Generale della XXX, intervenuta in suo danno in data xxx ed al prospettato inadempimento contrattuale […].
Opera poi una nuova ricostruzione dei fatti a partire dalla questione di
diritto, così come individuata, per giungere alla conclusione che Luciano :
[…] non è stato mai inquadrato formalmente come dirigente ma sempre come funzionario di primo grado, a cui era stato attribuito l’incarico di “Direttore Generale” della società e la delega di una serie di poteri connessi a detta figura. E nella società XXX non era prevista la qualifica di dirigente (o meglio, non vi è prova contraria agli atti di tale circostanza), come eccepito da parte resistente.
■■■
Il ruolo del giudice
229
Il giudice ritiene dunque che non ci sia alcuna questione da disputare attorno
alla carica di direttore generale trattandosi di una delega di funzioni e non di un
formale inquadramento.
■■■
Naturalmente, nel processo civile, il giudice non può trasformare la
domanda in una domanda diversa.
Una delle possibilità è che il giudice non riesca ad inquadrare il fatto in
nessuna fattispecie legale: il giudice rigetta la domanda perché è infondata nel
merito.
L’altra possibilità è che gli elementi di realtà provati possano essere
adoperati per costruire diverse narrazioni con disegni differenti. Nel caso di più
narrazioni che sono dal punto di vista narrativo equipollenti perché sono tutte
provate allo stesso modo, perché tutte si servono dei medesimi enunciati di fatto
che tutti singolarmente sono provati, se ci sono diverse narrazioni possibili allora
ha senso scegliere quella che ha maggiore coerenza narrativa 503. Cioè quella che
narra una storia più credibile rispetto alle altre storie (in cui le categorie vengono
usate correttamente, in cui i tipi ideali di persone, comportamenti e situazioni
vengono usati correttamente). Sono questi i criteri in base ai quali un giudice
dovrà scegliere una narrazione più coerente rispetto ad un’altra. Il criterio della
coerenza narrativa si applica in ogni caso solo agli enunciati veri, veri perché
provati. La mancanza di prova non può essere sostituita dalla coerenza narrativa,
perciò si tratta di enunciati analiticamente veri. La narrazione entrerebbe dunque
in gioco ma a condizioni molto ridotte, secondo Taruffo.
■■■
Alla luce del modello proposto da Taruffo, è interessante provare ad
individuare le argomentazioni con cui il giudice valuta, nella sentenza, le
risultanze probatorie a favore della tesi sostenuta dalla Banca (sono evidenziate in
grassetto): 503 Anche se non si è comunque di fronte ad una prospettiva olistica: si parla di narrazioni in cui il singolo enunciato è stato provato.
Il ruolo del giudice
230
[…] Non è ravvisabile quindi, sotto questo profilo una violazione da parte del datore di
lavoro dei fondamentali doveri di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro. Peraltro non è stato provato, né costituisce oggetto di specifica deduzione, che al
ricorrente siano state assegnate, dopo la revoca dell’incarico direttivo, nuove mansioni di
carattere inferiore rispetto alla sua qualifica funzionale, che era quella di funzionario di primo
grado. Le originarie condizioni contrattuali, contenute nella proposta fatta al XXX di risoluzione del rapporti di lavoro con la Banca XXX e di assunzione presso la XXX, prevedevano l’obbligo di riassunzione nella Banca XXX con lo stessa qualifica e gradi ricoperti presso la XXX e previo suo assenso, nell’ipotesi di cessazione dell’attività o al verificarsi della condizione di non appartenenza al Gruppo Creditizio Banca XXX da parte della Società XXX, con il riconoscimento delle anzianità e degli inquadramenti maturati. In data xxx la Direzione Generale della Banca XXX comunicava che unilateralmente era stata disposta una modifica delle condizioni contrattuali (inerenti un accordo inter partes già perfezionatosi con la ricezione da parte del datore di lavoro dell’accettazione del lavoratore riguardo alla proposta formulata) per la parte riguardante l’obbligo di riassunzione in Banca; in particolare era stato deciso che la riassunzione, sempre nell’ipotesi di cessazione dell’attività produttiva al verificarsi della condizione di non appartenenza al Gruppo Creditizio XXX da parte della Società XXXX sarebbe avvenuto con il riconoscimento dell’inquadramento contrattuale maturato presso la Banca XXX all’atto della cessazione del rapporto avvenuta il xxx. Come stabilito nella comunicazione del xxx, però l’assunzione presso la XXX era avvenuta proprio a decorrere da xxx con il riconoscimento delle funzioni, ai fini dell’inquadramento contrattuale, di funzionario di primo grado. Quindi anche dopo la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, l’eventualità di riassunzione in Banca del ricorrente […] sarebbe dovuta avvenire con l’inquadramento di funzionario di primo grado […]. Peraltro XXX in nessun atto scritto ha fatto richiesta formale di rientro in Banca, proprio
perché non si era realizzata alcuna delle ipotesi pattuite. […] Le istanze verbali avanzate ai
vertici aziendali, di rientro nella Banca XXX, confermate anche dai testi, non acquistano
rilevanza ai fini del prospettato inadempimento contrattuale.
■■■
Il giudice dunque, alla luce della sola prova testimoniale, ritiene non provata
l’assegnazione del ricorrente a mansioni inferiori; ritiene che non si siano
verificate le condizioni che ne prevedevano la riassunzione in Banca; ritiene che
Luciano in fondo non avrebbe fatto formale richiesta di riassunzione in Banca.
Accoglie pertanto la tesi della crisi aziendale della Banca senza tuttavia neppure
ricorrere ad una verifica delle scritture contabili onde accertare l’effettiva
consistenza dello stato patrimoniale della società e verificare l’insorgenza
repentina dello stato crisi dopo il trasferimento di Luciano presso la società di
servizi, crisi di tale gravità da comportare la paralisi immediata della società che
Luciano avrebbe dovuto dirigere.
Il ruolo del giudice
231
7. La giustificazione argomentativa della storia: la motivazione
La storia giudiziaria è senz’altro una storia “giustificata”, fondata su
argomenti che la supportano 504. In particolare, la sentenza sarebbe giustificata,
secondo Taruffo, quando gli argomenti partono da premesse rappresentate dalle
prove e si strutturano in inferenze tratte da queste rispetto al giudizio finale sul
fatto 505.
Dall’art. 132 c.p.c. si evince la necessità di tenere distinta la motivazione
dall’altra parte espositiva della sentenza, consistente nella ricapitolazione degli
atti del procedimento, idonea ad identificare i soggetti fra i quali si svolge il
processo e l’oggetto della controversia e a ricostruire i vari atti attraverso i quali si
è pervenuti alla fase decisoria. Naturalmente, anche la narrazione dello
svolgimento del processo è parte rilevante della motivazione nella misura in cui il
verificarsi di determinate evenienze processuali (o il modo in cui vengono
registrate o taciute) determina una particolare decisione.
Anche per la motivazione, come per la sentenza nel suo complesso, sono
scarsi gli elementi di determinazione normativa: l’art. 111 della Costituzione si
limita a prevederne l’obbligo 506 . Analogamente l’art. 132, n. 4, del c.p.c. ne
prevede soprattutto il contenuto: “la concisa esposizione dei motivi di fatto e di
504 A tal proposito Ferrer Beltrán propone una distinzione tra le decisione giudiziale come atto e la decisione giudiziale come norma. In quest’ultimo senso la decisione è giustificata quando la conclusione deriva dalle premesse di fatto e normative adottate nel ragionamento. Si esige inoltre che le premesse di fatto siano vere. La decisione giudiziale come atto sarà giustificata se la sua realizzazione è consentita o è obbligatoria secondo le norme che regolano quest’attuazione, in questo caso può anche accadere che l’atto di adozione di una decisione sia giustificato ma non lo sia il contenuto, cioè la norma individuale. J. Ferrer Beltrán, Prova e verità..., cit., p. 117. 505 Qualcuno parla di retorica giudiziaria ma c’è un differente uso della retorica da parte dell’avvocato e del giudice: l’avvocato usa la retorica per persuadere il giudice, il giudice non deve invece persuadere nessuno ma giustificare piuttosto sulla base delle prove dimostrando che il giudizio è supportato da buone ragioni. M. Taruffo, “Involvement and Detachment”, cit. In realtà, come osserva V. Ferrari (comunicazione personale), anche il giudice parla a un uditorio, interno (le parti, i giudici di grado superiore) o anche esterno (i colleghi, le riviste, i media). 506 L’obbligo di motivazione corrisponde nel nostro ordinamento ad una garanzia costituzionale, il che segna il passaggio da una concezione assolutista del potere ad una di tipo liberal-costituzionalistica, che impone che l’esercizio del potere sia giustificato. Non ci si riferisce solo al controllo endoprocessuale, al giudice dell’impugnazione, per esempio, ma proprio alla giustificazione nei confronti della società, dell’opinione pubblica: il popolo nel cui nome si giustifica la sentenza. Il giudice deve dar conto di tutte le scelte fatte, deve dar conto della credibilità o meno del testimone, spiegare perché quell’enunciato non è ritenuto valido, etc. Si tratta di un controllo di tipo extraprocessuale.
Il ruolo del giudice
232
diritto della decisione”. L’art. 118 delle norme di attuazione del c.p.c. ribadisce
che: “La motivazione della sentenza di cui all’art. 132, n. 4, del codice consiste
nell’esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione.”
Dal combinato disposto degli artt. 118 disp. att. c. p. c. e 132 c.p.c.
emergono in sintesi la necessità:
- dell’esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto;
- della concisione dei motivi di fatto e di diritto.
Infine dall’art. 360 c.p.c. 507, che definisce i vizi rilevabili in Cassazione, si
ricava la necessità di una motivazione sufficiente e non contraddittoria 508.
507 Parte della dottrina individua, a partire dal co. 5 dell’art. 360, i seguenti caratteri della motivazione: sufficienza, logicità ed ordine. La valutazione di sufficienza presuppone la concreta sussistenza della motivazione. Ove manchi del tutto non vi è dubbio che la sentenza è nulla. Ormai in giurisprudenza si è consolidata la nozione di sufficienza secondo la quale la motivazione può ritenersi conforme a tale requisito allorché contenga l’indicazione di ragioni che siano obiettivamente adeguate sul piano logico e su quello delle massime di esperienza e suffragare il convincimento espresso dal giudice. (Il che non toglie che la valutazione sia sempre discrezionale). Diversi sono invece i significati in cui è comprensibile la logicità. Innanzitutto può ritenersi logica la motivazione che risponde agli astratti schemi del metodo sillogistico, si tratterebbe però di una logicità estrinseca e formale che potrebbe non essere idonea ad evidenziare, attraverso l’esposizione delle ragioni del decidere, l’intima e reale congruenza che deve essere propria del giudizio. In particolare si deve parlare di logicità nel senso di coerenza delle varie considerazioni in cui si articola la motivazione, sia fra di loro sia fra la stessa ed il dispositivo e cioè come mancanza di contraddittorietà, sempre valutata non astrattamente, ma secondo il principio di congruenza reale. In ossequio al principio della inidoneità della sola congruenza logico-formale della motivazione ad esprimere l’intrinseca razionalità del giudizio, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che non ogni contraddittorietà è suscettibile di infirmare la motivazione, ma soltanto quella che si verifica allorquando le ragioni esposte al fine di giustificare l’accoglimento o il rigetto delle pretese fatte valere in giudizio siano tra loro in tal modo inconciliabili da elidersi reciprocamente e da impedire l’individuazione della ratio decidendi. D’altra parte si esclude che vi sia vizio di motivazione allorché, a fronte di una formale ed esteriore contraddittorietà fra le varie proposizioni di questa, la contraddittorietà stessa non incide sulla sostanza del decidere e non impedisce di stabilire quale sia stato l’iter logico effettivamente percorso dal giudice per pervenire alla decisione. Naturalmente poi il vizio di contraddittorietà si identifica nel contrasto fra la motivazione ed il dispositivo, esclusa però, anche in tal senso, l’ipotesi di contrasto apparente e formale. Infine l’ordine, esigenza espressamente richiamata dall’art. 118 disp. att. c.p.c. Non si tratta di un ordine fine a sé stesso, ma funzionalizzato alla realizzazione di una rigorosa concatenazione logica delle proposizioni in cui si articola la motivazione, così che sia agevolata l’opera dell’interprete nella ricostruzione del pensiero del giudice. Pur dovendosi riconoscere che un ordine tipico della motivazione non è aprioristicamente ricostruibile, a causa dell’infinita varietà delle concrete situazioni deve evidenziarsi che tale esigenza ha un suo valore nella misura in cui impone di realizzare una economia processuale attribuendo priorità di trattamento a tutte le questioni che rivestono rilievo condizionante rispetto alla possibilità di esame del merito e di conseguire in tal modo quella concisione che anche il legislatore ha raccomandato. In generale, dunque, può riconoscersi la necessità di trattare prima del merito quelle questioni pregiudiziali o preliminari che, se risolte in un senso, possono condurre direttamente alla soluzione della lite, senza che tale necessità sia in qualche modo sanzionata: infatti la violazione di quest’ordine rileva solo in quanto si sia tradotta in un’incidenza negativa, dal punto di vista logico-giuridico,
Il ruolo del giudice
233
Nel nostro ordinamento è consolidata la giurisprudenza di Cassazione
secondo cui la motivazione sarebbe l’espressione dell’iter logico seguito dal
giudice nella formulazione della decisione. Altrettanto consolidata è la critica
secondo cui la funzione della motivazione non ha che vedere col modo in cui il
giudice ha ragionato quanto piuttosto con l’esercizio del potere che è incorporato
nell’esercizio della funzione giudiziaria.
Naturalmente non è escluso che il modo in cui si è formata la decisione
possa poi essere utilizzato in sede di motivazione. Possono esserci collegamenti
tra i due tipi di ragionamenti tra il c.d. contesto di scoperta ed il c.d. contesto di
giustificazione 509.
Tuttavia la struttura logica dei due tipi di ragionamenti è diversa:
formulazione di ipotesi, confronto, conferma, falsificazione, caratterizzerebbero il
tipo di ragionamento che consente di arrivare alla decisione, dalla verificazione
degli enunciati fino alla scelta finale.
La motivazione della sentenza invece è la premessa del discorso
giustificativo. Consiste nell’addurre buone ragioni tali per cui la decisione di cui
si tratta appaia giustificata sulla base di argomenti. Le buone ragioni devono
essere argomentate e basate su passaggi inferenziali, che siano
intersoggettivamente accettabili anche rendendo possibile un controllo esterno
sulla decisione. In particolare:
“ad una decisione che abbia a che vedere con l’accertamento di fatti e con l’interpretazione
e l’applicazione di norme si perviene attraverso la formulazione e il controllo di ipotesi, ossia
attraverso un metodo di trial and error. La giustificazione della decisione non consiste nella
riproduzione di questo procedimento: essa prende le mosse dalla decisione ormai formulata, che –
per così dire – rappresenta il demonstrandum, ed enuncia gli argomenti che sono destinati a
convalidare e a rendere accettabile razionalmente la decisione. […] in essa il giudice non
ripercorre l’iter di formulazione e di controllo delle ipotesi, ed in particolare non ridiscute le
sull’esattezza della decisione adottata. Per quanto concerne, invece, l’esame del merito in senso stretto, è praticamente impossibile un’astratta configurazione dell’ordine logico ed espositivo della motivazione: tutto resta affidato all’apprezzamento che compie il giudice in concreto. Cfr. Evangelista, Motivazione nella sentenza civile…, cit. ; Chiassoni, La giurisprudenza civile…, cit. 508 Cfr. M. Taruffo, La fisionomia della sentenza in Italia, in Atti del Convegno internazionale. La sentenza in Europa: metodo, tecnica e stile, Padova, Cedam, 1988. 509 È scontata in dottrina la considerazione delle conseguenze che la distanza temporale tra il momento della decisione e quello della successiva redazione comportano ai fini della costruzione della motivazione finale della sentenza. Il Giudice redige la sentenza a distanza talvolta di mesi dalla decisione. Inoltre fa un lavoro non dissimile da quello dell’avvocato nella ricerca di argomenti a favore della sua decisione.
Il ruolo del giudice
234
ipotesi di decisione che ha scartato perché si sono via via rivelate infondate o errate. Egli prende in
considerazione l’ipotesi di decisione che ha ritenuto fondata, ed enuncia le ragioni per le quali essa
dovrebbe considerarsi razionalmente e giuridicamente valida” 510.
■■■
Il caso di Marina
Il caso di Marina non sarà definito da una sentenza, come visto nel cap. V,
ma da un accordo transattivo intercorso tra l’azienda ed il legale di Marina.
Ad ogni modo qui è interessante considerare l’esito del giudizio cautelare
che era stato sfavorevole a Marina. Tra le argomentazioni utilizzate dal giudice,
nella sentenza, si noti la valutazione (in qualche modo “pseudo-giustificazione” o
“motivazione apparente”) che:
Riguardo al periculum in mora il danno irreparabile non può consistere nel pregiudizio generico alla vita familiare, conseguente a qualsiasi spostamento a centinaia di chilometri di distanza dalla propria abitazione perché occorre evidenziare e provare un quid pluris che evidenzi una irreparabilità e gravità tale del pregiudizio da giustificare il ricorso al procedimento cautelare cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Il giudice, come successivamente l’avvocato evidenzierà nel reclamo, non
tiene dunque conto della circostanza che Marina ed il suo coniuge si sottopongono
a cicli terapeutici per la cura dell’infertilità.
Inoltre quanto alla patologia depressiva da cui Marina sarebbe affetta, il
giudice, a prescindere da alcuna consulenza di tipo peritale, si esprime nei termini
seguenti:
Il danno alla salute inoltre riguarderebbe la patologia depressiva in atto che però allo stato risulta di gravità tale da giustificare assenze per mesi della ricorrente come risulta in atti e che comunque non le ha consentito di lavorare nemmeno a Roma per cui il lavoro a xxx, comunque temporaneo, non appare allo stato tale da aggravare in modo consistente e irreparabile la suddetta patologia.
Si tratta evidentemente, negli esempi illustrati, di valutazioni tout court da
parte del giudice (che peraltro prescindono dal parere di esperti), che solo in parte
510 M. Taruffo, “Il controllo di razionalità della decisione”, cit.
Il ruolo del giudice
235
ricordano “argomentazioni logiche”, fondate su prove, prodotto di ragionamenti
inferenziali, come buona parte della dottrina processualista vorrebbe.
■■■
Alla luce delle riflessioni sin qui fatte e delle ricostruzioni dei casi sin qui
realizzate, si potrebbe forse concludere, riprendendo Caruso, che
“se è vero che con l’espressione “fatto giuridico” si fa riferimento alla realtà storica,
costituita a fattispecie concreta, ad instar di un modello legale, non è men vero che la fattispecie
legale [in materia di lavoro], si presenta immediatamente aperta all’integrazione del fatto
materiale, tanto da risultare operativamente determinata dall’intreccio di più componenti
reciprocamente condizionatisi ed interagenti: la norma legale, il fatto materiale configurato dalle
parti e come ricostruito in giudizio e l’attività creativa dell’interprete” 511.
8. La costruzione giudiziaria tra categorie legali e culturali. Conclusioni
La lettura e la giustificazione delle argomentazioni dei giudici rimandano ad
una più ampia cornice di elementi sociali e culturali dei quali neppure nel modello
razionalistico di Taruffo si può fare a meno:
“Nulla è più culture-laden della concezione di ciò che costituisce un buon argomento a
sostegno di una decisione giudiziaria, e nulla è più variabile col variare degli ordinamenti e delle
epoche storiche. Lo si vede facilmente guardando alla diversità degli stili giudiziari (sicché ad es.
una phrase unique sarebbe inconcepibile negli Stati Uniti) e alla loro evoluzione (come quella che
riguarda ad es. l'uso giustificativo del riferimento ai precedenti). Anche i riferimenti alla logica,
alla retorica e alla dialettica, nonché i significati che vengono attribuiti a queste nozioni, variano in
funzione dell'evoluzione della cultura giuridica (rectius: delle diverse culture giuridiche) e di ciò
che si intende come ‘decisione giustificata’ ” 512.
511 Cfr. B. Caruso, Tutela giurisdizionale, onere della prova, equità processuale. Una ricerca sul diritto del lavoro nel processo. In Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, Parte I, XXXIII, 1982, p. 28. 512 M. Taruffo, “Il controllo di razionalità della decisione”, cit.
Il ruolo del giudice
236
È senz’altro innegabile, infatti, “che esista una dimensione della cultura,
chiamata a svolgere una funzione equilibratrice avvalendosi di risorse narrative
che si traducono in racconti […]” 513.
Si è visto, nei diversi esempi illustrati, come il giudice possa ricorrere ad
argomenti di tipo valutativo nel motivare la propria decisione omettendo talvolta
giustificazioni nel definire, per esempio, irrilevante una testimonianza 514.
Avvalersi di categorie tipiche della cultura corrente (la crisi aziendale, nel
caso di Luciano) rende probabilmente più semplice al decidente motivare la
propria scelta facendo riferimento, tra l’altro, ad elementi fattuali tipici,
correntemente accettati 515 .
Gli studi relativamente recenti sull’attività cognitiva, illustrati in parte nel
capitolo I, evidenziano la presenza di modalità di pensiero narrativo che
affiancherebbero quelle logiche. Esistono diverse possibilità nel considerare
l’applicazione della prospettiva narrativa al diritto. Taruffo, ad esempio, nel
prendere in considerazione le teorie narrativistiche, fa riferimento soprattutto agli
aspetti che richiamano la nozione di “coerenza narrativa” come essenza della
decisione giudiziaria 516. Cosicché la critica di Taruffo a queste teorie è che “ciò
513 M.P. Mittica, Narrando il possibile…., cit., p. 36. 514 A proposito della sentenza concernente il caso di Luciano è interessante qui riportare il parere dell’avvocato:
La sentenza è stata negativa con la motivazione che abbiamo visto, insomma, poco
convincente e anche forse a tratti contraddittoria sul piano logico. Cioè pone delle premesse e
poi non sviluppa quelle premesse…lui dice: si vede che c’è stata una dequalificazione però poi
lascia questa cosa in sospensione come se non fossero produttive gli effetti giuridici invece lui era tenuto, come è nel diritto, a dare, ad osservare un misto di casualità tra il fatto e gli effetti giuridici che sono correlati. Il giudice ha omesso proprio questo passaggio quindi è proprio il vizio capitale della sentenza. Ed ancora: Ricordo che il giudice ha ridimensionato la portata della dequalificazione e poi secondo me non ha proprio capito la causa. Poi tieni presente che la motivazione è sempre in un momento decisivo alla decisione… Ha deciso in quel modo e poi ha dovuto razionalizzare la sua decisione…questo poi sta tutto anche nell’abilità del magistrato nel momento in cui decide di aver già chiaro in che modo razionalizzerà quella decisione e la riconduce a termini giuridici coerenti…magari lui nel momento della decisone sarà stato influenzato dalle capacità e bravura degli avversari e quindi non ha compreso… 515 Del resto, il ricorso alle categorie culturali, è una delle possibili spiegazioni che Luciano individua per una sentenza inaspettatamente sfavorevole: […] L’aspetto di ordine tecnico processuale mi rende ancora più ottimista sul piano dell’appello…la mia speranza è che trovi un giudice che legga le carte con attenzione e non con pregiudiziale di ordine, oserei dire più culturale che [...]. 516 W.L. Bennett, M.S. Feldman, Reconstructing Reality in the Courtroom …, cit.; R. Dworkin, L’Impero del diritto…, cit.; Cfr. B.S. Jackson, Law, Fact, and Narrative Coherence, Liverpool, Deborah Charles Publications, 1988; N. MacCormick, Ragionamento giuridico e teoria del diritto, trad. it, Torino, Giappichelli, 2001.
Il ruolo del giudice
237
che nel processo rileva non è la qualità strutturale della narrazione dei fatti
compiuta dall’uno o dall’altro difensore, ma la corrispondenza alla realtà della
versione dei fatti che il giudice pone a base della decisione” 517.
A voler invece considerare la funzione fondativa della narrazione, come vera
e propria “costruzione narrativa della realtà”, posizione per la quale si è optato sin
dall’inizio della nostra indagine, le si dovrebbe attribuire una funzione di
strutturazione della conoscenza della realtà soprattutto in virtù del ruolo mediativo
tra individuo e cultura assolto dal linguaggio. Una tale prospettiva infatti non
riduce la lettura della realtà alla coerenza di un racconto e non è peraltro
incompatibile col riconoscimento del ruolo e del valore che le prove assumono
nella conoscenza del fatto. Del resto il campo della prova non è altro che il campo
della conoscenza, come aveva sostenuto lo stesso Bentham 518.
Ciò che invece la concezione della “costruzione narrativa della realtà” tende
a mettere in dubbio è che la realtà stessa possa essere rappresentata
esclusivamente attraverso elaborazioni cognitive di tipo logico-formale.
In fatto di prove, ad esempio, non può non riconoscersi che a fondare la
decisione siano fatti provati, c.d. dati empirici, che hanno costituito oggetto di
prova. Si intende piuttosto sostenere che il modo in cui i fatti sono provati non
prescinde dal modo in cui i fatti sono narrati dai testimoni e perciò acquisiti
all’esterno ed all’interno del processo (si è visto che nel caso di Luciano il
giudice, nel costruire narrativamente la motivazione della sentenza, tende ad
avvalersi delle testimonianze più lunghe provenienti dagli organi dirigenziali,
dunque le più autorevoli socialmente e quindi le più persuasive).
Ciò implica una maggiore attenzione al modo in cui i fatti vengono acquisiti,
del modo in cui essi sono narrati da un testimone, ad esempio, e del tipo di
conoscenza del fatto che viene conseguentemente prodotto in giudizio.
In sintesi, prima ancora che ragionare sulla funzione e l’effetto delle prove,
si potrebbe forse maggiormente riflettere sugli aspetti relativi alla modalità di
517 M. Taruffo, “Il controllo di razionalità della decisione”, cit. 518 W. Twining, Rethinking Evidence (Second Edition)…, cit., p. 436.
Il ruolo del giudice
238
acquisizione delle prove ed alle possibilità interpretative connesse a tali modalità 519.
Un più ampio riconoscimento di alcuni dei meccanismi illustrati da parte dei
giuristi e dei teorici del diritto potrebbe incidere sulle modalità del contraddittorio
che tenderebbe a prendere maggiormente in considerazione elementi come la
formulazione delle domande, le relazioni fra versioni dei testimoni ed elementi
contestuali, rappresentazioni degli accadimenti e cornici sociali e culturali.
519 Si è fatto riferimento, nel capitolo precedente, alle ricerche etnografiche di Conley e
O’Barr sullo stile delle testimonianze giudiziarie e si è visto, anche attraverso il ricorso alla pratica, come la forma e lo stile in cui la testimonianza è assunta, il modo in cui le domande sono poste (F. Carugati, P. Selleri, Giudici, insegnanti…cit.) siano probabilmente in grado di influenzare il convincimento del giudice sull’attendibilità dei contenuti. La conclusione potrebbe essere probabilmente che la funzione persuasiva della testimonianza è intrinseca alla stessa funzione conoscitiva cui essa assolve…
Parte III
Risultati ottenuti: una prima proposta di lettura
Capitolo VII
I risultati
I risultati
241
1. I risultati.
Alla luce dei risultati ottenuti, qui di seguito delineati, può senz’altro
dichiararsi “raggiunto” l’obiettivo scientifico di partenza: dimostrare che il “fatto”
da qualificare giuridicamente non è un dato oggettivo, “trovato da qualche parte”,
quanto piuttosto il prodotto delle negoziazioni e delle interazioni degli attori
processuali in senso lato.
1.1. Questioni teoriche di ricerca: Che cos’è un fatto?
La ricerca, come ampiamente illustrato al capitolo I, prende avvio da un
interrogativo teorico che percorre l’intera indagine: che cos’è la realtà?
Interrogativo riformulato, in relazione ad opzioni epistemologiche a priori,
nell’altro più specifico: come si conosce la realtà?
Il lavoro si è così orientato verso l’idea che, alla luce delle teorie della
mente di matrice neo-kantiana passate in rassegna, “la realtà non si trovi da
qualche parte in attesa di essere scoperta” ma sia il prodotto di una “costruzione
intersoggettiva, culturalmente mediata, che trova nel linguaggio, nella forma della
narrazione, la sua strutturazione”.
Una prima applicazione empirica del paradigma della “costruzione
narrativa della realtà”, in particolare l’applicazione della definizione di narrazione
elaborata da Amsterdam e Bruner alla lettura dei “fatti”, raccolti attraverso le
interviste a clienti o avvocati, ha messo in evidenza come le narrazioni siano
sempre caratterizzate dalla ricorrenza di una trama comune – plot – articolata in
almeno cinque elementi (agente, azione, ricevente, scena, scopo). Una sorta di
grammatica degli elementi che rimanda alla « Pentade » di Burke.
La storia nasce dal verificarsi di uno squilibrio o tensione tra questi
elementi, con l’insorgenza di una c.d. complicazione – trouble – che dà origine al
c.d. fatto. Ciò che viene narrato è la storia, non il fatto: gli elementi c.d. oggettivi
(la data, la pistola, lo sparo, il proiettile, il luogo) trovano collocazione nella
strutturazione di una storia.
I risultati
242
Ad esempio, mentre Stefania sta scendendo dall’autobus di linea (scena), il
conducente (agente) chiude improvvisamente (azione) la porta per ripartire (scopo)
e Stefania (ricevente) cade rovinosamente a terra (fatto oggettivo). La storia ha
dunque origine dalla violazione di uno stato legittimo di cose (Stefania sta
tornando a casa dal lavoro) ed il fatto (la caduta rovinosa) prende forma nella
narrazione che lo contiene.
Naturalmente sono sempre possibili almeno due o più versioni della storia
(quella di Stefania e quella dell’autista, che poi diventeranno la storia
dell’avvocato di Stefania, la storia dell’avvocato della società di trasporti, la storia
dei testimoni, la storia del giudice): la storia è sempre animata da un conflitto.
Questioni empiriche di ricerca:
a) Come si conosce un fatto?/Come si costruisce un fatto?
b) Qual è il contributo degli attori giudiziari nella costruzione del fatto?
Un fatto si conosce/si costruisce nell’interazione.
Le narrazioni esaminate (sia quelle contenute nei documenti ufficiali che
quelle contenute nelle interviste) risultano sempre come il prodotto di
un’interazione: l’avvocato riprende il discorso del cliente, il giudice riprende il
discorso dell’avvocato (e del cliente).
Il cliente.
Per quanto riguarda l’esame dei singoli ruoli, il ricorso alla letteratura
sociologica che considera le dispute come stadi evolutivi ha consentito di
verificare che il cliente, nel naming quanto gli sta accadendo, ad es. un tentativo
di dequalificazione da parte dell’azienda, ha nella maggior parte dei casi la
percezione soltanto di una sorta di disagio, non ha la chiara consapevolezza della
violazione di propri diritti. È l’avvocato che aiuta il cliente a conoscere la
I risultati
243
violazione dei diritti subiti. È l’avvocato che lo aiuta ad attribuire quel disagio
all’agentività del datore di lavoro, ad esempio.
Il contributo del cliente può essere, a sua volta, fondamentale nella
costruzione della conoscenza del fatto nella relazione con l’avvocato. La lettura
dei rapporti cliente-avvocato, nei termini delle iniziative dello stesso cliente,
sull’esempio degli psicologi sociali, ha consentito di verificare che il ruolo del
cliente non sempre limitato all’acquisizione di informazioni, c.d. objective
constraints (indicare date, nomi, l’entità di un incentivo all’esodo, mostrare una
lettera discriminatoria, etc.), ma il cliente suggerisce, pone quesiti, fornisce
l’indicazione di fonti normative specifiche, interpreta comportamenti datoriali, etc.
Soprattutto il cliente “interpreta”, sia pure con l’ausilio indispensabile di categorie
che l’avvocato gli fornisce. Il cliente non è dunque sempre schiacciato nella
relazione con l’avvocato ma “coopera” con lui nella costruzione della realtà 520.
Il cliente, nei casi in cui l’avvocato riconosce il valore della interazione,
finisce per assumere il ruolo di svolgimento di un vero e proprio “compito” nella
costruzione del suo caso.
L’avvocato.
Si è cercato di ricostruire il ragionamento dell’avvocato nella costruzione
del caso, attraverso un’analisi dell’intervista.
Nel primo caso esaminato nel capitolo V, il caso di Luciano, l’avvocato fa
una valutazione molto accurata dei “passaggi di realtà” che caratterizzano la
vicenda, passando da una valutazione della posizione del cliente in seno
all’azienda, delle possibili violazioni subite fino ad una valutazione delle
conseguenze della vicenda nella vita personale del cliente. Tutto ciò, non solo
indirizzato a valutare la traducibilità della “storia” del cliente in una storia
quotidiana in una storia legale ma anche allo scopo di offrire al cliente una chiave
520 Come visto, in uno dei casi analizzati, cliente e avvocato mettono in piedi una strategia che consente di collegare temporalmente e casualmente eventi che hanno, per dichiarazione dello stesso avvocato, un significato completamente indipendente e tale da indurre l’azienda a commettere una serie di errori che avalleranno la tesi dell’intento ritorsivo e discriminatorio proposta sin dall’inizio allo scopo di pervenire ad una proposta transattiva che fosse il più favorevole possibile al cliente.
I risultati
244
di lettura di avvenimenti che riguardano aspetti della sua “quotidianità, ad es. il
funzionamento del mondo del lavoro (strategie aziendali di isolamento, prassi
burocratiche, etc.).
L’avvocato individua poi l’essenza del caso passando attraverso la
formulazione di “ipotesi”, onde evitare probabilmente il rischio di smentite.
Costruisce il caso dunque attraverso “elementi oggettivi” (date, luoghi, etc.) ed
ipotesi. Inoltre individua mezzi di prova, utilizzati strumentalmente a provare la
realtà così come costruita nell’interazione col cliente. Delle risultanze probatorie
acquisite l’avvocato ne seleziona infine solo alcune, a sostegno della propria
costruzione di realtà (le stesse risultanze sono utilizzate evidentemente in maniera
completamente differente dall’altra parte).
Il nucleo centrale del ragionamento dell’avvocato è, in sintesi, come
convincere il giudice del fatto? Nel raggiungere questa finalità non può
ovviamente che avvalersi di prove, che non sono senz’altro utilizzate in maniera
“neutrale”, ma piuttosto con l’obiettivo di mettere in evidenza solo alcuni aspetti
specifici della storia. Cosicché elementi fattuali e prove vengono
selezionati ”secondo la loro rilevanza giuridica e a seconda che siano adatti a
ottenere un verdetto favorevole”. La storia dell’avvocato non può che essere solo
una delle possibili storie concernente i fatti del caso.
Naturalmente, a determinare l’esito favorevole delle risultanze probatorie
sarà l’abilità dell’avvocato non solo nel selezionare fatti provabili e viceversa nel
fornire prove a conferma dei fatti, ma anche e soprattutto nell’ascoltare i testimoni,
facendo in modo, ad esempio che i testimoni “privilegiati” abbiano la possibilità
di parlare più a lungo degli altri.
Collegato in parte all’utilizzo strumentale delle prove nella funzione di
“come convincere il giudice del fatto” è il ruolo della retorica, peraltro
maggiormente utilizzata nella parte in diritto che in quella in fatto, allo scopo
evidentemente di convincere il giudice della bontà non solo dell’interpretazione
fattuale ma della qualificazione giuridica della vicenda operata dallo stesso
avvocato.
I risultati
245
Nel secondo caso esaminato, quello di Marina, diverso è il modo di
operare dell’avvocato 521. Fatti, circostanze, scelte aziendali che, considerate l’una
indipendentemente dall’altra, potrebbero essere connotate da una certa
“oggettività”, sono invece oggetto di una “costruzione” che si rivela in grado di
conferire una connessione causale e temporale facendo emergere la ritorsività del
comportamento dell’azienda che lo ha posto in essere.
Altri elementi caratterizzanti questo caso sono una certa “ambiguità
definitoria”: una vicenda di dequalificazione è probabilmente maggiormente
connotabile in termini di “oggettività” rispetto ad una vicenda di mobbing!?
A voler trarre delle conclusioni generali su alcuni elementi tipici del
ragionamento dell’avvocato, si potrebbe dire che esso sembra essere caratterizzato
da:
- nessi causali e temporali strumentalmente costruiti;
- utilizzo non neutrale di prove;
- utilizzo della retorica, maggiormente nelle parti in diritto che in fatto;
- ambiguità definitoria;
- considerazione dei molteplici livelli di realtà in cui il caso si articola.
Il giudice.
Nel caso del giudice, proporre la lettura delle sentenze come “storie” non
vuol dire considerarle disancorate dal riferimento a norme e vincoli procedurali o
istituzionali. S’intende piuttosto focalizzare l’interesse su come nella narrazione,
considerata come un elemento attivo e strutturante del processo di
giuridicizzazione, questi elementi trovino una collocazione ed un significato. Ciò
che sembra indiscutibile è che il ruolo del giudice di giudicare la realtà sia
esercitato attraverso la tendenza a scegliere una delle numerose storie raccontate
in giudizio. Scelta che non può non essere fatta secondo qualche criterio
rappresentato (almeno secondo qualche prospettiva dottrinale) dai risultati di
prove ammissibili e rilevanti.
521 Si ricorda che si tratta di due differenti avvocati.
I risultati
246
Di fatto, a parità di elementi di realtà, tutti ”provati come veri”, il giudice
opera una scelta interpretando a sua volta le risultanze probatorie e riprendendo la
narrazione della parte a cui decide di dar ragione. Ad esempio, il lavoratore ha
subito una dequalificazione e c’è anche una situazione di crisi aziendale in atto,
entrambe le situazioni sono provate: il giudice riconosce la discrezionalità
dell’azienda nel modificare la qualifica del lavoratore in una situazione di crisi,
pur essendoci una “provata” violazione di diritti, che si sostanzia nella violazione
degli accordi contrattuali, non adeguatamente motivata dall’azienda, al punto che
la stessa controparte è meravigliata del risultato ad essa favorevole.
Una delle possibili spiegazioni rispetto ad una scelta di questo tipo, peraltro
non supportata dalla verifica delle scritture contabili, è che la lettura e la
giustificazione delle argomentazioni dei giudici rimandano, in certi casi, ad una
più ampia cornice di elementi sociali e culturali che inevitabilmente fanno parte
del processo di giuridicizzazione narrativa cui assolvono le sentenze, come atti
ufficiali.
2. Conclusioni
Lo studio condotto sembra poter aprire qualche spiraglio rispetto ad un
certo modo tradizionale di riflettere e teorizzare sulle prassi legali e giudiziarie.
È evidente, in primo luogo, una sorta di interdipendenza tra i ruoli svolti
dagli attori giudiziari coinvolti nella “costruzione del fatto” (a rigore si potrebbe
palare di intersoggettività giudiziaria): ciascun attore non esercita il suo ruolo
isolatamente, cioè indipendentemente dal ruolo svolto dagli altri. La forma più
stretta di collaborazione è senz’altro quella tra avvocato e cliente, che, nei casi
osservati, si atteggia nei veri e propri termini di una “cooperazione”, le cui
caratteristiche sono naturalmente ogni volta rinegoziate a seconda del tipo di
cliente, del tipo di avvocato, della complessità del caso e del tipo di strategia
prescelto.
La principale novità che caratterizza l’impostazione della ricerca effettuata
riguarda senz’altro la considerazione del ruolo del cliente, considerato
I risultati
247
protagonista “attivo” della costruzione del caso. Quest’ultimo risulta apparire per
molti versi il prodotto di una negoziazione della conoscenza-narrazione della
realtà nell’interazione cliente-avvocato e della successiva traduzione di quella
stessa realtà in una storia legale, “convenzionalmente accettabile” da parte
dell’avvocato.
È opportuno precisare che, nei casi esaminati, si tratta senz’altro di clienti
“privilegiati”, vale a dire di persone piuttosto informate sulla posizione giuridica
concernente il proprio statuto professionale. In alcuni casi specifici, il cliente si è
rivelato addirittura una “risorsa” per l’avvocato sia dal punto di vista delle
informazioni fornite, concernenti, ad esempio, il proprio statuto professionale, dal
punto di vista sia della costruzione sia della messa in opera di una strategia legale
vincente.
Si potrebbe forse parlare di una sorta di distribuzione di expertise tra
cliente e avvocato. Una distribuzione “competente” di ruoli che testimonia
senz’altro una sorta di emancipazione sociale ed individuale all’interno di
relazioni che si connotano in una direzione che è sempre meno asimmetrica,
nonostante il tecnicismo che le caratterizza.
Si potrebbe forse parlare di una nuova forma di umanesimo
corrispondente ai cambiamenti della nostra società!?
Del resto la collaborazione tra cliente e avvocato sembra nascere, nei casi
esaminati, da una volontà reciproca: è solo minimamente ravvisabile, attraverso le
iniziative del cliente individuate al capitolo IV, la preoccupazione del cliente di
fornire tutte le informazioni ritenute indispensabili ai fini della costruzione del
caso e di provare a suggerire il tipo di richieste e di intervento specifico. Così
come lo stesso avvocato non tenta di imporre al cliente il suo punto di vista, sia
pur tecnico, ma costruisce col cliente la narrazione legale che sia più rispettosa
possibile della sua storia, sia pur nelle forme più adeguate alla vittoria.
In sintesi, rispetto a ricerche analoghe, in parte condotte in passato, si nota
senz’altro un rapporto di maggiore simmetria tra cliente e avvocato, grazie al
ruolo più attivo che non solo l’avvocato attribuisce al cliente ma nel quale lo
stesso cliente si riconosce.
I risultati
248
La conclusione è che iniziative del cliente, tradotte nella narrazione legale,
hanno senz’altro l’effetto di incidere sull’esito della disputa.
■■■
Infine emerge, a partire dalla complessità dei ruoli e delle interazioni tra i
ruoli analizzati sin qui, una molteplicità di prospettive nella costruzione del fatto,
dovuta non solo agli innumerevoli attori e ruoli coinvolti (ad es. nel ruolo del
cliente è coinvolto, nel caso di Marina, anche il marito del cliente) ma anche al
diverso definirsi dei ruoli a seconda del contesto in cui la relazione si svolge (ad
es. in udienza l’avvocato non consente al cliente di prendere la parola al suo
posto), e della cultura in cui il fatto è giudicato. Una molteplicità di prospettive
che tende ad essere tra l’altro considerata, anche se non sempre in modo
pienamente consapevole, da tutti gli attori esaminati. In questo senso si potrebbe
forse parlare di simmetrie comportamentali rispetto al ruolo di cliente, avvocato e
giudice.
La conclusione potrebbe allora essere la revisione critica di un’operazione,
che pur si è tentata nel capitolo III, di individuazione di alcune variabili di
selezione degli enunciati fattuali (Taruffo) o di costruzione del fatto.
La realtà sembrerebbe molto più articolata di come il diritto la rappresenti.
Proporre un modello chiuso ed esemplificativo di costruzione del fatto sarebbe
altrettanto “arbitrario” oltre che erroneo.
È forse artificiale la stessa nozione di “contesto”: non si tratta infatti di un
involucro con caratteristiche ben precise. È probabilmente più corretto parlare di
“rete”, sia pur intesa come l’insieme di relazioni continuamente rinegoziate in cui
l’individuo trova e tutela il proprio spazio di sopravvivenza e di interazione.
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Scientifica, pp. 218-220.
Indice
267
Introduzione ....................................................................................................................................8
1. Per un’esquisse della “costruzione giudiziaria” del fatto............................... 8 2. Piano del lavoro e stato dell’arte................................................................. 11
Parte I.............................................................................................................................................15 La costruzione narrativa della realtà giudiziaria........................................................................15 Capitolo I .......................................................................................................................................16 Dalla conoscenza oggettiva della realtà alla conoscenza narrativamente costruita ...................16
1. Premessa. Il “fatto giuridico” e la “realtà” .................................................. 17 2. Che cos’è la “realtà”?................................................................................. 18 3. Mente, Realtà, Cultura ............................................................................... 27 4. Cultura come “conoscenza locale” ed “implicita”....................................... 33 5. Il linguaggio fa da cerniera tra individuo e cultura ..................................... 37 6. La narrazione come “costruzione di significato”......................................... 41 7. Le caratteristiche del racconto: le storie si creano non si trovano nel mondo ...................................................................................................................... 45 8. Una definizione “austera” di narrazione ..................................................... 49
Capitolo II ......................................................................................................................................57 Dal modernismo al post-modernismo: l’emergenza di una prospettiva di lawyering theory ....57
1. La “svolta interpretativa” ........................................................................... 58 2. Realismo americano e pluralismo nella teoria del diritto............................. 64 3. La nascita del movimento “diritto e letteratura”.......................................... 67 4. Costruttivismo giuridico e lawyering theory: prospettive teoriche emergenti...................................................................................................................... 70 4.1. La dialettica della cultura legale: narratività e normatività ....................... 74 4.2. Il conflitto al centro della “storia” legale. Un esempio ............................. 79
Capitolo III ....................................................................................................................................85 La costruzione giudiziaria del fatto...............................................................................................85
1. Dalla costruzione del “fatto scientifico” alla “costruzione giudiziaria” del fatto ............................................................................................................... 86 2. Taking Facts Seriously .............................................................................. 89 3. Lo schema classico di individuazione del fatto nel sistema continentale..... 93 4. La dottrina italiana: il factum come primo elemento del giudizio di fatto.... 97 5. Il fatto nella prospettiva di Taruffo ............................................................ 99 5.1. La teoria della “costruzione degli enunciati fattuali”.............................. 101 5.2. Fatto-prova-verità-probabilità................................................................ 107 6. La costruzione giudiziaria del fatto .......................................................... 111 7. Il ruolo delle parti nella costruzione del fatto............................................ 115
Parte II .........................................................................................................................................118 Il ruolo delle parti nella costruzione del fatto. Analisi di casi ..................................................118 Capitolo IV...................................................................................................................................119 Il ruolo del cliente........................................................................................................................119
1. Il contesto di “costruzione” del fatto: il “processo”................................... 120 1.1 Premessa metodologica .......................................................................... 120 1.2. La nozione di “contesto” in una prospettiva pluridisciplinare................. 121
Indice
268
1.3. Il processo come contesto “conflittuale” o meglio “il conflitto come processo” ..................................................................................................... 124 1.4. Il ruolo delle parti nel “conflitto”........................................................... 126 1.5. Il ruolo delle parti nella “trasformazione della disputa” ......................... 127 1.6. La struttura elementare della disputa ..................................................... 129 1.7. La trasformazione delle dispute attraverso la “negoziazione” ................ 131 2. Il ruolo del cliente .................................................................................... 133 2.1. Le narrazioni processuali....................................................................... 133 2.2. Le storie dei clienti................................................................................ 136 3. La relazione cliente-avvocato in una prospettiva di simmetria/asimmetria?.................................................................................................................... 155 3.1. Premessa ............................................................................................... 155 3.2. Le asimmetrie narrative nei rapporti tra cliente e avvocato.................... 157 3.3. Le “iniziative” del cliente ...................................................................... 160 3.4. A partire dalle iniziative del cliente: l’analisi di qualche caso. ............... 162
Capitolo V ....................................................................................................................................171 Il ruolo dell’avvocato ..................................................................................................................171
1. Le storie degli avvocati ............................................................................ 172 2. Le storie degli avvocati di Luciano e Marina ............................................ 175 3. La complessa operazione della “costruzione legale” del fatto ................... 181 4. La “costruzione legale” della storia di Luciano: prova e contestazione ..... 185 4.1. Il ruolo dell’avvocato nella presentazione della prova............................ 186 4.2. Sui modi di acquisizione delle prove e sulla credibilità dei testimoni ..... 190 4.3. Le risultanze probatorie e la controparte: il ruolo della contestazione .... 193 5. La “costruzione legale” della storia di Marina: causalità e temporalità...... 195 6. Un’altra caratteristica della storia: l’ambiguità ......................................... 199 7. Il ruolo dell’argomentazione e della retorica: la storia di Franco............... 201 8. La multidimensionalità degli argomenti legali .......................................... 204 9. Conclusioni .............................................................................................. 206
Capitolo VI...................................................................................................................................209 Il ruolo del giudice.......................................................................................................................209
1. Premessa .................................................................................................. 210 2. La “fisionomia” normativa della sentenza civile nell’ordinamento italiano211 3. Le sentenze come “storie” ........................................................................ 213 4. L’interdipendenza narrativa tra la storia del giudice e la storia dell’avvocato.................................................................................................................... 217 5. Il ruolo della prova nella costruzione della decisione................................ 219 6. La costruzione della decisione giudiziaria sul fatto ................................... 226 7. La giustificazione argomentativa della storia: la motivazione ................... 231 8. La costruzione giudiziaria tra categorie legali e culturali. Conclusioni..... 235
Parte III........................................................................................................................................239 Risultati ottenuti: una prima proposta di lettura .....................................................................239 Capitolo VII .................................................................................................................................240 I risultati.......................................................................................................................................240
1. I risultati................................................................................................... 241 1.1. Questioni teoriche di ricerca.................................................................. 241
Indice
269
1.2.Questioni empiriche di ricerca:............................................................... 242 2. Conclusioni .............................................................................................. 246
Bibliografia ..................................................................................................................................249
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